Защита прав потребителей часы

Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

Часы наручные отнесли к технически сложным товарам. — Защита прав потребителей

Часы наручные отнесли к технически сложным товарам.

Часы наручные отнесли к технически сложным товарам.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 471, которое вступило в силу 07 июня 2016 г., внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся правового регулирования отношений с участием потребителей.

Так, в пункт 11 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, дополнительно включены часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями.

Одновременно часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями включены в пункт 13 Перечня технически сложных товаров, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924.

Обращаем Ваше внимание, что Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, служит для правоприменения статьи 25 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а Перечень технически сложных товаров – для целей применения статьи 18 этого же Закона.

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утверждён в соответствии со статьёй 25 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, устанавливающей право потребителя на обмен товара надлежащего качества.

Указанное означает, что часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями надлежащего качества возврату и обмену не подлежат.

Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924, утверждающее Перечень технически сложных товаров, принято в соответствие со статьёй 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, предусматривающей права потребителя при обнаружении недостатков в товарах, в том числе в технически сложных.

Так, при обнаружении недостатков в технически сложных товарах, перечисленных в данном Перечне, в том числе часах наручных и карманных механических, электронно-механических и электронных, с двумя и более функциями, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчётом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.

Наручные часы приравняли к нижнему белью

С 7 июня 2016 года покупатели больше не могут возвращать в магазины наручные часы, ссылаясь на неподходящий цвет и размер.

Постановление правительства РФ N 471 внесло изменения в некоторые акты по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров. Согласно Постановлению, в п. 11 перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, добавлен такой товар, как «часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями».

Одновременно наручные часы теперь будут фигурировать и в п. 13 перечня технически сложных товаров. Это позволит применять закон о защите прав потребителей. Недостатки, обнаруженные в технически сложном товаре, согласно ст.18 данного закона, дают покупателю право требовать возврата денег, либо замены некачественных часов на аналогичные или схожие (с перерасчетом покупной цены) в течение 15 дней.

Учтите, что гарантийный ремонт сложной техники имеет свои нюансы. Кто обязан провести экспертизу товара? Что делать, если исчез продавец? Юристы знают правильный ответ!

  • Согласно ст.18 Закона о защите прав потребителей, потребитель в случае обнаружения в технически сложном товаре недостатков вправеотказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, либо потребовать его замены на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.Впрочем, если покупатель обнаружил существенные недостатки в купленных наручных часах гораздо позже, он также имеет право на обмен или возврат денег, если нарушены установленные настоящим Законом сроки устранения недостатков товара; если невозможно использовать товар в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Читайте также, при каких условиях продавцы обязаны принять обратно нижнее белье и купальник, невзирая на закон!

Подлежат ли возврату и обмену часы?

В современном мире часы, особенно изготовленные из драгоценных материалов – это уже давно не просто устройство, которое показывает правильное время, а статусная вещь, подчеркивающая стиль и вкус своего владельца. Как поступить, если приобретенный хронометр вдруг перестал правильно показывать время или просто разонравился? Можно ли вернуть его обратно продавцу? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо поближе ознакомиться с действующими нормами законодательства, направленными на охрану прав потребителей.

Подлежат ли возврату наручные часы ненадлежащего качества?

Наручные часы ненадлежащего качества, независимо от их модели или конструкции, по закону подлежат возврату. Причем сделать это необходимо в течение двух недель (день покупки хронометра при 20 этом не учитывается). Какие конкретно права имеет потребитель в данном случае? Они являются стандартными и заключаются в следующем:

  • Покупатель может вернуть часы и потребовать обратно уплаченные за них деньги;
  • Если покупателем уже был произведен ремонт хронометра, он имеет право требовать, чтобы ему была возмещена стоимость ремонта. А если не истек гарантийный срок, то, по закону о защите прав потребителей (подробности в статье), покупатель имеет право на проведение починки за счет продавца;
  • Также потребитель может требовать, чтобы продавец обеспечил ремонт хронометра за собственный счет;
  • Бракованная модель может быть заменена на аналогичное исправное изделие.

Также можно обменять часы на другую модель — при этом производится перерасчет их стоимости.

Условия возврата часов по закону РФ

В соответствии с отечественным законодательством, обмену или возврату не могут подлежать хронометры, имеющие встроенную электронику и выполняющие сразу несколько функций (такие устройства являются технически сложным товаром). Нельзя вернуть в магазин или обменять часы, украшенные драгоценными камнями и металлами, так как подобные изделия принадлежат к разряду «декоративных украшений со вставками из дорогостоящих металлов или драгоценных камней».

В первые две недели после покупки потребитель имеет право вернуть хронометр с механическим либо кварцевым механизмом. Причем сделать это можно даже в случае, если изделие просто не понравилось. Главное — сохранить до этого момента товарный чек об оплате. Само изделие не должно потерять товарный вид, также следует сохранить его упаковку.

Возврат часов по гарантии

Если при покупке хронометра на него была выдана гарантия производителя, то изделие можно вернуть продавцу для ремонта, но лишь при условии, что обнаруженная поломка произошла не по вине покупателя, а по вине производителя, допустившего брак товара. Другими словами, принять неисправный хронометр магазин согласится, если потребитель докажет, что использовал его в соответствии с прилагающейся инструкцией. Возможно, покупателю придется доказывать свою непричастность к поломке.

Если не удалось достичь компромисса с магазином, придется назначать экспертизу. Стоит также помнить, что гарантия распространяется исключительно на часовой механизм, а не на ремешок или браслет. Чтобы изделие было принято, должна быть составлена грамотная претензия.

Подлежат ли часы возврату за 14 дней?

После двух недель эксплуатации вернуть хронометр в магазин можно, однако процедура эта будет достаточно сложной из-за особых технических характеристик изделия. Несмотря на сложности, такой товар все же можно обменять на аналогичный либо потребовать деньги, если:

  • Ремонту часы не подлежат, и в поломке виноват производитель;
  • Если хронометр уже один раз находился на гарантийном ремонте, причем процедура его восстановления продолжалась не менее 45 дней;
  • Если ремонт неисправной модели будет слишком длительным, либо обойдется очень дорого;
  • Если часы уже успели побывать в ремонте не один раз, и общее количество таких дней составило ровно месяц в течение одного года.

Достаточно любой из перечисленных причин для обращения к продавцу.

Возврат часов по закону о защите прав потребителей

Согласно данной норме закона, вернуть или обменять можно исключительно хронометр с кварцевым либо механическим устройством, не украшенный драгоценными камнями и металлами. Все остальные изделия отнесены к разряду технически сложных товаров, и на них распространяются соответствующие правила. То есть возврату и обмену они подлежат исключительно по гарантии, в случае обнаружения неисправности.

Претензия на возврат часов ненадлежащего качества

Так как правительство РФ отнесло хронометры к товарам, имеющим сложные технические характеристики, при их возврате составляется соответствующая претензия. Она является стандартной для всех без исключения товаров указанной категории. Сам документ необходимо заполнить, указав в нем важные нюансы.

Подлежат ли возврату и обмену часы?

В современном мире часы, особенно изготовленные из драгоценных материалов – это уже давно не просто устройство, которое показывает правильное время, а статусная вещь, подчеркивающая стиль и вкус своего владельца. Как поступить, если приобретенный хронометр вдруг перестал правильно показывать время или просто разонравился? Можно ли вернуть его обратно продавцу? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо поближе ознакомиться с действующими нормами законодательства, направленными на охрану прав потребителей.

Подлежат ли возврату наручные часы ненадлежащего качества?

Наручные часы ненадлежащего качества, независимо от их модели или конструкции, по закону подлежат возврату. Причем сделать это необходимо в течение двух недель (день покупки хронометра при 20 этом не учитывается). Какие конкретно права имеет потребитель в данном случае? Они являются стандартными и заключаются в следующем:

  • Покупатель может вернуть часы и потребовать обратно уплаченные за них деньги;
  • Если покупателем уже был произведен ремонт хронометра, он имеет право требовать, чтобы ему была возмещена стоимость ремонта. А если не истек гарантийный срок, то, по закону о защите прав потребителей (подробности в статье), покупатель имеет право на проведение починки за счет продавца;
  • Также потребитель может требовать, чтобы продавец обеспечил ремонт хронометра за собственный счет;
  • Бракованная модель может быть заменена на аналогичное исправное изделие.

Также можно обменять часы на другую модель — при этом производится перерасчет их стоимости.

Условия возврата часов по закону РФ

В соответствии с отечественным законодательством, обмену или возврату не могут подлежать хронометры, имеющие встроенную электронику и выполняющие сразу несколько функций (такие устройства являются технически сложным товаром). Нельзя вернуть в магазин или обменять часы, украшенные драгоценными камнями и металлами, так как подобные изделия принадлежат к разряду «декоративных украшений со вставками из дорогостоящих металлов или драгоценных камней».

В первые две недели после покупки потребитель имеет право вернуть хронометр с механическим либо кварцевым механизмом. Причем сделать это можно даже в случае, если изделие просто не понравилось. Главное — сохранить до этого момента товарный чек об оплате. Само изделие не должно потерять товарный вид, также следует сохранить его упаковку.

Возврат часов по гарантии

Если при покупке хронометра на него была выдана гарантия производителя, то изделие можно вернуть продавцу для ремонта, но лишь при условии, что обнаруженная поломка произошла не по вине покупателя, а по вине производителя, допустившего брак товара. Другими словами, принять неисправный хронометр магазин согласится, если потребитель докажет, что использовал его в соответствии с прилагающейся инструкцией. Возможно, покупателю придется доказывать свою непричастность к поломке.

Если не удалось достичь компромисса с магазином, придется назначать экспертизу. Стоит также помнить, что гарантия распространяется исключительно на часовой механизм, а не на ремешок или браслет. Чтобы изделие было принято, должна быть составлена грамотная претензия.

Подлежат ли часы возврату за 14 дней?

После двух недель эксплуатации вернуть хронометр в магазин можно, однако процедура эта будет достаточно сложной из-за особых технических характеристик изделия. Несмотря на сложности, такой товар все же можно обменять на аналогичный либо потребовать деньги, если:

  • Ремонту часы не подлежат, и в поломке виноват производитель;
  • Если хронометр уже один раз находился на гарантийном ремонте, причем процедура его восстановления продолжалась не менее 45 дней;
  • Если ремонт неисправной модели будет слишком длительным, либо обойдется очень дорого;
  • Если часы уже успели побывать в ремонте не один раз, и общее количество таких дней составило ровно месяц в течение одного года.

Достаточно любой из перечисленных причин для обращения к продавцу.

Возврат часов по закону о защите прав потребителей

Согласно данной норме закона, вернуть или обменять можно исключительно хронометр с кварцевым либо механическим устройством, не украшенный драгоценными камнями и металлами. Все остальные изделия отнесены к разряду технически сложных товаров, и на них распространяются соответствующие правила. То есть возврату и обмену они подлежат исключительно по гарантии, в случае обнаружения неисправности.

Претензия на возврат часов ненадлежащего качества

Так как правительство РФ отнесло хронометры к товарам, имеющим сложные технические характеристики, при их возврате составляется соответствующая претензия. Она является стандартной для всех без исключения товаров указанной категории. Сам документ необходимо заполнить, указав в нем важные нюансы.

Возврат часов по Закону о защите прав потребителей

Сегодня потребители располагают возможностью возвратить практически любой товар. Их законное право регламентируется Законом о защите прав потребителей. Однако во всех ли случаях покупатели вправе воспользоваться этим преимуществом? Какие товары можно вернуть в магазин? На эти и другие вопросы ответы найдутся в представленной статье.

Подлежат ли возврату и обмену часы по закону?

В силу последних изменений Закона о защите прав потребителей были внесены некоторые поправки касательно вопроса о возврате или обмене часов. Начиная с 2016 года такого рода продукция относится к перечню технически-сложных изделий. Подобные поправки касаются не только наручных часов, но и карманных с разными характеристиками.
Поэтому при возникновении желания приобрести подобный аксессуар стоит иметь в виду условия возврата часов по закону РФ:

  • Возврат и обмен изделия хорошего качества противоречит законодательным нормам.
  • Если продукт не устраивает вас по каким-либо незначительным причинам (цвет, форма), то продавец располагает правом отказать вам в возвращении денег;
  • На основании закона потребитель может сдать наручные часы с дефектом в магазин и вернуть потраченные финансы. Однако при этом необходимо придерживаться некоторых пунктов;
  • Бракованную покупку можно возвратить в течение двух недель, а также по гарантии. При этом следует знать условия данного процесса.

На основании представленной информации рекомендуется тщательно подходить к приобретению технически-сложной продукции. А в случае, когда необходимо отстоять собственную право, предварительно консультироваться со специалистами. Лучшие юристы вашего города собраны здесь:

Подлежат ли возврату часы наручные ненадлежащего качества?

Возврат наручных часов ненадлежащего качества является возможным. Данное право покупателя отмечается в надлежащих правовых актах. Однако возвращение такой продукции будет возможно только, если соблюдены некоторые условия. Такие нюансы выглядят следующим образом:

  • Сдать товар ненадлежащего качества возможно в течение первых четырнадцати дней.
  • Далее начинает действовать гарантийный срок, а значит процесс возврата продукции будет несколько сложнее;
  • Аксессуар ненадлежащего качества можно вернуть только, если несовершенство было обнаружено после приобретения и продавец не предупредил об этом клиента;
  • Если дефект был произведен в процессе производства и этот факт доказывает проведенная экспертиза;
  • Если ввиду существенной неисправности покупатель не может пользоваться товаром в совокупности более тридцати дней в год. Про то, как вернуть технически сложный товар при наличии существенного недостатка, рассказано тут;
  • Возврат станет возможным, если срок ремонта по гарантии превысил норму;
  • Вернуть предмет торговли невозможно, если потребитель был знал о недостатках покупки до ее приобретения.

Помимо этого видится важным обратить внимание, что проведение экспертизы производится на счет клиента. Однако, если по ее результатам потребитель оказался прав, то торговое предприятие обязано возместить денежные средства не только за некачественный товар, то также за расход за экспертизу. Также не должен препятствовать желанию клиента обменять покупка на ее аналог.

Подлежат ли возврату часы наручные надлежащего качества?

Как уже отмечалось ранее в соответствии с российским законодательством наручных часы теперь относятся к сложнотехническим товарам. Ввиду этого возврат и обмен часов надлежащего качества невозможен. Исключением будет личное желание торгового предприятия или продавца пойти вам на уступки. Однако стоит знать, что это не является его обязанностью.

Возврат по гарантии часов

Такая продукция подлежит обязательному гарантированию. Срок гарантии в большинстве случаев указывает производить и отмечает эту дату в документе. Максимальная длительность такого периода равняется двум годам. Однако стоит знать, что продавец имеет возможно указать иную продолжительность, но она не должна быть меньше одного года.

Если при покупке вам не назвали длительность гарантии, то в таком случае следует иметь в виду, что закон определил для этого два года.
Если так случилось, что в течение этого времени вы обнаружили недостаток изделия,то вы вправе рассчитывать на возврат часов по гарантии в течение гарантийного срока. Вернуть аксессуар станет возможно, если:

  • Имеется серьезная поломка;
  • Покупатель неоднократно обращался сервис по одной и той же причине, а неисправность не исчезла;
  • В течение года клиент не может пользоваться изделием более тридцати дней в сумме;
  • Продолжительность гарантийного ремонта преступила норму;
  • Был предоставлен оригинальный и правильно составленный талон.

Необходимо знать, что если поломка произошла по вине покупателя, то по закону право возврат не действует.

Подлежат ли часы возврату до 14 дней

Возвратить наручные часы в течение 14 дней в магазин возможно только, если они являются некачественными и несовершенство не является результатом деятельности самого покупателя. Качественную продукцию вернуть в течение данного периода нельзя. Также необходимо знать, что возвратить бракованное изделие в течение периода действия гарантии. При этом необходимо ознакомиться с условиями указанными выше.

Претензия на возврат денег за часы

Закон о защите прав потребителей дает возможность каждому защитить свои права. Поэтому, если вы столкнулись с необходимостью осуществить возврат наручных часов в магазин, а продавец по каким-либо причинам отказал вам целесообразно обратиться к нему с претензией. Письменный формат такого обращения является важным условием. Структура документа должна отражать следующую информацию:

  • Название торгового предприятия или личные данные реализатора;
  • Информация о вас с указанием контактов;
  • Указать причины составления претензии;
  • Аргументированное описание ваших требований;
  • Для большего эффекта можно сделать ссылку на конкретную статью Закона о защите прав потребителей;
  • Если у вас имеются доказательства, подтверждающие вашу правоту — дополните ими обращение;
  • Закрепите претензию датой и подписью.
  • Такой документ следует оформить в двух вариантах — для себя и реализатора товара.

Чтобы реализовать свое право на возвращение купленного ранее предмета торговли необходимо действовать на основании положений Закона о защите прав потребителей. Подобный шаг позволит вам в короткие сроки решить возникшую проблему с положительным результатом для вас.

Чтобы получить кредит на приобретение товаров или оплату услуг через интернет, достаточно оформить займ на карту. Подробности получения денег на карточку тут:

Возврат часов по Закону о защите прав потребителей

Сегодня потребители располагают возможностью возвратить практически любой товар. Их законное право регламентируется Законом о защите прав потребителей. Однако во всех ли случаях покупатели вправе воспользоваться этим преимуществом? Какие товары можно вернуть в магазин? На эти и другие вопросы ответы найдутся в представленной статье.

Подлежат ли возврату и обмену часы по закону?

В силу последних изменений Закона о защите прав потребителей были внесены некоторые поправки касательно вопроса о возврате или обмене часов. Начиная с 2016 года такого рода продукция относится к перечню технически-сложных изделий. Подобные поправки касаются не только наручных часов, но и карманных с разными характеристиками.
Поэтому при возникновении желания приобрести подобный аксессуар стоит иметь в виду условия возврата часов по закону РФ:

  • Возврат и обмен изделия хорошего качества противоречит законодательным нормам.
  • Если продукт не устраивает вас по каким-либо незначительным причинам (цвет, форма), то продавец располагает правом отказать вам в возвращении денег;
  • На основании закона потребитель может сдать наручные часы с дефектом в магазин и вернуть потраченные финансы. Однако при этом необходимо придерживаться некоторых пунктов;
  • Бракованную покупку можно возвратить в течение двух недель, а также по гарантии. При этом следует знать условия данного процесса.

На основании представленной информации рекомендуется тщательно подходить к приобретению технически-сложной продукции. А в случае, когда необходимо отстоять собственную право, предварительно консультироваться со специалистами. Лучшие юристы вашего города собраны здесь:

Подлежат ли возврату часы наручные ненадлежащего качества?

Возврат наручных часов ненадлежащего качества является возможным. Данное право покупателя отмечается в надлежащих правовых актах. Однако возвращение такой продукции будет возможно только, если соблюдены некоторые условия. Такие нюансы выглядят следующим образом:

  • Сдать товар ненадлежащего качества возможно в течение первых четырнадцати дней.
  • Далее начинает действовать гарантийный срок, а значит процесс возврата продукции будет несколько сложнее;
  • Аксессуар ненадлежащего качества можно вернуть только, если несовершенство было обнаружено после приобретения и продавец не предупредил об этом клиента;
  • Если дефект был произведен в процессе производства и этот факт доказывает проведенная экспертиза;
  • Если ввиду существенной неисправности покупатель не может пользоваться товаром в совокупности более тридцати дней в год. Про то, как вернуть технически сложный товар при наличии существенного недостатка, рассказано тут;
  • Возврат станет возможным, если срок ремонта по гарантии превысил норму;
  • Вернуть предмет торговли невозможно, если потребитель был знал о недостатках покупки до ее приобретения.

Помимо этого видится важным обратить внимание, что проведение экспертизы производится на счет клиента. Однако, если по ее результатам потребитель оказался прав, то торговое предприятие обязано возместить денежные средства не только за некачественный товар, то также за расход за экспертизу. Также не должен препятствовать желанию клиента обменять покупка на ее аналог.

Подлежат ли возврату часы наручные надлежащего качества?

Как уже отмечалось ранее в соответствии с российским законодательством наручных часы теперь относятся к сложнотехническим товарам. Ввиду этого возврат и обмен часов надлежащего качества невозможен. Исключением будет личное желание торгового предприятия или продавца пойти вам на уступки. Однако стоит знать, что это не является его обязанностью.

Возврат по гарантии часов

Такая продукция подлежит обязательному гарантированию. Срок гарантии в большинстве случаев указывает производить и отмечает эту дату в документе. Максимальная длительность такого периода равняется двум годам. Однако стоит знать, что продавец имеет возможно указать иную продолжительность, но она не должна быть меньше одного года.

Если при покупке вам не назвали длительность гарантии, то в таком случае следует иметь в виду, что закон определил для этого два года.
Если так случилось, что в течение этого времени вы обнаружили недостаток изделия,то вы вправе рассчитывать на возврат часов по гарантии в течение гарантийного срока. Вернуть аксессуар станет возможно, если:

  • Имеется серьезная поломка;
  • Покупатель неоднократно обращался сервис по одной и той же причине, а неисправность не исчезла;
  • В течение года клиент не может пользоваться изделием более тридцати дней в сумме;
  • Продолжительность гарантийного ремонта преступила норму;
  • Был предоставлен оригинальный и правильно составленный талон.

Необходимо знать, что если поломка произошла по вине покупателя, то по закону право возврат не действует.

Подлежат ли часы возврату до 14 дней

Возвратить наручные часы в течение 14 дней в магазин возможно только, если они являются некачественными и несовершенство не является результатом деятельности самого покупателя. Качественную продукцию вернуть в течение данного периода нельзя. Также необходимо знать, что возвратить бракованное изделие в течение периода действия гарантии. При этом необходимо ознакомиться с условиями указанными выше.

Претензия на возврат денег за часы

Закон о защите прав потребителей дает возможность каждому защитить свои права. Поэтому, если вы столкнулись с необходимостью осуществить возврат наручных часов в магазин, а продавец по каким-либо причинам отказал вам целесообразно обратиться к нему с претензией. Письменный формат такого обращения является важным условием. Структура документа должна отражать следующую информацию:

  • Название торгового предприятия или личные данные реализатора;
  • Информация о вас с указанием контактов;
  • Указать причины составления претензии;
  • Аргументированное описание ваших требований;
  • Для большего эффекта можно сделать ссылку на конкретную статью Закона о защите прав потребителей;
  • Если у вас имеются доказательства, подтверждающие вашу правоту — дополните ими обращение;
  • Закрепите претензию датой и подписью.
  • Такой документ следует оформить в двух вариантах — для себя и реализатора товара.

Чтобы реализовать свое право на возвращение купленного ранее предмета торговли необходимо действовать на основании положений Закона о защите прав потребителей. Подобный шаг позволит вам в короткие сроки решить возникшую проблему с положительным результатом для вас.

Чтобы получить кредит на приобретение товаров или оплату услуг через интернет, достаточно оформить займ на карту. Подробности получения денег на карточку тут:

Ходатайство о переносе дела в суде

Ходатайство о переносе судебного заседания

Рассмотрим, какие причины могут быть расценены как уважительные, и разберемся, как правильно составить данный документ.

По каким причинам просят перенести судебное заседание

Первая группа причин — это те, которые связаны с невозможностью участника попасть на заседание:

  • командировка;
  • болезнь;
  • пребывание в регионе, удаленном от места проведения процесса;
  • сильная занятость на работе;
  • слишком позднее получение уведомления, в результате чего участник не успевает подготовить необходимые бумаги.

Ко второй группе относятся основания, связанные с изменением в судебном процессе:

  • ответчик подал встречный иск — необходимо время для изучения документов и формулировки возражений;
  • меняется состав участников (привлечение новых свидетелей, третьих лиц);
  • проведение экспертизы;
  • истребование доказательств;
  • привлечение к делу нового представителя какого-либо из участников.

Причины для отклонения ходатайства

Отклонить данное заявление суд может в таких случаях:

  • участник дела желает затянуть судебный процесс по каким-либо личным причинам;
  • срок, в течение которого должно было быть рассмотрено дело, подходит к концу;
  • недостаточно уважительная причина или к ходатайству не были приложены подтверждающие документы.

Если судья отказывается принять ходатайство, то данный отказ невозможно будет обжаловать в апелляционном порядке.

Как составить ходатайство

Документ можно напечатать или написать от руки (на бланке или нет). Унифицированной формы этой бумаги не существует, поэтому можно воспользоваться стандартной структурой для документов подобного типа. Разберем на примере гражданского дела.

В правом верхнем углу указывают:

  • наименование суда;
  • сведения о заявителе (ФИО, адрес, телефон, положение в деле — истец или ответчик);
  • номер дела;
  • название документа — ходатайство о переносе судебного заседания.

Описательный раздел этой части включает в себя указание суда, номер дела, ФИО истца и ответчика, суть дела. Далее описывают причины, по которым необходимо перенести заседание, указывают на тот факт, что их уважительность подтверждается документально.

Затем ссылаются на ст. 167 ГПК РФ, формулируют просьбу и обозначают сроки. Далее перечисляют все приложения к документу: копии, справки и т.д.

Заканчивается ходатайство датой составления и подписью заявителя.

Подача, сроки и рассмотрение документа

Подать ходатайство можно как в письменном виде в канцелярию суда или судье во время слушания, так и в устном (также в ходе заседания). Бумажный вариант прикладывается к делу, а устная просьба заносится в протокол суда. Как правило, суд, выслушав устную просьбу, принимает решение в этот же момент.

Что касается сроков, то чем раньше будет подан документ, тем будет лучше. Конечно, важно подать ходатайство, как только участнику стало известно о его невозможности присутствовать на заседании.

Если один из участников оказался в стационаре, то подать ходатайство могут его родственники, подтвердив данный факт справкой о нахождении в медучреждении.

Важная информация

В случае если участник не явится на заседание без оформления документа и указания уважительных причин, то (если он истец) иск не будет рассмотрен. Кроме того, гражданские и арбитражные дела могут рассматриваться и без присутствия участников.

Если в суд не явится ответчик, то решение суда он узнает спустя время, а возможно, и от судебных приставов. В таком случае будет трудно восстановить сроки для подачи апелляции.

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

о переносе судебного заседания

(наименование судебного участка либо суда)

(адрес суда либо судебного участка)

Истец: ____________________________________________

(Ф.И.О. либо наименование организации)

(почтовый адрес истца, телефон, эл. адрес)


Ответчик:
____________________________________________

(Ф.И.О. либо наименование организации)

(адрес ответчика, телефон, эл. адрес)


ХОДАТАЙСТВО В СУД

О ПЕРЕНОСЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

В производстве ____________________________________________________________

находится гражданское дело №______ по иску __________________________________

(Ф.И.О. либо наименование истца)

к __________________________________ о ___________________________________.

(Ф.И.О. либо наименование ответчика) (предмет спора)

В связи с тем, что о дате судебного заседания ответчик узнал накануне «__»_________20__г. и не смог вовремя обратиться к представителю для получения квалифицированной юридической помощи по защите своих интересов и представления доказательств в суд, возникла необходимость в отложении судебного заседания на более позднюю дату.

Согласно ст. 48 ГПК РФ, граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Согласно ст. 169 ГПК РФ, отложение разбирательства дела допускается в случаях, если суд признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного иска, необходимости представления или истребования дополнительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных действий.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 169 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящее ходатайство об отложении рассмотрения дела

2. Отложить судебное разбирательство по данному делу на более позднюю дату, предоставив ответчику возможность воспользоваться услугами представителя для защиты своих интересов.

Копия ходатайства по числу участников процесса

Ответчик:
________________________ _________
(фамилия и инициалы) (подпись)

Ходатайство о переносе судебного заседания

Скачать ходатайство о переносе судебного заседания по гражданскому делу. Рекомендации по составлению и подаче ходатайства в суд.

Судья назначает судебное заседание, руководствуясь своими приоритетами, учитывая личный график рассмотрения гражданских и других дел. Однако по ходатайству лиц, участвующих в деле, с учетом имеющихся у них уважительных причин, суд может перенести судебное заседание на другой день, назначив время нового судебного заседания. К уважительным можно отнести причины, связанные с личностью лица, заявившего ходатайство о переносе судебного заседания.

Образец ходатайства о переносе судебного заседания

Особых требований к написанию такого ходатайства не существует, оно пишется в общей форме, однако необходимо учитывать общие требования к оформлению документов, которые подаются в суд. Для справки рекомендуем посмотреть образец ходатайства об отложении судебного заседания.

В ___________________________
(наименование суда)
От: __________________________
(ФИО заявителя, адрес)

Ходатайство о переносе судебного заседания

В производстве _________ (наименование суда) находится гражданское дело по иску _________ (ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика) о _________ (указать о чем заявлен иск). На «___»_________ ____ г. судом назначено рассмотрение дела в открытом судебном заседании.

Я не смогу явиться в суд в назначенное время _________ (указать причины неявки). Уважительность перечисленных мной причин подтверждается _________ (привести доказательства уважительных причин).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

Перенести судебное заседание по делу на срок до «___»_________ ____ г.

Перечень прилагаемых к ходатайству документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  1. Копия ходатайства о переносе судебного заседания
  2. Документы, подтверждающие причины невозможности участия в судебном заседании

Дата подачи ходатайства «___»_________ ____ г. Подпись заявителя: _______

Скачать образец ходатайства:

Ходатайство о переносе судебного заседания

19 комментариев к “ Ходатайство о переносе судебного заседания ”

Суд первой инстанции отказал, подал апп.жалобу. Никаких извещений из обл.суда о назначении даты судебного разбирательства по моей жалобе я не получал. Написал заявление в обл.суд. приложил подтверждающие медиц.длокументы и копии ж.д. билетов, просил перенести суд.заседание на более поздний срок в связи с болезнью и необходимости лечения в другом городе. Но заседание суда состоялось без меня и мне отказано в удовлетворении апп.жалобы. Точно также, я имея доверенность от дочери подал апп.жалобу, точно также как и в вышеприведённом примере подал заявление о переносе, но суд. заседание состоялось и нам отказали в удовлетворении апп.жалобы. ВОПРОС — правомерны ли действия судебной коллегии? и как бороться. Считаю главной причиной — этого беспредела, моя судебная тяжба с администрацией города из-за квартиры, которую получил от воинской части в январе 1995г. но по вине администрации района мне своевременно не оформили ордер, а потом выселили из квартиры, при этом судебные приставы поиздевались надо мной, довели до обморока, без чувств выволокли из квартиры и погрузили в «скорую», дверь заварили.

Апелляционное определение можно обжаловать в кассационном порядке. Мне сложно судить о правомерности действий суда в Вашей ситуации. Однозначно можно сказать, что не извещение о времени и месте судебного заседания является безусловным основанием для отмены судебного постановления.

На меня подал банк на взыскание задолженности. Я направил претензию банку о возврате страховки., дав срок в 10 дней для ответа. А суд с банком назначен через 3 дня. Как мне отменить суд в связи стем что я собираюсь подавать встречное исковое по возврату страховки, но ответа из банка ещё нет. как написать об этом хадатайство?

Подавайте встречный иск, это будет основанием для переноса рассмотрения дела. Дожидаться ответа на претензию не нужно.

Здравствуйте Николай, как ранее было сказано, если у суда нет подтверждения надлежащего исполнения истца или ответчика, суд (не важна первая инстанция, или последующие) ОБЯЗАНЫ ПЕРЕНЕСТИ судебное заседание и назначить новую дату. Отменить определение Областного суда, может только Кассация, к сожалению статус судей, неприкосновенен, и тем более Областные судьи, часто стали грубо нарушать нормы ГПК РФ, в данном случае, Вы имеете право подать жалобу в прокуратуру РФ, т.к. прокуратура осуществляет контроль и надзор, так же следит за надлежащем исполнении закона РФ, написать жалобу в коллегию судей. На действия пристава-исполнителя, напишите жалобу на имя Начальника Управления ФССП.

Здравствуйте. Моя дочь подала заявление в районный суд своего города по месту работы,а так же по месту своего жительства( они совпадают) о взыскании с работодателя невыплаченных ей денежных средств(зарплаты,больничных листов и компенсации за задержку),заявление приняли и вскоре прислали письмо где указали,что не хватает некоторых документов и дали время для донесения не хватающих документов. Документы все она собрала и подала. После было назначено судебное заседание. Когда она пришла в суд,то ей сказали,что рассмотрение дела откладывается и что оно передано в суд по месту регистрации работодателя,который находиться в г.Мытищи Московской области. На сегодняшний день(25.12.15г) работодатель так и не перевел ей ни рубля из выше перечисленных выплат,а так же не оплатил декретный отпуск по больничному листу(от 11.11.15г). Дочь на данный момент находиться на последнем месяце беременности и после хирургической операции. Можно ли вернуть дело обратно в наш город(Ярославль) и что для этого нужно сделать. В том случае,если этого сделать не возможно,то могу я представлять ее интересы в судебном заседании и что тогда нужно сделать? Спасибо заранее за быстрый ответ.

Для возврата дела нужно было обжаловать определение судьи о передаче дела по подсудности. теперь его будет рассматривать тот суд, в который дело было передано.
Ваша дочь должна будет написать заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, а также оформить доверенность у нотариуса на право представления ее интересов в суде. С этой доверенностью Вы можете ходить в суд без нее.

Судебное заседание было назначено на 24.11.15 и ей не дали определение в суде. Как ей теперь его получить и в течении какого времени можно обжаловать и где( в том же суде или подавать в областной суд)?

Если она присутствовала в судебном заседании, суд не обязан был выдавать копию определения без ее ходатайства. Срок обжалования 15 дней с момента вынесения (уже истек).

Управляющая компания подала на меня в суд долг 57 тысяч.Сегодня оплатил часть долга 20 тысяч р.Под роспись никакую судебную корреспонденцию не получал.Могу я попросить суд направив письменное ходатайство о переносе дня слушания.Мотивирую тем что не успел в должной мере ознакомиться с материалами иска и проконсультироваться с правозащитником,также произвести собственный подсчет пени и сравнить его с предоставленными подсчетами исца ?

Суд должен предоставить ответчику копию искового материала и время для подготовки к судебному заседанию. Поэтому Вы можете положить указанные обстоятельства в обоснование ходатайства о переносе, попросив разумный срок для ознакомления и подготовки.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли поступила судья, приняв решение о переносе заседания суда. На суд явилась истец с двумя свидетелями (моя младшая дочь), бывший муж старшей дочери (они в разводе). Сама старшая дочь прислала письменный отказ и подтвердила свое право не присутствовать на заседании лично судье по телефону, но судья это не приняла во внимание. Дело переносится уже второй раз из-за отсутствия старшей дочери. Возможно ли решение суда в отсутствии ответчика (старшей дочери)?
Суть дела: старшая дочь вместе с сыном (11 лет) была прописана и жила в нашей квартире — квартире родителей. Младшая дочь жила вместе с нами в другом городе (мы работаем по контракту на Севере). Мы подарили старшей дочери отдельную квартиру, теперь в ее собственности отдельная трехкомнатная квартира, в которой никто не прописан. Старшая дочь выехала вместе с вещами в новую квартиру три года назад, пообещав оформить документы и выписаться. Свою квартиру мы подарили младшей дочери, но старшая дочь вместе с сыном выписываться не хочет, планирует, чтобы он получил паспорт с пропиской именно в этой квартире. Мы сами живем отдельно. Младшая дочь в настоящее время беременна, переносит беременность тяжело, ей сложно ходить на заседания вместе со свидетелями, но суд уже второй раз переносят. Очень хотелось бы, чтобы дело разрешилось мирным путем, но пока не получается.
Спасибо Вам большое за консультацию!

Перенос судебного заседания является правом судьи, это действие обжалованию не подлежит. Возможно у суда отсутствовали доказательства надлежащего извещения ответчика, возможно возникла необходимость истребования дополнительных доказательств.
Если срок рассмотрения дела превышает 2 месяца, то младшая дочь может записаться на прием к председателю суда и пожаловаться на волокиту по делу.

За сутки до рассмотрения дела, я направил в суд ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с болезнью ответчика. В ходатайстве указал, что больничный лист будет представлен в суд после выздоровления в следующем судебном заседании, просил суд не рассматривать дело в моем отсутствии. Суд не удовлетворил мое ходатайство и рассмотрел дело в окончательной форме без моего участия. Как обжаловать действия судьи

Поскольку в судебное заседание не были представлены доказательства уважительности причин отсутствия ответчика, суд был вправе рассмотреть дело без его участия. При несогласии с решением нужно подавать апелляционную жалобу. В жалобе можно указать и на отказ в удовлетворении ходатайства о переносе.

Представитель истца по доверенности в определённые, уже известные даты, должен уехать в командировку аж на 3 недели. Какое ходатайство (о переносе или об отложении) нужно оформить и когда? Истец плохо слышащий и без представителя участвовать в заседании не может.

В вашем случае можно оформить ходатайство о переносе судебного заседания (хотя это равнозначные понятия).

Подскажите пожалуйста, какие причины могут послужить для переноса рассмотрения дела о взыскании алиментов? Спасибо!

Болезнь, командировка или другие уважительные причины неявки лица, участвующего в деле.

Ходатайство о переносе судебного заседания

Необходимость переноса заседания суда возникает, как правило, в том случае, если один или оба участника судебного процесса не могут присутствовать на слушание по уважительным причинам. В такой ситуации одна или обе стороны подают ходатайство о переносе судебного заседания. При этом суд рассмотрев причины, указанные в заявленном ходатайстве, может принять или отклонить просьбу о переносе, так как это не обязанность, а право судьи, поэтому всё зависит от того, будут ли причины, указанные в ходатайство о переносе судебного заседания, расценены как уважительные.

Сейчас мы вместе с вами разберем вопросы составления соответствующего ходатайство, его форму и правила подачи этого документа в суд одной из сторон слушания.

Причины по которым судебное заседание может быть перенесено

По каким же причинам можно заявить ходатайство о переносе судебного заседания? Таким причин существует две группы. Первая, это причины, связанные с невозможностью участника физически попасть на заседание суда:

  • болезнь;
  • командировка;
  • плотный график работы;
  • нахождение в регионе, удаленном от места проведения судебного процесса;
  • позднее получение уведомления о заседании, когда сторона дела не успевает подготовить необходимые документы.

Вторая группа причин, позволяющих ходатайствовать о переносе заседания суда включает основания, которые связанны с изменением в конкретном судебном процессе:

  • проведение экспертизы;
  • ответчик подал встречный иск;
  • поменялся состав участников (привлечены новые свидетели, третьи лица);
  • истребование доказательств;
  • привлечение к делу нового адвоката одной из сторон процесса.

Причины по которым ходатайство о переносе может быть отклонено

Отклонить заявление о переносе заседания судья может в определенных случаях:

  • ходатайство расценено судом как попытка участника затянуть судебный процесс;
  • отведенный срок рассмотрения дела в суде, подходит к концу;
  • заявлена неуважительная причина, либо к ходатайству не были приложены документы, подтверждающие необходимость переноса слушания.

Обратите внимание, что отказ судьи принять и выполнить ходатайство невозможно обжаловать в апелляционном порядке. Об этом стоить помнить, составляя и подавая соответствующее заявление в суд.

Как составить ходатайство о переносе суда

Действующее законодательство не устанавливает строгой формы ходатайства о переносе судебного заседания, поэтому вы может либо написать данное заявление от руки, либо распечатать его на принтере. Структура ходатайства сложилась на основе юридической практики, и вот как может выглядеть ваше заявление в суд о переносе слушания:

  1. Шапка
    • наименование суда;
    • сведения о заявителе (ФИО, адрес, телефон, положение в деле — истец или ответчик);
    • номер дела;
  2. Название документа
    • Ходатайство о переносе судебного заседания
  3. Основная часть
    • Описательный раздел этой части включает в себя указание суда, номер дела, ФИО истца и ответчика, суть дела. Далее описывают причины, по которым необходимо перенести заседание, указывают на тот факт, что их уважительность подтверждается документально.
    • Затем ссылаются на ст. 167 ГПК РФ, формулируют просьбу и обозначают сроки. Далее перечисляют все приложения к документу: копии, справки и т.д.
  4. Дата и подпись заявителя.

Образец ходатайства о переносе судебного заседания

Вот образец заявления в суд с ходатайством о переносе судебного заседания:

В Центральный районный суд г. Новосибирска,
123456, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 89
От ответчика Иванова Петра Ефимовича
прож.: г. Новосибирск, 123456, ул. Садовая, д.17, кв. 52,
тел. +7 (111) 222-33-44
Дело № 0123-4-/2019

Ходатайство о переносе судебного заседания

В производстве Центрального районного суда г. Новосибирска находится гражданское дело №0123-4/2019 по иску Воробьевой И.В. к Иванову П.Е. о лишении родительских прав. На «22» декабря 2019 г. судом назначено рассмотрение дела в открытом судебном заседании.

Я не смогу явиться в суд в назначенное время по причине отправления в командировку 21 декабря 2019 года на 10 дней в город Мурманск.

Уважительность перечисленных мной причин подтверждается копией приказа о командировке от 7 декабря 2019 года и копией служебного задания.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

Перенести судебное заседание по делу на срок не раньше «21» января 2020 г.

Перечень прилагаемых к ходатайству документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

1. Копия ходатайства о переносе судебного заседания.
2. Копия приказа о командировке от 7 декабря 2019 г.
3. Копия служебного задания на командировку.

Дата _____________ Подпись заявителя _________________

Подача, сроки и рассмотрение заявления о переносе слушания суда

Обратите внимание, что вы имеете право подать заявления о переносе слушания как бумажном виде через канцелярию суда, так и устно прямо в зале суда, находясь на очередном слушании, в таком случае ваше ходатайство будет занесено в протокол, а судья выслушав вашу просьбу в этот же момент принимает решение переносить следующее слушание или нет.

Важно понимать, что чем раньше вы подадите заявление о переносе слушание, тем больше шансов, что оно будет рассмотрено в срок и одобрено судьей. Если участник суда оказался в больнице и не в состоянии подать ходатайство самостоятельно, то это могут сделать его родственники или доверенное лицо. При этом не стоит забывать о том, что гражданские и арбитражные дела в суде могут быть рассматрены и без присутствия участников. Если истец или его законный представитель не явился в суд без уважительных причин, то иск судом рассматриваться не будет. Если ответчик не подал соответствующее ходатайство о переносе заседания и не явился в суд без уважительных причин, то судебное заседание всё равно состоится, а решение суда по иску ответчик получит позже. При этом есть риск пропустить сроки подачи апелляции, таким образом в интересах ответчика присутствовать в суде или подать заявление о переносе заседания.

Как написать ходатайство об отложении (о переносе) судебного заседания

Ходатайство об отложении судебного заседания —документ, способный обеспечить участие в судебном процессе тем, кто не успевает попасть на него вовремя. Ходатайства об отложении судебного заседания могут вносить все участники процесса, главное — грамотное составление.

Перенос судебного заседания

Отложение (перенос) судебного заседания возможно в силу множества обстоятельств. Независимо от вида процесса (рассмотрения гражданского или арбитражного спора, уголовного или административного дела), принять решение за один день не удается практически никогда. Однако помимо объективных причин (производство судебной экспертизы, неявка свидетелей, истребование дополнительных доказательств и так далее), необходимость переноса судебного заседания на более позднюю дату может быть обусловлена ходатайством одной из сторон.

Достаточными основаниями для подачи ходатайства об отложении судебного заседания считаются:

  • невозможность явки любой из сторон, их представителей либо иных лиц, присутствие которых обязательно, в суд в назначенную дату (болезнь, исполнение служебных обязанностей, когда освобождение от них невозможно, проживание в регионе, отличном от места проведения разбирательства и т. д.);
  • необходимость перерыва в судебном заседании для представления суду дополнительных доказательств, получения консультации адвоката, уточнения исковых требований и пр.

Решение об удовлетворении ходатайства (либо об отказе в его удовлетворении) принимает суд, предварительно выяснив мнение противоположной стороны процесса. Однако это не означает, что судья связан позицией сторон: при наличии законных оснований судебное заседание будет перенесено, если оппонент заявителя не представит достаточных доводов в пользу своих возражений, и наоборот.

Как пишется ходатайство об отложении судебного разбирательства

Ходатайство об отложении судебного заседания может быть подано прямо во время процесса (в любое время до удаления судьи в совещательную комнату для постановления решения) либо заблаговременно, то есть до его начала. В первом случае ходатайство необязательно должно быть письменным — достаточно огласить его в ходе разбирательства, и секретарь суда обязательно занесет это в протокол. Решение по такому ходатайству судья, как правило, принимает незамедлительно и оглашает его с формулировкой «суд, посовещавшись на месте, постановил …».

Письменное ходатайство может быть выполнено как машинописным, так и рукописным способом (иногда необходимость в его составлении возникает в ходе судебного процесса, где нет возможности воспользоваться соответствующей техникой). Вот основные реквизиты, которые должно содержать ходатайство об отложении судебного заседания:

1. Вводная часть:

  • наименование суда, фамилия и инициалы его председателя (или судьи, рассматривающего конкретное дело, если он известен);
  • данные сторон (если речь идет о гражданском или арбитражном процессе);
  • данные инициатора ходатайства (в уголовном или административном процессе);
  • номер дела (уголовного, административного, судебного);
  • наименование документа («Ходатайство о переносе судебного заседания» или «Ходатайство об отложении рассмотрения дела»).
  • 2.Описательная часть:
  • обстоятельства судебного разбирательства: суть процесса, наименование (анкетные данные) истца, ответчика либо фамилия, имя и отчество подсудимого (подсудимых) по уголовному делу;
  • основания для переноса судебного заседания (невозможность явиться либо продолжить участие и т. д.).

3. Мотивировочная часть: ссылки на нормативные источники (например, статью 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, регулирующую последствия неявки в судебное заседание).

4. Резолютивная (просительная) часть: изложение сути ходатайства (просьбы).

Важно: при подаче ходатайства о переносе судебного заседания в связи с невозможностью явки в суд его стоит дополнить отметкой о возражении против проведения разбирательства без участия заявителя. Кроме того, такое ходатайство лучше не отправлять почтой — нужно либо отнести его лично и вручить секретарю или помощнику судьи под роспись, либо, если это затруднительно, направить факсимильной связью или вовсе оформить телефонограммой, уточнив фамилию принявшего. В противном случае ходатайство может не успеть дойти до судьи, и тогда велика вероятность вынесения заочного решения (это не касается уголовных или административных дел). Оспорить такое решение при условии надлежащего уведомления всех сторон очень сложно.

Ходатайство о переносе судебного заседания. Образец.

Дата судебного разбирательства назначается судьей с учетом графика рассмотрения дел, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, а также в зависимости от времени, необходимого для предоставления необходимых документов по запросу суда (например, выписка по счету в банке и иная информация для подготовки которой требуется определенное время).

Вместе с тем в повседневной жизни довольно часто происходят события, которые невозможно предугадать. Именно поэтому в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (ст. 158 АПК) и Гражданском процессуальном кодексе (ст. 167) закреплено право судьи отложить или перенести судебное заседание в случае предоставления соответствующего ходатайство лицами, участвующими в деле

К ходатайствам подобного рода никаких особых требований не предъявляется. По общему правилу они должны содержать:

  • указание суда (также можно указать судью, которому направляется данное ходатайство);
  • указание наименования документа и дела, в рамках которого подлежит рассмотрению ходатайство;
  • перечисление уважительных причин, по причине которых сторона или представитель не может участвовать в заседании лично

Если указанные в ходатайстве обстоятельства, по мнению судьи, не являются уважительными, а ходатайство направлено с целью лишь затянуть процесс рассмотрения дела по существу. В этом случае при наличии доказательств надлежащего уведомления о дате и месте судебного заседания судья может отказать в удовлетворении ходатайства о переносе судебного заседания.

По делу: № __________________________

Х О Д А Т А Й С Т В О

о переносе судебного заседания

В производстве суд ___________________________________ находится гражданское дело по иску ____________________(указываются данные истца) к _______________________ (указываются данные ответчика) о ________________________ (указываются заявленные требования, например, о взыскании морального вреда и т.п.).

Указываются обстоятельства, препятствующие возможности присутствовать на судебном заседании.

Например: В связи с вынужденным отъездом по семейным обстоятельствам (болезнь или смерть родственников), принимая во внимание положения ст. 167 ГПК РФ

  1. Судебное заседание по делу № __________, назначенное на 14:15 «25» апреля 2014 г. перенести.

Приложения (указываются все документы, свидетельствующие факт причины переноса судебного заседания).

Заявитель ______________/__________________/ «__» ________ 2014 г.

Скачать образец документа в формате DOC (353 скачиваний)

Скачать образец документа в формате PDF (187 скачиваний)

Как оформить угловой штамп организации

Печати и штампы используются сотрудниками современных компаний для того, чтобы время, затрачиваемое на однотипную работу, было сокращено. От печати штамп отличается тем, что он не несет юридической силы. Однако его востребованность, популярность, а также использование по частоте не уступает обычным круглым печатям. Как известно, в документообороте фирмы довольно часто возникает необходимость регулярного заполнения определенных форм. Таким образом, использование штампов помогает существенно облегчить работу с самыми различными документами. Естественно, в настоящий момент существует огромное количество штампов. Однако практика показывает, что угловой штамп пользуется особенным спросом. Далее более подробно поговорим о нем.

Многим интересно, что такое угловой штамп организации, как он выглядит. Итак, угловой штамп имеет прямоугольную форму. Его используют при выдаче справок, при ведении деловой переписки. Нужно отметить ,что особенных требований к оформлению угловых штампов нет. Список реквизитов устанавливается руководителями компании, по собственному желанию. Например, угловой штамп, который используется индивидуальными предпринимателями, как правило, имеет следующие реквизиты: фамилия, имя, а также отчество предпринимателя, идентификационный номер, адрес предприятия, а также контактный телефон.

Угловой штамп наиболее часто используется в тех случаях, когда организация или предприниматель не имеет в своем распоряжении типографических бланков. Таким образом, производство углового штампа изготавливается, исходя из определенных требований. Благодаря чему документ имеет официальный характер. Очень важно, чтобы те реквизиты, которые размещались в тексте угловых штампов, а также те, которые отображаются на печати, совпадали. Пожалуй, это одно из основных требований. Как правило, штампы изготавливают по уже существующему эскизу. В том случае, если его нет, специалисты могут помочь в его создании. Для этого могут быть использованы всевозможные программы, которые ускоряют и упрощают процесс создания эскизов штампов.

Печати организации: виды, хранение, учет

Первая запись о порядке использования печати появилась в Единой государственной системе делопроизводства (ЕГСД), одобренной постановлением Госкомнауки Совмина СССР от 04.09.73 № 435 и рекомендованной для использования всеми министерствами, ведомствами и их подведомственными учреждениями, организациями и предприятиями при совершенствовании делопроизводства. Положения о печати, зафиксированные в ЕГСД, сохраняют действие до настоящего времени.

Основные и вспомогательные печати

По своему назначению печати и штампы делятся на основные и вспомогательные.

Оттиск основной печати ставится на документах для удостоверения их подлинности.

Пункт 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает состав информации в печати общества: «Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации».

Организации могут иметь вспомогательные (дополнительные) печати – они воспроизводят наименование организации, ее структурное подразделение, вид печати. В этом случае в печати должна содержаться дополнительная надпись: «Секретариат», «Для счетов», «Для справок» и т.д.

Оттиск вспомогательных печатей проставляется для заверения справок, копий документов, выписок из документов, учетных документов и др.

Штамп – это вид печати прямоугольной формы. Штампы формально заменяют рукописную запись в повторяющихся однотипных ситуациях в бумажном делопроизводстве. В этом случае штампы, по существу, представляют собой реквизиты, участвующие в придании документу юридической силы и ускоряющие документооборот. Штампы также бывают разных видов.

Угловой (адресный) штамп используется в том случае, если в организации или у предпринимателя отсутствуют типографские или «электронные» бланки. Угловой штамп может использоваться при краткосрочной переписке, выдаче текущих справок и т.п. В данном случае угловой штамп, изготовленный в соответствии с необходимыми требованиями, придает документу официальный характер.

В угловых штампах реквизиты организации располагаются в той же последовательности, что и в бланке, т.е. реквизиты, указанные в угловых штампах и печатях, должны совпадать.

Размер углового штампа, как правило, соответствует размерам углового бланка (70х100 мм).

Регистрационный штамп устанавливает ответственность организации за документ, начало отсчета срока исполнения. Он содержит наименование предприятия, поля для указания даты поступления и номера (индекса) входящего документа. Данный штамп не проставляется на приложениях к документу.

Штамп ограничения доступа проставляется в верхнем правом углу каждого листа документа. Штамп может быть дополнен данными, предусмотренными законодательством об информации, отнесенной к государственной тайне и конфиденциальной информации.

Штампы с реквизитами предприятия, как правило, небольшого размера, с рамкой; включают краткое наименование фирмы, место регистрации, ИНН.

Маркировочные штампы используются для внутренних нужд предприятия. Их размеры, форма и содержание не регламентируются. Использование специальной штемпельной краски позволяет применять такие штампы для решения производственных задач – маркировки тары, тканей, пластмассы и других поверхностей.

Изготовление, учет, замену, хранение, передачу и уничтожение печатей и штампов обеспечивает персонально руководитель организационного отдела, назначенный приказом руководителя организации. В случае его увольнения приказ переиздается. Ответственность за использование и хранение печатей и штампов, после выдачи их структурным подразделениям, возлагается приказом руководителя на работников, получивших такие печати и штампы. Выдача печатей и штампов регистрируется в учетном журнале.

Использование и хранение печатей и штампов

Основная круглая печать организации должна находиться у руководителя организационного отдела и храниться у него в сейфе. Она может выдаваться под расписку другим сотрудникам в ситуации, когда руководитель организационного отдела отсутствует длительное время либо возникает необходимость использования печати в выходные и праздничные дни или использования ее за пределами организации.

Вспомогательные печати и штампы находятся у работников организации, ответственных за их использование и сохранность.

Вспомогательные штампы хранятся в закрывающихся столах. Основная и вспомогательные печати, адресный штамп хранятся в опечатываемых сейфах (металлических шкафах), доступ к которым имеет работник, получивший печати и штампы и отвечающий за их сохранность.

Учет печатей и штампов

Для учета печатей и штампов ведется журнал, который находится у работника, ответственного за сохранность печатей и штампов. Журнал ведется по правилам ведения документов строгой отчетности. Каждый лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается, скрепляется сургучной печатью и подписью руководителя организации. Журнал хранится в несгораемом шкафу.

Поступившие печати и штампы должны быть немедленно зарегистрированы.

ЖУРНАЛ
учета печатей и штампов

Делопроизводство от А до Я. Как использовать печати и штампы в организации

Как использовать печати в организации

Положения о порядке использования печати, зафиксированные в Единой государственной системе делопроизводства (ЕГСД), были одобрены постановлением Госкомнауки Совмина СССР от 04.09.1973 г. № 435 и рекомендованы для использования всеми министерствами, ведомствами и их подведомственными учреждениями, организациями и предприятиями при совершенствовании делопроизводства. Положения о печати, зафиксированные в ЕГСД, сохраняют действие до настоящего времени.

Оттиск печати проставляется на подлинных документах, удостоверяющих права должностных лиц, факты расхода денежных средств и материальных ценностей, на расчетно-платежных документах, удостоверениях, доверенностях, на организационных документах (например: положения, уставы, учредительные документы, штатные расписания и др.). Оттиск печати проставляется также во всех случаях, когда необходимо удостоверить права должностных лиц организации, подтверждающих расходование денежных средств и материальных ценностей и др.

  1. Оттиск печати ставится на документах для удостоверения их подлинности, подтверждения их юридической силы.
  2. Печати изготавливаются в строго ограниченном количестве и исключительно в служебных целях.

Основные виды печатей

По своему назначению печати подразделяются на основные (гербовые и печати юридических лиц) и вспомогательные (простые).

Печати в государственных организациях

В статье 4 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О государственном гербе Российской Федерации» определено право на воспроизведение государственного герба Российской Федерации на печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Что представляет собой гербовая печать? Гербовая печать имеют круглую форму. В центре находится изображение государственного герба Российской Федерации, а по окружности – наименование организации. Герб города и района Российской Федерации помещается на печатях органов представительской и исполнительной власти города и района в соответствии с нормативно-правовыми актами этого города или района.

Печати в коммерческих организациях

В негосударственных организациях используется печать фирмы, которая приравнивается к гербовой. В центре такой печати размещается эмблема или аббревиатура организации с указанием ее наименования, по окружности – полное наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы и номера ее государственной регистрации (в регистрационном реестре).

Пункт 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает состав информации в печати общества: «Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации».

Организации могут иметь простые (вспомогательные) печати. Они воспроизводят наименование организации, ее структурное подразделение и вид печати. В этом случае в печати должна содержаться дополнительная надпись: «Секретариат», «Для счетов», «Для справок», «Для пакетов», «Для копий» и т.д.

Простые (вспомогательные) печати могут быть квадратными, круглыми, прямоугольными, треугольными, овальными.

Лица, уполномоченные проставлять печать на документы должны знать, что оттиск печати, заверяющий подлинность подписи должностного лица ставится на свободном от текста месте, не захватывая личную подпись должностного лица.

На документы финансового характера печать проставляется без захвата наименования должности и подписи, на специально отведенном месте. Как правило, место проставления печати отмечается символом «М.П.»

Какие документы нужно заверять основной и вспомогательной печатями

В делопроизводственной практике принято составлять индивидуальный для каждой организации список документов, на которые проставляется печать. Он вводится в действие приказом руководителя или является приложением к инструкции по работе с документами. Так же в организации издается приказ (распоряжение) со списком должностных лиц (руководителей), имеющих право подписи на документах.

Рекомендуемый перечень документов, которые заверяются основными печатями:

  • акты (приема законченных строительством объектов, оборудования, выполненных работ; списания; экспертизы и т.д.);
  • архивные справки;
  • архивные копии;
  • доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ве¬дение дел в арбитраже и т.д.);
  • договоры (о материальной ответственности, поставках, подрядах, научно-техническом сотрудничестве, аренде помещений; о производст¬ве работ и т.д.);
  • задания (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное строительство; технические и т.д.);
  • заключения и отзывы;
  • заявления (на аккредитив; об отказе от акцепта и т.д.);
  • исполнительные листы;
  • командировочные удостоверения;
  • нормы расхода;
  • образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершения финансово-хозяйственных операций;
  • письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.);
  • поручения (бюджетные; банковские; пенсионные; платежные (свод¬ные, в банк; на получение и перевод валюты, на импорт и т.д.);
  • положения об организациях;
  • представления и ходатайства (о награждении орденами и медалями, премиями и т.д.);
  • реестры (чеков; бюджетных поручений, представляемые в банк);
  • сметы расходов (на содержание аппарата управления; на калькуля¬цию к договору и т.д.);
  • соглашения;
  • справки (лимитные; о выплате страховых сумм; использовании бюджетных ассигнований на заработную плату; о начисленной и при¬читающейся заработной плате и т.д.);
  • спецификации (изделий, продукции и т.д.);
  • титульные списки;
  • удостоверения;
  • уставы организаций;
  • штатные расписания.

Оттиски вспомогательных печатей проставляется:

  • для заверения справок;
  • на копии документов;
  • на выписки из документов;
  • учетные документы и др.

Как использовать штампы в организации

Помимо основных и вспомогательных печатей, в делопроизводстве организации используются штампы. Штамп – это вид печати прямоугольной формы. Штампы формально заменяют рукописную запись в повторяющихся однотипных ситуациях в бумажном делопроизводстве. В этом случае штампы, представляют собой реквизиты, участвующие в придании документу юридической силы и ускоряющие документооборот.

Штампы бывают нескольких видов:

  • угловой (адресный);
  • регистрационный;
  • ограничения права доступа;
  • с реквизитами организации;
  • маркировочные.

Угловой (адресный) штамп используется, если в организации отсутствует типографские или «электронные» бланки. Угловой штамп может использоваться при переписке, выдаче текущих справок и т.п. В данном случае угловой штамп, изготовленный в соответствии с необходимыми требованиями, придает документу официальный характер. В угловых штампах реквизиты организации располагаются в той же последовательности, что и в бланке. Реквизиты, указанные в угловых штампах и печатях, должны совпадать. Размер углового штампа, как правило, соответствует размерам углового бланка (70х100 мм).

Регистрационный штамп содержит наименование организации, поля для указания даты поступления и номера (индекса) входящего документа. Такой штамп устанавливает ответственность организации за документ, начало отсчета срока исполнения. В регистрационный штамп не проставляется на приложениях к документу, а только на самом документе.

Штамп ограничения права доступа проставляется в верхнем правом углу каждого листа документа, на журналах регистрации документов с ограниченным правом доступа и на пакетах с документами с ограниченным правом доступа. Этот штамп может быть дополнен данными, предусмотренными законодательством об информации, отнесенной к государственной тайне и конфиденциальной информации.

Штамп с реквизитами предприятия, как правило, небольшого размера с рамкой. Он включает краткое наименование организации, место регистрации, ИНН.

Маркировочные штампы используются для внутренних нужд предприятия (маркировки продукции, тары и др.) с использованием специальной штемпельной краски. Их размеры, форма и содержание не регламентируются.

Как хранить печати и штампы

Основная круглая печать организации должна находиться у руководителя отдела, назначенного приказом руководителя организации, и храниться у него в сейфе. Она может выдаваться под расписку другим работникам в случаях, когда этот руководитель отсутствует длительное время либо возникает необходимость использования печати в выходные и праздничные дни или использования ее за пределами организации.

Простые (вспомогательные) печати и штампы находятся у работников организации, ответственных за их использование и сохранность.

Вспомогательные штампы хранятся в закрывающихся столах. Основные и простые (вспомогательные) печати, угловой (адресный) штамп хранятся в опечатываемых сейфах (металлических несгораемых шкафах), доступ к которым имеет работник, получивший печати и штампы и отвечающий за их сохранность.

Как вести учет печатей и штампов

Для учета печатей и штампов необходимо вести журнал, который находится у работника, ответственного за сохранность печатей и штампов. Журнал должен вестись по правилам ведения документов строгой отчетности. Каждый лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается, скрепляется печатью (штампом) и подписью руководителя организации. Журнал хранится в несгораемом шкафу (сейфе).

Поступившие печати и штампы должны быть немедленно зарегистрированы (см. Журнал учета печатей и штампов ).

Для проведения проверок состояния учета и хранения печатей и штампов в организации могут создаваться специальные комиссии. По результатам проверки составляется справка (акт), представляемая руководителю для принятия мер по обеспечению надлежащего учета и условий хранения печатей и штампов. При переводе или увольнении работника, ответственного за учет и хранение печатей и штампов, руководитель назначает комиссию для проверки фактического наличия печатей и штампов.

Результаты проверки отражаются в акте приема-передачи печатей и штампов другому работнику, назначенному приказом руководителя ответственным за их учет и хранение. В акте должно быть приложение с оттисками печатей и штампов.

Замена и приобретение печатей и штампов

Замена и приобретение печатей (штампов) производятся на основании приказа (распоряжения) руководителя по представлению руководителей структурных подразделений организации. Для изготовления печатей и штампов оформляется заказ в организацию (фирму), изготавливающую печати и штампы. Печати и штампы числятся за получившим их лицом до их передачи (сдачи) либо замены (уничтожения). Печати (штампы), подлежащие замене, уничтожаются.

Уничтожение печатей и штампов производится комиссией, которая создается приказом руководителя организации.

Способ уничтожения определяется комиссией. Уничтожение печатей и штампов предполагает полное разрушение их печатающей поверхности и формы, не допускающее возможности восстановления и дальнейшего использования. Изделия из каучука, резины, полимеров разрезаются на мелкие части или сжигаются, из металла – опиливаются двумя перекрестными линиями. Об уничтожении печатей и штампов составляется акт, который утверждается руководителем. Отметка об уничтожении печатей (штампов) делается в журнале, с проставлением номера и даты акта.

В акте должны быть указаны:

  • время и место уничтожения;
  • состав комиссии;
  • основание уничтожения печатей и штампов;
  • наименование и оттиски уничтоженных печатей и штампов;
  • способ уничтожения;
  • заключение комиссии о приведении печати (штампа) в состояние, исключающее возможность ее восстановления и дальнейшего использования;
  • подписи членов комиссии.

Акты хранятся вместе с журналом учета печатей и штампов.

Кто несет ответственность за печати и штампы

Изготовление, учет, замену, хранение, передачу и уничтожение печатей и штампов обеспечивает лицо, назначенное приказом руководителя организации. В случае его увольнения приказ переиздается и назначается другое ответственное лицо.

Ответственность за использование и хранение печатей и штампов после выдачи их структурным подразделениям возлагается приказом руководителя на работников, получивших такие печати и штампы. Вопрос о том, кто в организациях должен отвечать за учет печатей и штампов, не регламентирован никакими нормативными правовыми актами. В каждой организации этот вопрос решают в зависимости от особенностей и понимания важности этой работы.

Выдача печатей и штампов осуществляется под расписку в журнале работникам, персонально ответственным за их использование.

Что такое угловой штамп организации?

Человека далекого от предпринимательской деятельности можно распознать по его иллюзиям о бизнесе, предпринимательству. Для него предприятие — это компания, которая должна дорожить своим именем, работать на благо своего имени и по мере планомерного развития зарегистрировать название предприятия как бренд. На самом деле ничего подобного. В отечественных реалиях — предприятие это юридическое лицо, которое имеет свой штамп. Зарегистрировали юридическое лицо в налоговых органах, купили печать организации и угловой штамп организации — вот ваша предпринимательская деятельность и началась. Пользуетесь вы этим штампом и печатью у себя в гараже, дома или в дорогом офисе — никого не волнует.

Итак, мы разобрались — предприятие — это угловой штамп и печать организации. В нем указывается название, реквизиты, адреса и телефоны. При этом если вы имеете несколько угловых штампов — их содержимое должно совпадать. Данные штампы используются при оформлении договоров для оформления последней страницы документа где указываются реквизиты сторон. При этом заказать печать без документов вы также имеете право и обойдется данная услуга вам от 300 до 1000 рублей, в зависимости от выбранного типа печати, срочности доставки и места ее вывоза. При этом сделать вы это можете прямо через Интернет, к примеру, на сайте pechatimetro.ru

Одновременно с угловым штампом организации заказывается основная печать организации и штамп ОТК. Штамп ОТК необходим для предприятий, где налажен контроль качества выпускаемой продукции. ОТК расшифровывается как отдел технического контроля (ОТК). Отдел технического контроля обычно подчиняется непосредственно руководителю организации, что позволяет ему через отдел контролировать качество выпускаемой продукции.

При этом штамп ОТК, как и другие штампы, печати организации вы можете изготовить без предъявления документов. Единственное, после ликвидации вашей фирмы вы должны перестать ими пользоваться и уничтожить их. Следует понимать, что подделка и использование печатей, штампов многих организаций, государственных институтов преследуется в рамках 327 статьи УК РФ, в рамках которого грозит лишение свободы до трех лет.

После данной заметки у вас должны развеяться мифы о предприятии как о некоем бренде. Посмотрите настоящие названия предприятий крупных магазинов и брендов — вы заметите, что под брендами скрываются названия организаций, которые выступают лишь печатью. Как следствие, можно в любой момент предприятие обанкротить и под тем же брендом начать работать уже с новой печатью.

Образец углового штампа

После завершения процедуры регистрации новой организации и получения основной печати, встает вопрос о приобретении углового штампа с реквизитами фирмы. Традиционно он имеет форму прямоугольника и содержит полную или краткую информацию об организации. Размер штампа и содержание текста на нем определяются тем, где вы собираетесь его использовать. О существующих печатях и штампах и о сфере применения углового штампа рассказывается в материалах настоящей статьи.

Из статьи вы узнаете:

Штампы, печати, факсимиле – атрибуты, без которых не может существовать и функционировать ни одна современная организация. Печать – главный атрибут фирмы, ее юридическая подпись. Именно печать подтверждает и удостоверяет деловую бумагу. Документы, незаверенные печатью, не имеют юридической силы. Штамп – прямоугольный оттиск, назначение которого – заменять часто повторяющуюся запись. Он не имеет юридической силы, его назначение – облегчить работу с большим количеством документов.

Количество печатей, штампов и их оттисков огромно. Наиболее распространённый из них – угловой оттиск. Чаще всего они используется в деловой переписке, а также при выдаче различных справок. Набор реквизитов, представленных на клише, самостоятельно определяется руководством организации. Обязательных требований здесь не предусмотрено.

Виды штампов и печатей:

  1. Медицинские (например, «педиатр Чернова Е.Г.», «Поликлиника №2» или «Медосмотр пройден»);
  2. Ограничивающие доступ к документу (например, «Секретно», «Конфиденциально»);
  3. Угловые, их еще называют «адресные» (в зависимости от назначения, они могут содержать название предприятия, адрес, email, телефоны, а также банковские реквизиты, ОГРН, БИК, ИНН. Подробнее об этом виде штампа речь пойдет ниже).
  4. Предприятия или организации (например, банковский);
  5. Подтверждающие согласование документа;
  6. Маркировочные;
  7. Регистрационные;
  8. Нотариальной конторы или нотариуса;
  9. Бухгалтерские («Копия верна», «Оплачено», «Получено», «Депонировано» и т.д.);
  10. Персональные;
  11. Для скрапбукинга (семейные альбомы с фотографиями);
  12. Детские и школьные.

Особую разновидностей печатей представляет собой факсимиле. Оно точно копирует оригинальную подпись человека и предназначено для тиснения на бумаге. Такой вид клише распространен при составлении документов, не требующих личной подписи. Например, с помощью факсимиле можно быстро заверить документы.

Традиционно печать круглой формы имеет размер окружности диаметром 30-50 мм, печать треугольной формы представляет собой равносторонний треугольник, где каждая сторона равна 38-42 мм, а угловой штамп имеет форму прямоугольника от 35 х 50 мм до 55 х 70 мм.

Иногда организации для внутреннего делопроизводства заказывают оттиски других форм и размеров.

Структурные подразделения организации могут иметь свои собственные печати. Обязательное условие – кроме стандартных реквизитов, она должна содержать дополнительную надпись, которая будет указывать, что данный оттиск принадлежит именно этому отделу. Например, «Бухгалтерия» или «Отдел ДОУ».

Оснастки печатей и штампов

Все существующие виды печатей и штампов состоят из двух обязательных элементов – оснастки и клише. На клише вырезаются буквы и все элементы, которые потом отображаются на бумаге, а оснастка – это корпус, на котором крепится клише.

Оснастка бывает ручной и автоматической. Материалом для ручной служит камень, дерево, керамика, металл, стекло или пластмасса, а для автоматической – металл и пластмасса.

Советы по выбору оснастки:

  • Если основное место использования печати – офис и при этом важно сделать четкий и ровный оттиск, то лучше приобрести автоматическую оснастку.
  • Если вам часто приходится брать печать с собой и делать оттиски за пределами офиса, то лучше приобрести ручную оснастку. Она меньше по размеру, удобна для транспортировки и достаточно надежна.

Образец углового штампа организации

Угловые штампы организации бывают разных видов и размеров.

Угловой штамп с кратким реквизитами. Он содержит название организации, контактную информацию, номера ИНН, ОГРН и КПП. Это изделие небольшого размера, компактной формы. Оснастка может быть и ручной, и автоматической. Высота не более 2 см, а ширина не более 5,5. Применяют данный вид клише там, где нет необходимости использовать основную печать – на договорах и других бумагах.

Угловой штамп с полными реквизитами. Кроме той информации, которая отображена в усеченной форме, он содержит дополнительные банковские реквизиты. Данный вид клише отражает полный перечень данных о вашей компании. Там указывают расчетный счет, корреспондентский счет, название банка, обслуживающего этот счет, а также номера ОКПО и ОКВЭД. Как правило, оттиск этого клише делают в конце договоров, чтобы не печатать эту информацию вручную. Использование такого оттиска значительно облегчает работу бухгалтера при составлении договоров и экономит ваше время. Данные изделия имеют высоту от 3 до 4 см и ширину от 6 до 7,6 см. Оснастку для них делают автоматическую, поскольку здесь очень важно качество и четкость оттиска, а место использования – офис.

Образцы угловых штампов разных видов представлены ниже:

  1. Штампы используются в современных организациях для оптимизации рутинной работы и экономии времени.
  2. Штамп в отличие от печати не имеет юридической силы.
  3. Угловой штамп имеет прямоугольную форму.
  4. Основная сфера использования углового клише – выдача справок, оформление договоров и ведение деловой переписки.
  5. Специальных требований к оформлению данного типа оттиска нет.
  6. Список реквизитов, отражаемых на угловом клише, определяется руководителем организации самостоятельно.
  7. Типичный перечень реквизитов простого углового оттиска: название фирмы, адрес, телефон, email. Полное клише содержит банковские реквизиты.
  8. Штамп состоит из клише и оснастки. Оснастка бывает автоматическая и ручная.

Исторический факт

По данным археологических раскопок крупнейшими городами Древней Индии являлись Мохенджо-Даро и Хараппа. В настоящее время нет ни одного письменного документа, проливающего свет на быт, культуру и образ жизни жителей этих древних городов. Единственные дошедшие до нас свидетельства наличия письменности и высокой деловой культуры Древней Индии – печати того времени, обнаруженные археологами в большом количестве при раскопках. Особый интерес представляют резные печати Хараппской цивилизации.

Внешний вид и качество этих изделий уникальны. Они изготовлены из белого или сероватого талька – стеатита. Печати могли быть квадратными и круглыми. Печать вставлялась в ручку, имеющую форму пуговицы.

Лицевая часть клише содержала ритуальные изображения разных животных – быка с усеченными рогами, тигра, единорога или слона. Иногда на печатях изображались человеческие фигуры.

Обязана ли организация иметь угловой штамп?

Вопрос-ответ по теме

Где можно прочитать про угловой штамп предприятия. Обязана ли каждая организация его иметь..

Закон не содержит императивных норм, обязывающих коммерческую (некоммерческую) организацию иметь угловой штамп.

Не пропустите: главные изменения в кадровой работе

Что принято и вступило в силу в этом месяце.

Штамп – это вид печати прямоугольной формы. Штампы формально заменяют рукописную запись в повторяющихся однотипных ситуациях в бумажном делопроизводстве. В этом случае штампы, представляют собой реквизиты, участвующие в придании документу юридической силы и ускоряющие документооборот.

Штампы бывают нескольких видов:

  • угловой (адресный);
  • регистрационный;
  • ограничения права доступа;
  • с реквизитами организации;
  • маркировочные.

Угловой (адресный) штамп используется, если в организации отсутствует типографские или «электронные» бланки. Угловой штамп может использоваться при переписке, выдаче текущих справок и т.п. В данном случае угловой штамп, изготовленный в соответствии с необходимыми требованиями, придает документу официальный характер. В угловых штампах реквизиты организации располагаются в той же последовательности, что и в бланке. Реквизиты, указанные в угловых штампах и печатях, должны совпадать. Размер углового штампа, как правило, соответствует размерам углового бланка (70х100 мм).

Для учета печатей и штампов необходимо вести журнал, который находится у работника, ответственного за сохранность печатей и штампов. Журнал должен вестись по правилам ведения документов строгой отчетности. Каждый лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается, скрепляется печатью (штампом) и подписью руководителя организации. Журнал хранится в несгораемом шкафу (сейфе).

Поступившие печати и штампы должны быть немедленно зарегистрированы

Подробности в материалах Системы Кадры:

Возврат из налоговой экономии

Освобождение от материальной выгоды

В статье «Материальная выгода» мы рассмотрели, что при низких процентах по кредитам (займам) возникает материальная выгода, с которой удерживается налог. Однако, Вы можете полностью освободиться от уплаты налога, если Вы взяли целевой кредит на покупку жилья.

Освобождение от налогообложения материальной выгоды

Согласно налоговому законодательству, если у Вас есть право на имущественный вычет по купленному жилью (Вы не использовали его полностью ранее по другому имуществу), то Ваша материальная выгода не будет облагаться налогом (п. 1 ст. 212 НК РФ, Письмо Минфина России от 16.06.2016 N 03-04-05/35061).

Если кредит (заем) Вы взяли у работодателя, то для освобождения от налога Вам нужно получить в налоговой инспекции уведомление, подтверждающее Ваше право на вычет, и отнести его в бухгалтерию. Данное уведомление полностью аналогично уведомлению, которое используется для получения налогового вычета через работодателя (процесс его получения подробно описан в нашей статье: Получение налогового вычета у работодателя).

Пример: Работодатель предоставил Асламову М.В. беспроцентный заем на покупку квартиры в размере 2000 000 руб. Асламов М.В. получил в налоговой инспекции уведомление и отнес его в бухгалтерию. С месяца, в котором было предоставлено уведомление, с Асламова М.В. не будет удерживаться НДФЛ по ставке 13% (он будет получать имущественный вычет через работодателя). При этом Асламов М.В. будет освобожден от уплаты налога по ставке 35% с доходов в виде материальной выгоды.

Заметка: если Вы получаете (или собираетесь получать) налоговый вычет у работодателя, то Вам достаточно одного уведомления для получения вычета и освобождения от налога на материальную выгоду.

Если заем взят не у работодателя, тогда для освобождения от налогообложения Вам необходимо взять справку по другой форме, утвержденной Письмом ФНС России от 15.01.2016 N БС-4-11/[email protected] (Письмо Минфина России от 30.09.2016 №03-04-05/57104). В остальном процесс получения уведомления и освобождения от материальной выгоды полностью аналогичен процессу освобождения от налога у работодателя (который мы рассмотрели ранее).

Пример: Горбатый Г.Г. оформил в банке кредит 4,5% годовых на приобретение земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Так как банк не является работодателем Горбатого Г.Г., для освобождения от налогообложения материальной выгоды ему необходимо получить в налоговой инспекции справку по форме, рекомендованной Письмом ФНС России от 15.01.2016 N БС-4-11/[email protected], и отнести ее в банк.

Заметка: Вы можете скачать заявления для получения справки здесь и форму справки (которую должен выдать налоговый орган) здесь.

При освобождении от налога на материальную выгоду обратите внимание, на следующие моменты:

  1. Уведомление из налогового органа должно обязательно содержать реквизиты договора займа (кредита), выданного на приобретение жилья, по которому предоставлен имущественный вычет. При отсутствии таких реквизитов материальная выгода не освобождается от обложения налогом (Письмо ФНС России от 11.11.2015 N БС-4-11/[email protected]). Для освобождения от уплаты налогов с материальной выгоды важно, чтобы заем был использован на приобретение жилья, по которому будет получен имущественный вычет. При этом размер полученного вычета не имеет значения для освобождения от налога (Письмо Минфина от 19.01.2012 N 03-04-06/9-9).

Пример: ООО «Торт» предоставило Цареву Е.Е. беспроцентный заем на покупку квартиры в размере 3 000 000 руб. Царев представил работодателю уведомление о подтверждении права на имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере 1 000 000 руб. При этом Царев будет освобожден от уплаты налога с материальной выгоды в полном объеме.

Уведомление кредитору, выдавшему Вам заем, достаточно принести только один раз. После этого с Вас не должны удерживать налог с доходов в виде материальной выгоды до конца срока кредита (Письмо Минфина от 02.12.2015 N 03-04-05/70138).

Пример: В 2018 году Зоркин С.Ю. предоставил работодателю уведомление, чтобы получать через него имущественный вычет и освободиться от налогообложения материальной выгоды. Всю сумму налогового вычета Зоркин С.Ю. вернул в 2018 году, но несмотря на это, налог с доходов в виде материальной выгоды не будет удерживаться до полного погашения кредита. Повторно приносить уведомление работодателю не требуется.

В случае, если Вы уже полностью получили налоговый вычет по жилью (на приобретение которого был взят беспроцентный кредит), Вы все равно можете освободиться от материальной выгоды (Письмо Минфина от 03.09.2009 N 03-04-06-01/228, от 11.11.2009 N 03-04-06-01/281). Налоговые органы не дают четких разъяснений, как это сделать, но мы предполагаем, что, в этом случае, Вам нужно будет получить в налоговой уведомление на вычет в размере 0 рублей (так как сам вычет Вы уже полностью получили).

Пример: В 2015 г. Косточкин С.В. взял у работодателя заем под 4% годовых на приобретение квартиры в строящемся доме. Начиная с 2015 г., работодатель удерживал НДФЛ по ставке 35% с материальной выгоды от экономии на процентах. В 2015 г. у Косточкина С.В. возникло право на имущественный вычет, который он полностью получил в 2017 году. В 2018 г. он представил в бухгалтерию уведомление налоговой инспекции, с этого момента работодатель не будет удерживать налог с доходов в виде материальной выгоды.

Начиная с месяца, в котором Вы представите уведомление, доходы в виде материальной выгоды освобождаются от налогообложения. Вернуть ранее удержанную материальную выгоду Вы можете только через налоговый орган (подробнее об этом ниже). Если Вы ранее уже полностью использовали свое право на имущественный вычет по другому объекту жилья, освободится от материальной выгоды Вы не сможете.

Пример: В 2008 году Ванечкин И.К. приобрел квартиру и получил по ней имущественный вычет. В июне 2017 года Ванечкин И.К. взял заем у работодателя под 5% годовых на приобретение новой квартиры на сумму 3 500 000 руб. Поскольку ранее Ванечкин уже воспользовался своим правом на вычет, получить его повторно по новой квартире он не сможет и, соответственно, освободиться от налогообложения материальной выгоды он также не сможет. Налог с доходов в виде материальной выгоды за июнь составит: (0,06 – 0,05) * 3 500 000 * 0,35 * 30/365 = 1 007 рублей.

Если имущественный вычет по квартире, на покупку которой получен заем по низкий процент, предоставлен в полном размере Вашему супругу (Вы заявили 0%, Ваш супруг — 100%), права на получение вычета по данному жилью у Вас не возникает. Соответственно, по мнению ФНС России, Вы не будете освобождены от налога на доход в виде материальной выгоды (Письмо ФНС от 23.06.2016 N БС-4-11/[email protected]).

Пример: В 2018 году супруги Иванов М.С. и Иванова О.Е. за счет солидарно полученных заемных средств под низкий процент приобрели квартиру. Ранее Иванов М.С. уже воспользовался своим правом на имущественный вычет по другой квартире, приобретенной в 2004 году, поэтому ему придется уплатить налог с материальной выгоды по ставке 35%. Его супруга Иванова О.Е. ранее не пользовалась своим правом на вычет, поэтому она может быть освобождена от уплаты налога с дохода, полученного в виде материальной выгоды.

Если Вы получили имущественный вычет до 2014 года, но у Вас сохранилось право на получение вычета по процентам, тогда доходы, полученные в виде материальной выгоды за пользование заемными средствами, не будут освобождены от налогообложения (Письма Минфина России от 23.08.2016 N БС-4-11/[email protected], от 05.08.2016 N 03-04-07/46125).

Пример: В 2006 году Карасев Д.А. приобрел квартиру за счет собственных средств и получил по ней имущественный вычет. В 2018 году он взял у работодателя заем под 5% годовых на покупку другой квартиры. С Карасева Д.А. будет удерживаться 35% с доходов, полученных в виде материальной выгоды, вне зависимости от того, что у него сохранилось право на вычет по процентам по второй квартире.

Возврат уже уплаченного налога с материальной выгоды

Ранее мы рассмотрели ситуации, когда работодатель перестает удерживать налог с доходов, полученных в виде материальной выгоды, при предоставлении налогового уведомления. Однако закономерно возникает вопрос: возможно ли вернуть налог с материальной выгоды, удержанный до подачи данного уведомления.

Согласно Письмам Минфина от 24.07.2013 N 03-04-05/29212 и от 14.08.2009 N 03-04-05-01/634 Вы вправе вернуть налог с материальной выгоды, удержанный до момента предоставления Вами уведомления работодателю.

Для этого Вам следует подать декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту Вашей постоянной прописки/регистрации. К декларации нужно приложить копию уведомления, полученного для работодателя. Согласно ст. 78 НК РФ вернуть налог можно не более чем за три последних года. Возможности возвращать налог за предыдущие года через работодателя в Налоговом кодексе не предусмотрено.

Пример: В феврале 2017 года Осликов Б.Д. взял у работодателя беспроцентный заем в размере 2 млн.руб. на приобретение квартиры по договору долевого строительства. В марте 2018 года Осликов получил акт приема-передачи и подал комплект документов в налоговую инспекцию для получения уведомления. В апреле он принес уведомление, подтверждающее его право на вычет, работодателю. С этого месяца с его заработной платы не удерживается налог с материальной выгоды.

Можно ли избежать налога по ипотечному кредиту за доход, полученный от экономии на процентах?

Мне пришло письмо и справка 2-НДФЛ из банка «Дельтакредит», согласно которым я получил доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование кредитными средствами и теперь должен заплатить налог с этой суммы. Сумма и налог получились довольно большие. В связи с этим я хочу узнать есть ли какие-то варианты избежания оплаты или по крайней мере сокращения суммы налога? Стоит ли мне обращаться в банк по поводу того каким образом они высчитали эту сумму по моим выплатам в валюте? Сколько у меня есть времени до того как мне начнут капать штрафные пени? Письмо и справка 2-НДФЛ в приложении.

Предыстория: в 2011 году я взял валютную ипотеку в долларах со ставкой 9,5%. В 2016 году в апреле я рефинансировал ипотеку в рублёвую в том же банке «Дельтакредит». Получилось, что я подпал под действие новых поправок, которые вступил в силу с 1 января 2016 года в главу 23 «НДФЛ» Налогового кодекса, связанных с исчислением НДФЛ с сумм материальной выгоды (Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ.

Уточнение клиента

Я получил ответ из налоговой по моему запросу. Я так понял, банк некорректно составил справку, но получается мне все равно нужно заплатить налог. Я ещё ожидаю ответ от банка.

14 Апреля 2017, 11:09

Уточнение клиента

Я получил ответ из банка. Насколько я понял, это на самом деле никак не связано с материальной выгодой, но связано с доходом от уплаты части основного долга и процентов по кредитному договору по соглашению о прощении. Теоретически я могу получить льготу на и не платить налог, если налоговая, рассмотрев какие-то документы посчитает, что я этого достоин. Мне нужно срочно решить этот вопрос и подать декларацию в налоговую до конца апреля. Я готов увеличить стоимость оплаты по этому запросу и выплатить тому, кто поможет мне оперативно решить эту проблему. Для меня, конечно, в идеале добиться получения этой льготы. Подскажите что мне делать дальше?

18 Апреля 2017, 16:46

Ответы юристов (9)

Видимо материальная выгода появилась именно после рефинансирования в рубли, поскольку по кредиту в иностранной валюте материальная выгода возникает только при ставке менее 9% годовых.

2. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется как:
1) превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора;
2) превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9 процентов годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.
(ст.212 НК РФ)

В этом случае Вам нужно подать декларацию до 30 апреля и уплатить налог до 15 июля.

С Уважением, Олег Рябинин.

Уточнение клиента

Добрый день! Благодарю за ответ! Я всё-таки попробую сначала добиться освобождения от уплаты этого налога, так как я не получал никакой материальной выгоды, да и не мог получить столько всего лишь за 4 месяца.

28 Марта 2017, 11:59

Есть вопрос к юристу?

Налоговая ставка при этом будет равна 35%

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов:
суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения размеров, указанных в пункте 2 статьи 212 настоящего Кодекса;
(ст.224 НК РФ)

Уточнение клиента

Добрый день! Благодарю за ваши комментарии! Посмотрите, пожалуйста, уточнение с ответом из налоговой.

14 Апреля 2017, 11:37

Уточнение клиента

Я получил ответ от банка. Посмотрите, пожалуйста, второе уточнение.

18 Апреля 2017, 16:50

Максим, добрый день. Действительно, такая ситуация возможна в случае, если при пересчете ставка по валюте получается ниже 9%.

Стоит ли мне обращаться в банк по поводу того каким образом они высчитали эту сумму по моим выплатам в валюте?
Максим

Вам следует обращаться не в банк, а в налоговую. Вот какой был по этому поводу комментарий:

Получателю такого письма следует проверить свои документы и отправиться с ними в налоговую, отмечает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:
“Нужно понять, действительно ли это ипотека, а не просто некий кредит нецелевой, который просто был использован. Потому что здесь могут начаться разночтения о целевом характере. Лучше сходить в свою инспекцию, потому что налоговая служба в июле 2009 года даже специальное письмо выпустила и утвердила такую форму справки об освобождении от материальной выгоды по 212 статье по экономии на процентах по заемным кредитным средствам”.
Если все нормально, и справку в налоговой выдали, ее копию следует отправить в банк, чтобы там убедились: налоговый орган в данном конкретном случае не возражает, что никакой материальной выгоды от экономии на процентах нет.

Сколько у меня есть времени до того как мне начнут капать штрафные пени?
Максим

При получении соответствующей справки, ни уплаты, ни пени не будет.

Уточнение клиента

Добрый день! Благодарю за ваши комментарии! Посмотрите, пожалуйста, уточнение с ответом из налоговой.

14 Апреля 2017, 11:36

Уточнение клиента

Я получил ответ от банка. Посмотрите, пожалуйста, второе уточнение.

18 Апреля 2017, 16:50

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации об исчислении и уплате налога на доходы физических лиц письмом от 7 апреля 2016 г. N 03-04-06/19764 разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 65 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды в следующих случаях:
при реструктуризации ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем в совокупности с материальной выгодой, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 Кодекса, если такая материальная выгода возникла при указанной реструктуризации, предельной суммы возмещения по каждому такому кредиту (займу), установленному указанными программами;
при прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) предоставлением отступного в виде передачи в собственность кредитной организации, находящейся на территории Российской Федерации, имущества, заложенного по такому кредиту (займу), в части, не превышающей размера требований к налогоплательщику-должнику по кредитному договору (договору займа), обеспеченных ипотекой;
при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному в период до 1 октября 2014 года кредитной организацией, находящейся на территории Российской Федерации, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 N 373 «Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного общества „Агентство по ипотечному жилищному кредитованию“ (далее – Основные условия) предусмотрены условия, которым одновременно должен отвечать кредитный договор на дату подачи заявления о реструктуризации.
Таким образом, при соблюдении условий, установленных пунктом 65 статьи 217 Кодекса, а также Основных условий доход налогоплательщика, полученный в результате реструктуризации ипотечного жилищного кредита путем изменения валюты денежного обязательства с иностранной валюты на рубли по льготному курсу с одновременным изменением процентной ставки за пользование кредитом, а также при полном досрочном исполнении обязательств по валютному ипотечному жилищному кредиту (займу) по курсу иностранной валюты ниже официального курса Банка России, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.
При этом если при полном досрочном исполнении обязательств по валютному ипотечному жилищному кредиту (займу) по курсу иностранной валюты ниже официального курса Банка России не соблюдены условия, установленные пунктом 65 статьи 217 Кодекса, а также Основные условия, возникающий в этом случае у налогоплательщика доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

Заместитель директора Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Р.А.СААКЯН

При определенных условиях материальная выгода от экономии на процентах может быть освобождена от НДФЛ. Налоговый кодекс РФ в качестве такого условия называет наличие у налогоплательщика права на имущественный налоговый вычет, предоставляемого в связи с приобретением нового жилья.

Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды
1. Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, являются:
1) материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей, за исключением:

материальной выгоды, полученной от банков, находящихся на территории Российской Федерации, в связи с операциями с банковскими картами в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предоставлении банковской карты;

материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;

материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными банками, находящимися на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них.
Материальная выгода, указанная в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, освобождается от налогообложения при условии наличия права у налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, подтвержденного налоговым органом в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 220 настоящего Кодекса;

Уточнение клиента

Добрый день! Благодарю за ваши комментарии! Посмотрите, пожалуйста, уточнение с ответом из налоговой.

14 Апреля 2017, 11:37

Уточнение клиента

Я получил ответ от банка. Посмотрите, пожалуйста, второе уточнение.

18 Апреля 2017, 16:51

А вы в 2016 году производили платежи по кредиту? Сейчас банки рассылают такого рода уведомления в случае неоплаты по кредиту в определенный период (т.е. по их мнению материальная выгода состоит в том, что вы обязаны были производить выплаты в определенный период, а вы не производили). Так что я все-таки обратился бы в банк для разъяснения от какой суммы и по какому основанию они считали эту саму выгоду.

Уточнение клиента

Добрый день! Благодарю за ваши комментарии! Посмотрите, пожалуйста, уточнение с ответом из налоговой.

14 Апреля 2017, 11:38

Я тут случайно заметил, что почему-то у Вас в справке 2-НДФЛ указан код дохода 4800 «Прочие доходы», а не код 2610 «Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей».

Задайте в этой связи вопрос банку, почему указан такой код дохода.

Длч меня вопрос не прояснился, не понятно основание, это экономия на процентной ставке или экономия на том. что вы в этот период вообще не платили проценты по кредиту?

Уточнение клиента

Я пока сам не понимаю, у меня не было периода когда я не платил проценты и тем более не ясно о какой экономии идёт речь. Я попробую в ближайшее время добиться хоть какого-то ответа от банка.

14 Апреля 2017, 11:52

Уточнение клиента

Я получил ответ от банка. Посмотрите, пожалуйста, второе уточнение.

18 Апреля 2017, 16:49

Насколько я понял из ответа банка и из текста Вашего вопроса, у Вас освобождение от уплаты налога возможно по одному из двух вариантов:

1. Либо по абзацу 2 пункта 65 ст.217 НК:

при реструктуризации ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем в совокупности с материальной выгодой, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса, если такая материальная выгода возникла при указанной реструктуризации, предельной суммы возмещения по каждому такому кредиту (займу), установленному указанными программами;

2. Либо по абзацу 4 пункта 65 ст.217 НК:

при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному в период до 1 октября 2014 года кредитной организацией, находящейся на территории Российской Федерации, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией;

Скорее всего будет применяться абзац 4 пункта 65 ст.217 НК, т.к. насколько я понял, в Вашем случае было именно прощение части долга, а кредит выдавался до 01.10.2014. Норма вступила в силу с 01.01.2016, так что за 2016 год она уже должна применяться. Покажите налоговой второе письмо банка и имеющиеся у Вас документы/соглашения о прощении части долга.

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 7 ноября 2016 г. N 03-04-06/65008 О налогообложении НДФЛ доходов в виде суммы прощеной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды
22 ноября 2016

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде суммы прощеной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 65 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному в период до 1 октября 2014 года кредитной организацией, находящейся на территории Российской Федерации, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией.
Таким образом, при соблюдении условий, установленных пунктом 65 статьи 217 Кодекса, доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), освобождаются от налогообложения на основании указанной нормы.
При этом ограничений в отношении способа частичного прекращения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) данная норма не содержит.
Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым агентам и налоговым органам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора Департамента
Р.А. Саакян

С Уважением, Олег Рябинин.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Возврат подоходного налога при покупке квартиры как возможность экономии средств

Подоходный налог в размере 13% по закону возвращается государством в процессе приобретения квартиры. Внесенные в Налоговый Кодекс поправки обеспечивают вот уже несколько лет обеспечивают гражданам России возврат подоходного налога при покупке квартиры, то есть части затрат на покупку объекта недвижимости.

Обратите внимание, что в соотвествии с новой редакцией Налогового Кодекса теперь можно «добирать» налоговый вычет несколько раз, пока сумма потраченных на покупку жилья средств не достигнет размера двух миллионов рублей. На текущий момент имущественный налоговый вычет регламентирован статьей 220 НК РФ.

Что такое налоговый вычет при покупке жилья

Вычет предоставляет реальные возможности экономии средств во время приобретения недвижимых объектов. Это возможно при возврате государством 13%-ной ставки подоходного налога граждан. Такие виды льгот охватывают разные возможности приобретения жилья – от элементарной покупки жилплощади до строительства конкретного жилого объекта. При этом по законодательству 260 тысяч рублей – максимальный размер суммы возврата. Подобные возможности получения льготы предоставляются и при оформлении ипотеки.

Поправки в законодательстве о налоговом вычете

По действующему до 2014 года налоговому законодательству право на оформление налоговой льготы в виде имущественного вычета предоставлялось лишь единожды, вне зависимости от стоимости жилья (а оно могло быть ниже, чем размер суммы, с которой полагался вычет).

Однако уже с начала 2014 в силу вступили внесенные поправки в законодательство, благодаря которым порядок вычета устанавливается не по жилью, а по конкретному лицу-налогоплательщику.

Причем наиболее выгодным новое положение выглядит, прежде всего, для покупателей, приобретающих недвижимость, оцененную в сумму менее 2 млн. рублей.

Но стоит учитывать, что если стоимость жилья при проведении первой сделки была равна или превышала сумму в 2 миллиона, это будет означать, что максимальная льгота в 260 тысяч уже была выплачена. То есть оформление вычета во второй раз будет невозможно.

Также нововведения 2014 года касаются льгот для пенсионеров. С этого времени как работающие, так и неработающие пенсионеры смогут в максимально сжатые сроки оформить необходимый налоговый вычет.

Теми же нововведениями Налогового Кодекса стал возможен возврат подоходного налога при покупке квартиры от государства как объекта недвижимости, которое регистрируется на родных или приемных детей. В этом случае к списку стандартных документов необходимо добавить свидетельство о рождении.

Условия возврата подоходного налога при ипотечном кредитовании

Изменения в Налоговом Кодексе, введенные с 2014 года, касаются и приобретения недвижимости по условиям ипотечного кредитования. Если до этого конкретных ограничений в такой ситуации не было, то по новым законам максимальная сумма выплаты может быть 390 тысяч рублей.

Новые правила коснулись и перенесения остатка суммы при покупке другого объекта недвижимости. Получается, что при сумме переплаты банку менее трех миллионов рублей, остаток суммы сгорает.

Документы для получения налогового вычета при покупке жилья

Возврат подоходного налога при покупке квартиры или 13%-ного вычета возможен посредством работодателя или органов налоговой инспекции. Для оформления необходима подготовка следующего пакета документации:

  • любого документа, определяющего права собственности на жилье или его долю,
  • договор приобретения объекта или строительства жилья,
  • заполненную декларацию 3-НДФЛ,
  • справку от работодателя 2-НДФЛ,
  • заявление от налогоплательщика,
  • документацию, подтверждающую расходную часть,
  • договор с банковским учреждением (при покупке жилья по ипотеке),
  • свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, в случае оформления на них жилого объекта.

Заявление составляется по установленной форме о возврате НДФЛ.

При составлении заявлении обязательно указываются реквизиты банковского счета налогоплательщика.

Основание для возврата подоходного налога при покупке квартиры

При оформлении сделки в виде обмена жилплощади, правила возврата вычета действуют тем же образом, что и во время совершения сделки купли-продажи. Вычет предоставляется на сумму 2 и менее млн. рублей, исходя из стоимости недвижимости. По закону стороны в данном случае представляются как продавец и покупатель.

Оформление возврата подоходного налога (в размере 13% от суммы до 2 000 000 рублей) возможно также при затратах средств на любые другие нужды, связанные с недвижимостью и регламентируемые законом. В такие виды трат входят строительство, отделочные работы, разработка и проектирование, подключение коммуникаций. Возврат 13%-ного вычета возможен, если даже указанные расходы не были предусмотрены во время регистрации объекта недвижимости.

При осуществлении ремонта после покупки жилой площади в новостройке, возврат 13% возможен при указании в договоре, что жилье было приобретено без отделочных работ. К отделочным работам не относятся монтаж электрооборудования и приборов, установка различного рода систем и кухонной техники.

Что нужно для возврата налога (НДС, НДФЛ) при покупке квартиры

Как произвести возврат НДФЛ при покупке квартиры? При намерении получить дополнительные средства на жизнь в новом жилье важно учесть условия, на которых совершается возврат НДФЛ при покупке квартиры.

Так называемый имущественный налоговый вычет согласно статье 220 Налогового Кодекса РФ может стать хорошим подспорьем по ипотеке или даже при новоселье за собственный счет. Основания для возврата налога, а также аспекты его получения изложены в данном обзоре.

Возврат налога при покупке квартиры

При приобретении недвижимости право на имущественный вычет имеют и физические, и юридические лица. Только для налогоплательщиков-частных лиц вычет устанавливается по налоги на доходы физлиц (НДФЛ), а для организаций – по налогу на добавленную стоимость (НДС), которым сопровождаются такие сделки.

В зависимости от оснований, на которых возникло право на получение налогового имущественного вычета, устанавливаются и условия его получения, а также предельный размер и порядок оформления документов. Соответственно, разница зависит и от самого субъекта-налогоплательщика. При этом действует ряд ограничений на предоставление такого вида вычета, без знания которых можно получить отказ в возврате налога.

Основания и условия для возврата НДФЛ

Право получить имущественный вычет имеют налогоплательщики, имеющие обязанность уплачивать подоходный налог — НДФЛ. При совершении ряда сделок, в том числе и при покупке квартиры, они могут снизить размер своего дохода, с которого и рассчитывается этот налог. на сумму понесенных расходов.

В состав издержек на покупку и строительство жилья, уменьшающих налогооблагаемую базу, могут быть включены в соответствии со ст. 220 НК РФ следующие статьи расходов:

  • На покупку жилого дома, в том числе на стадии неоконченного строительства;
  • На разработку сметной и проектной документации;
  • На инфраструктуру – подключение к инженерным сетям и подведение или создание автономных коммуникаций;
  • На покупку отделочных и стройматериалов;
  • На оплату работ по строительству и отделке объекта;
  • На приобретение прав на долевое участие в новострое.

Размер имущественного налогового вычета

Действуют определенные лимиты по налоговому вычету для физических лиц, стремящихся уменьшить налоговую базу:

  • До 2 млн. рублей — при покупке или строительстве недвижимости – дома, квартиры, комнаты или доли в них, а также при приобретении земельного участка под ИЖС или с домом, расположенным на нем;
  • До 3 млн. рублей – на погашение процентов по целевому жилищному кредиту, взятому для покупки или строительства недвижимости.

Ставка налогообложения по НДФЛ – 13%, исходя из этого, можно рассчитать максимальный размер полученной экономии. Причем нужно учитывать, что, например, при приобретении квартиры в ипотеку можно вернуть 13% от 2 млн. рублей ее стоимости, то есть 260 тыс. рублей, а также до 13% от 3 млн. рублей начисленных процентов по кредиту – еще 390 тыс. рублей, то есть максимальная сумма полученных от налоговой средств может достигать 650 тыс. рублей.

Сумма налога может быть возвращена ретроспективно – за три предыдущих отчетных периода или удержана постепенно – по мере получения налогооблагаемых доходов до тех пор, пока не будет удержана в полном размере. Правом на ретроспективный вычет при покупке или возведении жилья или кредитовании этих целей могут пользоваться пенсионеры. Налоговый имущественный вычет за покупку земли под строительство предоставляется только после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на построенный дом.

Порядок получение имущественного налогового вычета

Для того, чтобы вернуть подоходный налог покупатель недвижимости может обратиться в налоговую инспекцию в любой момент после заключения сделки. По окончании текущего налогового периода, либо до его окончания — при письменном обращении к работодателю после покупки или строительства, а также во время погашения ипотечного кредита.

К заявлению с реквизитами своего счета на получение налогового имущественного вычета в ИФНС потребуется приложить следующие документы:

  • Сам паспорт и заверенная копия его основных страниц;
  • Заполненная декларация по форме 3-НДФЛ(Подробнее читайте в статье: » Как заполнить декларацию (ндфл3) при покупке квартиры ?»;
  • Справка 2-НДФЛ от работодателя;
  • Договор купли-продажи объекта, либо договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома;
  • Правоустанавливающие документы на недвижимость – свидетельство о праве собственности, а также акт приема-передачи объекта;
  • Квитанция или расписки о получении продавцом оплаты за объект от налогоплательщика;
  • Кредитный договор (договор ипотеки) с указанием в качестве цели заимствования покупки или строительства жилой недвижимости, справка из банка о начисленных за отчетный период процентов, квитанции и чеки о внесении обязательных платежей по договору – при намерении использовать вычет на проценты по кредиту;
  • Платежные документы о приобретение стройматериалов и отделочных материалов – при самостоятельной стройке;
  • Свидетельство о браке и заявление о распределении средств налогового вычета – при оформлении жилья в совместную собственность.

Подготовленные документы можно лично подать в отделение налоговой инспекции, работающее с физлицами по новому месту жительства при переезде. Этот способ хорош незамедлительной проверкой всех бумаг представителем ИФНС – если в них что-то не в порядке, то можно сразу получить разъяснения и быстро внести поправки. Нет времени на личные визиты? Существует возможность отправить в налоговую весь пакет документов заказным письмом. Опасность одна: процесс затянется и при наличии недочетов в бумагах, узнать об этом можно будет только после камеральной проверки — через 3 месяца. После окончания отчетного периода возврат подоходного налога будет осуществлен за весь год.

Есть вариант не обращаться напрямую в ИНФС, а написать заявление работодателю с приложением уведомления из налоговой о праве на получение вычета. Тогда НДФЛ не будет отчисляться в бюджет, а просто регулярно будет выдаваться сотруднику вместе с основной зарплатой с месяца подачи соответствующего заявления.

Возможные причины отказа в возврате подоходного налога

В предоставлении имущественного налогового вычета будет отказано, если не соблюдены какие-либо из условий возврата налога. Самыми распространенными причинами неполучения средств из бюджета являются:

  • Отсутствие у заявителя налогооблагаемого дохода;
  • Имущественным налоговым вычетом уже воспользовались ранее при покупке другого недвижимого объекта и получили его в предельном размере;
  • Сделки с недвижимостью за пределами РФ;
  • Жилье приобреталось у взаимозависимых лиц, определение которых содержат ст. 20 и 105 Налогового Кодекса РФ – лица, находящиеся в родстве и брачных отношениях, отношениях между опекаемым и попечителем или усыновленным и усыновляемым, а также работником и работодателем или непосредственным руководителем;
  • При оформлении документов и осуществлении расходов фигурируют третьи лица, например, если расписка в выплате денег по сделке оформлена не на имя налогоплательщика, хотя сама квартира зарегистрирована на него;
  • При покупке жилья использовались бюджетные средства, в том числе материнский капитал, федеральные и региональные субсидии, дотации – на их сумму вычет не предоставляется, но собственные средства, вложенные в покупку можно освободить от налогообложения.

Есть свои нюансы и при выполнении принципа получения имущественного налогового вычета «один раз на один объект» — на самом деле распространяется он не на все ситуации. Так, нельзя повторно получить вычет при покупке или строительстве недвижимости, а также погашении жилищного кредита. Но вычет при продаже недвижимости или ее изъятии для госнужд может предоставляться неоднократно.

Сегодня налоговый вычет в пределах установленного лимита можно получить «вскладчину» по нескольким объектам – остаток нераспределенного лимита может быть перенесен на последующие приобретения, но только не при погашении ипотеки – она может быть только единственной льготной.

Особенности предоставления налогового вычета супругам

Не возбраняется оформление недвижимости в общую собственность супругов и других членов семьи, но нужно различать:

  • общую долевую собственность, при оформлении которой автоматически разделяется и сумма причитающегося вычета в соответствии с долями членов семьи;
  • общую совместную собственность, когда необходимо написать заявление в налоговую с решением распределить вычет на всех владельцев или в пользу одного из них. Изменить впоследствии это решение нельзя.

Кстати, при оформлении жилья в совместную собственность, если один из собственников ранее уже пользовался вычетом, либо не имеет дохода, облагаемого налогом, другой может полностью получить всю сумму. При долевой собственности такое невозможно. Вот только позиция налоговых органов по этому вопросу расходится и если один из супругов уже получал вычет, второму могут одобрить только половину от причитающейся суммы, поскольку квартира оформляется в совместную собственность. Но у каждого налогоплательщика есть право обжаловать это в судебном порядке и получить на второго супруга вычет полностью.

При оформлении недвижимости в совместную или долевую собственность на несовершеннолетних, родители могут получить налоговый вычет за долю детей. Аналогично решается вопрос и при покупке родителями квартиры для несовершеннолетнего ребенка – они имеют право воспользоваться полным вычетом, поскольку совершали сделку за счет собственных доходов.

Еще больше материалов по теме в рубрике: «Налоги и жилье».

Договор монтре википедия

Глава 20. Конвенция в Монтрё и попытки ее пересмотра

Глава 20. Конвенция в Монтрё и попытки ее пересмотра

С 22 июня по 20 июля 1936 г. в швейцарском городке Монтрё проходила конференция по пересмотру Лозаннской конвенции о проливах. Конференция в Монтрё была созвана по требованию Турции. Конференция закончилась подписанием новой конвенции о режиме проливов.

Конвенция подтвердила принцип права свободного прохода и плавания в проливах и объявила свободным проход через проливы торговых судов всех стран.

В мирное время торговые суда пользуются полной свободой прохода через проливы днем и ночью независимо от флага и груза и без каких-либо формальностей.

Всякое судно, которое войдет в проливы из Эгейского или Черного моря, должно останавливаться у санитарной станции при входе в проливы для санитарного осмотра, установленного турецкими правилами в рамках международных санитарных правил. Осмотр производится как днем, так и ночью с максимально возможной быстротой. После осмотра в одном пункте суда не обязаны останавливаться в каком-либо другом пункте проливов.

Проводка судов лоцманами необязательна. Однако по желанию капитанов судов, направляющихся в Черное море, лоцманы могут быть вызваны из соответствующих лоцманских пунктов на подходах к проливам.

Во время войны, если Турция не является воюющей стороной, торговые суда независимо от флага и груза будут пользоваться полной свободой транзита и судоходства в проливах на тех же условиях, что и в мирное время. Если же Турция будет воюющей стороной, то торговые суда, не принадлежащие стране, находящиеся в войне с Турцией, пользуются свободой прохода и судоходства в проливах при условии, что эти суда не оказывают никакого содействия противнику и входят в проливы только днем. Путь прохода таких судов в каждом отдельном случае указывают турецкие власти. В конвенции предусматривается, что проходить проливы днем по указанным маршрутам торговые суда должны будут и в том случае, если Турция сочтет себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности.

Конвенцией предусмотрено резкое разграничение для прохода через проливы кораблей прибрежных и неприбрежных к Черному морю держав.

Проход военных кораблей прибрежных держав объявлен в мирное время свободным при условии выполнения некоторых требований. Так, только черноморским государствам разрешено проводить через проливы все типы надводных кораблей независимо от их вооружения и водоизмещения.

Только черноморские государства могут проводить через проливы подводные лодки в следующих случаях:

1. В целях возвращения подводных лодок, сооруженных или купленных вне Черного моря, к своим базам в Черном море при условии, что Турция заблаговременно будем уведомлена о закладке или о покупке;

2. Если необходим ремонт подводных лодок на верфях вне Черного моря при условии, что точные данные по этому вопросу будут сообщены Турции.

И в том и в другом случае подводные лодки должны проходить проливы в одиночку, только днем и в надводном положении.

Нечерноморским государствам разрешено проводить через проливы корабли водоизмещением до 10 тысяч тонн с артиллерией калибра до 203 мм включительно.

В случае участия Турции в войне проход военных судов через проливы зависит исключительно от усмотрения турецкого правительства. Турция имеет право применять эту статью и в случае, если она «считала бы себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности».

Для обеспечения прохода гражданских воздушных судов между Средиземным и Черным морями турецкое правительство должно указывать вне запретных зон проливов воздушные маршруты, предназначенные для этого прохода. Гражданские воздушные суда могут использовать эти пути, делая турецкому правительству для эпизодических воздушных рейсов предуведомления за три дня, а для регулярных воздушных рейсов — общее предуведомление о датах прохода.

Турция получила возможность содержать Вооруженные силы в районе проливов без всяких ограничений и строить там береговые укрепления.

От конвенции в Монтрё больше всех выиграла Турция. В чем-то, особенно в разграничении военных кораблей черноморских и нечерноморских стран, выиграл и СССР. Но в целом конвенция не обеспечивала должным образом безопасности наших южных границ.

Турция была слишком слаба, чтобы предотвратить прорыв через проливы английского, французского или итальянского флотов. Кроме того, не было никакой гарантии, что Турция не вступит в союз с другими государствами, направленный против СССР.

К началу 1939 г. международная обстановка в Европе серьезно ухудшилась. В связи с этим 15 апреля 1939 г. Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотов направил телеграмму временному поверенному в делах СССР в Турции О.И. Никитниковой, в которой поручалось от имени Молотова заявить президенту Турецкой Республики Иненю следующее: «Мы думаем, что в связи со складывающейся новой ситуацией в районах Балкан и Черного моря было бы целесообразно устроить взаимную консультацию представителей Турции и СССР и наметить возможные меры защиты от агрессии.

Если турецкое правительство также находит целесообразной эту акцию, следовало бы установить место и срок встречи представителей. Мы со своей стороны предложили бы Тбилиси или Батуми.

Желательно не откладывать это дело и возможно скорей осуществить его. Ждем ответа».

Весной 1939 г. начались переговоры СССР с Англией и Францией о заключении соглашения о совместной обороне в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. В ходе переговоров рассматривался и вопрос о привлечении Турции к системе коллективной безопасности. Разумеется, договаривающиеся стороны мало интересовали турецкие Вооруженные силы. Речь шла в основном о проливах. Как известно, западные страны не желали заключать договор с СССР, а использовали переговоры как средство давления на Германию. Естественно, что эти переговоры закончились провалом.

Параллельно СССР пытался заключить отдельный договор с Турцией. 28 апреля 1939 г. в Анкару приехал В.П. Потемкин, замнаркома иностранных дел СССР. Турки охотно шли на переговоры с СССР, но всячески увиливали от союза.

Избавляя читателя от описания скучных дипломатических переговоров Турции с СССР, Германией и западными союзниками, скажем лишь, что в 1939–1945 гг. Турция отчаянно маневрировала, пытаясь остаться нейтральной. Но нейтралитет Турции был не следствием миролюбия ее правительства. Турки в 1939–1942 гг., как и в 1914 г., мечтали урвать кусок чужой территории, воспользовавшись европейской войной. Но в отличие от 1914 г. турецкие правители хотели урвать лишь то, что было рядом, а конкретно — острова Эгейского моря и южную часть Болгарии. Но тут нашла коса на камень. Островами в Эгейском море частично владели итальянцы, а на остальные они, как говорится, глаз положили. А Гитлер сделал ставку на Болгарию, и ни о каком разделе ее и речи не могло быть.

Оставались, конечно, Крым и Кавказ. Но до 22 июня 1941 г. турки об этом и подумать боялись. А после Гитлер решил сделать из Крыма курорт для своих «белокурых бестий», а славян, татар и прочих в лучшем случае выселить. И уж тем более Гитлер не собирался никому дарить бакинские нефтепромыслы и нефтепровод Баку — Батуми. И вообще, Гитлер планировал использовать Закавказье как плацдарм для продвижения в Индию и Египет.

Таким образом, Германия ничего не могла дать Турции. А присоединиться к союзникам в 1939–1944 гг. Турция не решалась, боясь военной мощи Германии.

23 августа 1939 г. в Москве был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР, получивший впоследствии известность как «пакт Молотова — Риббентропа». Ни в самом договоре, ни в секретных дополнительных протоколах Турция ни прямо, ни косвенно не упоминалась.

1 августа 1939 г. началась Вторая мировая война. Турция, как уже говорилось, осталась нейтральной. В ходе Зимней войны между СССР и Финляндией правительство Великобритании неоднократно предлагало пропустить английский флот в Черное море. В Сирии были сосредоточены большие соединения английских и французских бомбардировщиков. Западные союзники предполагали нанести авиационные удары по нефтепромыслам Баку и другим объектам на Кавказе. Вполне возможно, что угроза нападения на СССР с юга повлияла на решение Сталина пойти на мир с Финляндией.

К 13 февраля 1940 г. Красная Армия прорвала все линии укреплений на Карельском перешейке и вышла на оперативный простор. Финская армия была фактически разбита. Вся территория Финляндии могла быть занята менее чем за месяц. Но мир, предложенный СССР Финляндией, был крайне благоприятен для последней с учетом сложившейся ситуации.

Естественно, в Москве забыли об очередной попытке англичан вторгнуться в Черное море.

Во время визита в Берлин в ходе разговора с Гитлером 13 ноября 1940 г. Молотов поднял вопрос о проливах. Он вспомнил Крымскую войну, интервенцию 1918–1919 гг. и назвал проливы «историческими воротами Англии для нападений на Советский Союз».

На что фюрер ответил, что имперский министр иностранных дел уже рассматривал эту проблему и он предусмотрел пересмотр конвенции в Монтрё в пользу Советского Союза. Риббентроп подтвердил это и заявил, что итальянцы также заняли благожелательную позицию по этому вопросу.

Гитлер спросил Молотова, считает ли Россия, что у нее есть шанс гарантировать в достаточной степени свои черноморские интересы в случае пересмотра конвенции в Монтрё. Молотов ответил, что в этом вопросе у России только одна цель. Она хочет гарантировать себя от нападения через проливы и хочет урегулировать этот вопрос с Турцией. Несколько позже Молотов сказал Гитлеру, что Россия хочет гарантировать себя от удара со стороны проливов не только на бумаге, но и на деле, и он уверен, что Россия сможет достичь с Турцией договоренности по этому вопросу.

В тот же день, поздно вечером (с 21 часа 45 минут до 24 часов), Молотов продолжал переговоры с одним Риббентропом, без Гитлера. В ходе них опять был поднят вопрос о проливах. Риббентроп предложил, чтобы Германия, Италия и Советский Союз совместно приложили усилия для аннулирования заключенной в Монтрё конвенции о проливах, действующей в настоящее время, и заменили ее другой конвенцией, которая предоставит Советскому Союзу неограниченное право прохода его военного флота через проливы в любое время, тогда как все другие державы, кроме черноморских, а также Германии и

Италии, откажутся в принципе от права прохода своих военных кораблей через проливы. Право свободного прохода через проливы торговых судов будет, конечно, в основном сохранено. Молотов согласился с тем, что конвенция, заключенная в Монтрё, потеряла какой-либо смысл. Для СССР, как и других крупных черноморских государств, это вопрос получения реальных гарантий своей безопасности. Понятно, что Советский Союз будет добиваться реальных гарантий безопасности.

Надо отметить, что основной целью Гитлера и Риббентропа в переговорах с Молотовым было привлечение СССР к разделу Британской империи. «После победы над Англией, — говорил фюрер Молотову, — Британская империя площадью в 40 миллионов квадратных километров может быть поделена как имущество банкрота. В этом имуществе содержится для России путь к незамерзающему и действительно открытому мировому океану. Борьба с Англией должна вестись до последней черты, и у меня нет сомнений в том, что поражение Британских островов приведет к распаду империи». Гитлер и Риббентроп предложили Молотову присоединиться к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии.

Как Молотов, так и Сталин считали возможность раздела Британской империи в лучшем случае делом отдаленного будущего, а своей целью в переговорах ставили гарантию безопасности СССР от Финляндии до Турции. Забавно, что переговоры Молотова и Риббентропа вечером 13 ноября 1940 г. проходили в бомбоубежище Имперского Министерства иностранных дел — в эту ночь Берлин бомбила английская авиация.

17 ноября Молотов телеграфировал Сталину: «Как выяснилось из бесед, немцы хотят прибрать к рукам Турцию под видом гарантий ее безопасности на манер Румынии, а нам хотят смазать губы обещанием пересмотра конвенции в Монтрё в нашу пользу, причем предлагают нам помочь им в этом деле».

25 ноября 1940 г. Молотов пригласил в Кремль посла Германии в СССР графа фон Шуленбурга. Молотов заявил, что советское правительство рассмотрело предложение, сделанное 13 ноября Риббентропом, и готово на определенных условиях положительно отнестись к заключению «пакта четырех» держав о политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи. Условий было четыре. Из них для нас важно второе условие: «Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность СССР в проливах путем заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся по своему географическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР, и организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды».

Таким образом, Сталин впервые за многовековую историю русско-турецких отношений вывел оптимальный вариант соглашения с Турцией. При этом гарантировалась безопасность как южных рубежей СССР, так и всей территории Турции. В случае принятия Турцией такого предложения вопрос о кресте на Святой Софии был бы навсегда похоронен. Германия никак не ответила на предложение СССР.

17 января 1941 г. Молотов пригласил посла фон Шуленбурга и спросил, когда будет ответ германского правительства на заявление советского правительства от 25 ноября 1940 г. Аналогичный запрос в тот же день был сделан и в Берлине полпредом Деканозовым. 23 января фон Шуленбург сообщил Молотову: «Германское правительство находится в контакте с правительствами своих союзников, Италии и Японии, по этим вопросам и надеется, что после того, как будет изучена вся проблема, оно будет в состоянии возобновить политические обсуждения с советским правительством в ближайшее время». Гитлер потерял интерес к переговорам. Он готовился к молниеносной войне с СССР.

29 ноября 1943 г. в ходе Тегеранской конференции премьер-министр Великобритании Черчилль по своей инициативе коснулся вопроса о проливах. Премьер заявил о желательности вступления Турции в войну на стороне союзных государств. Черчилль говорил: «От имени британского правительства я могу сказать, что оно готово предупредить Турцию о том, что если Турция не примет предложения о вступлении в войну, то это может иметь серьезные политические последствия для Турции и отразится на ее правах в отношении Босфора и Дарданелл».

Сталин ответил, что советская сторона не считает «главными вопросами ни вопрос о вступлении Турции в войну, ни помощь партизанам, ни даже занятие Рима. Основным и решающим вопросом мы считаем операцию „Оверлорд“ [88]. И я хотел бы, чтобы наше внимание не отвлекалось от этого главного вопроса второстепенными вопросами».

30 ноября Черчилль опять по своей инициативе затронул вопрос о проливах. Он сказал: «России необходимо иметь выход к незамерзающим портам». Сталин согласился с этим, но сказал, что «этот вопрос можно будет обсудить позже». Черчилль продолжал: «Раньше англичане возражали против того, чтобы русские имели выход к теплым морям, но сейчас англичане не имеют против этого никаких возражений». Сталин ответил: «Если теперь не имеется возражений, то тогда надо пересмотреть вопрос и о режиме турецких проливов. Такая большая страна, как Россия, оказалась запертой в Черном море и не имеет из него выхода. Режим проливов сначала регулировался Севрским договором, затем Лозаннским договором, наконец, конвенцией, заключенной в Монтрё. Все это время англичане хотели задушить Россию, но если теперь англичане не хотят больше душить Россию, то необходимо, чтобы они облегчили режим проливов».

Черчилль ответил, что он с этим согласен, но сейчас желательно, чтобы Турция вступила в войну, поэтому он в настоящее время не хотел бы поднимать этот вопрос. Сталин с этим согласился и добавил, что «еще будет время обсудить вопрос и о портах, и о проливах».

Из приведенных цитат может сложиться впечатление, что Сталин был не очень заинтересован в решении вопроса о проливах. На самом деле Сталин всегда придавал этой проблеме первостепенное значение. Однако не следует забывать, что в ноябре 1943 г. немцы были под Киевом и Ленинградом и им принадлежал Крым. А Англия и США к этому времени имели реальную возможность высадить десант в Дарданеллах.

Между тем турки вели себя более чем нагло. 18 июня 1941 г. правительство Турции подписало договор «о дружбе» с Германией. В 1941–1944 гг. проливы становятся важнейшей транспортной артерией Германии, Италии и Румынии.

Без поставок нефти из Румынии через проливы все Вооруженные силы Италии и немецкая армия Роммеля в Северной Африке полностью потеряли бы боеспособность. Из Средиземного моря в Черное постоянно перебрасывались войска Германии и Италии и военная техника. Боевые корабли Германии и Италии проходили проливы, лишь демонтируя часть вооружения. Естественно, турецкие юристы с помощью казуистики могут оправдать что угодно. Но фактически «нейтральная» Турция наносила огромный урон Красной Армии.

Таким образом, «казусов белли» (поводов к войне) у СССР было более чем достаточно. Сейчас можно только гадать, почему в 1944 г. Сталин не провел операцию по захвату проливов. СССР обладал лучшей в мире разведкой, которая всегда могла дать абсолютно законный повод к войне. Да и зачем искать повод. Заявило же советское правительство 5 сентября 1944 г., что «теперь не только Болгария будет вести войну против СССР, но и СССР будет воевать с Болгарией». Болгарская армия даже не сопротивлялась советским войскам. В Болгарию в сентябре 1944 г. было введено свыше 300 тысяч солдат, свыше 4 тысяч орудий, около 400 танков и около 1200 самолетов. Наши войска были хорошо вооружены и буквально рвались в бой. Это показала последующая (28 сентября — 28 октября) Белградская наступательная операция. А ведь все эти силы могли быть повернуты на юг. Туркам нечем было бороться с нашими танками Т-34, КВ и ИС. Господство в воздухе также было на нашей стороне.

Не следует забывать и о Черноморском флоте, который к началу 1944 г. имел в своем составе линкор «Севастополь» (двенадцать 305/52-мм орудий), 4 крейсера (из них три со 180-мм орудиями), 6 эскадренных миноносцев, 13 сторожевых кораблей, 29 подводных лодок, 47 торпедных катеров, 27 тральщиков, 44 канонерские лодки и 467 боевых самолетов.

Сопротивление турецких войск вряд ли отличалось бы от сопротивления румын и болгар в августе — сентябре 1944 г. Захват проливов с болгарского плацдарма занял бы не более недели. Немцы физически не смогли бы помочь туркам. Находившаяся в Югославии немецкая армейская группа «Сербия» была слишком слаба и блокирована югославскими партизанами. Союзники тоже не смогли бы ни за неделю, ни за две даже начать десантную операцию в Дарданеллах, чтобы «помочь русским».

Естественно, США и Англия были бы крайне недовольны взятием проливов под контроль СССР. Но тогда у них не было иного выхода. Они физически не могли пойти на разрыв с СССР.

Увы, идеальный момент был упущен. А дальше было поздно. 23 февраля 1945 г. Турция объявила войну Германии и Японии. Теперь она автоматически становилась союзницей СССР и формально даже могла претендовать на имущество и территории побежденных. Вот теперь бы Сталину кусать локти да помалкивать. Но именно тогда советское правительство начинает предъявлять претензии к Турции.

19 марта 1945 г. СССР денонсирует советско-турецкий договор 1925 г. о дружбе и нейтралитете. Молотов заявил турецкому послу в Москве С. Сарперу, что вследствие глубоких изменений, происшедших особенно в течение Второй мировой войны, этот договор не соответствует больше новой обстановке и нуждается в серьезном улучшении.

К этому времени советское руководство определило свою позицию по вопросу проливов. Она сводилась к следующему:

1. Конвенция, подписанная в Монтрё, как не отвечающая современным условиям, должна быть отменена.

2. Установление режима проливов должно находиться в компетенции Советского Союза и Турции.

3. Новый режим Черноморских проливов должен предусматривать создание, наряду с турецкими военными базами, советских военных баз в проливах в интересах безопасности СССР и Турции и поддержания мира в районе Черного моря [89].

В разговоре с послом Молотов поднял вопрос и о территориях, отошедших к Турции в 1921 г. (Карс, Ардаган и др.).

Сарпер настойчиво просил снять вопрос о территориях. На это Молотов заявил, что в подобном случае отпадает возможность заключения союзного договора и может идти речь только о заключении советско-турецкого договора о проливах, причем безопасность таковых не должна зависеть в будущем просто от воли Турции и ее реальных возможностей, а нужна реальная гарантия безопасности СССР в виде баз в проливах.

Посол отклонил это требование и заявил, что Турция готова рассмотреть вопрос о проливах, если будут исключены территориальные уступки со стороны Турции в пользу СССР и снят вопрос о базах в проливах в мирное время.

Трудно объяснить, почему ни Сталин, ни Молотов не понимали, что теперь западные союзники никогда не отдадут России проливы. И теперь, чтобы их получить, нужно не заменить Белградскую операцию на Стамбульскую, а начинать Третью мировую войну.

Британское правительство проявило инициативу в постановке вопроса о проливах на Потсдамской конференции. Этот вопрос обсуждался на шестом заседании глав правительств в Потсдаме 22 июля 1945 г. Первым выступил Черчилль, который заявил, что он «неоднократно выражал готовность разработать соглашение, согласно которому советский флаг — военно-морской и торговый — мог свободно плавать из Черного моря в Средиземное и обратно. Поэтому мы открываем обсуждение этого вопроса на основе дружественного согласия».

По предложению Сталина нашу позицию изложил Молотов. Он рассказал о переговорах с послом Турции Сарпером в Москве, о чем уже Сталин говорил Черчиллю 18 июля, и передал в письменном виде следующие предложения по проливам, которые, как сказал Молотов, были устно изложены послу Сарперу. «Предложения делегации СССР о Черноморских проливах. Конференция признала необходимым в отношении режима в Черноморских проливах: 233

1. Международная конвенция о режиме проливов, подписанная в Монтрё, как не отвечающая современным условиям, должна быть отменена в соответствующем нормальном порядке.

2. Установление режима проливов, единственного морского пути из Черного моря и обратно, должно находиться в компетенции Турции и Советского Союза — как наиболее заинтересованных и способных обеспечить свободу торгового мореплавания и безопасность в Черноморских проливах.

3. Новый режим проливов должен предусматривать в числе других мероприятий также следующее:

Турция и Советский Союз в интересах своей безопасности и поддержания мира в районе Черного моря обеспечивают совместными средствами в проливах недопущение использования этих проливов другими государствами во враждебных черноморским державам целях (наряду с турецкими военными базами — советские военные базы в проливах)».

Ознакомившись с этим проектом, Черчилль заявил, что в этой связи «возникают совсем другие вопросы. Речь идет о русской базе в проливах, а также о том, что никто не может иметь отношение к вопросу о Дарданеллах и Босфоре и проходе через них, кроме Турции и Советского Союза. Я уверен, что Турция никогда не согласится на это».

Это был категорический отказ. Англия и США больше не нуждались в помощи Красной Армии в борьбе с Германией и начали сомневаться, нужна ли им помощь в борьбе с Японией. Не следует забывать, что за 6 дней до этого разговора рано утром 16 июля 1945 г. американцы осуществили первый испытательный ядерный взрыв. Кстати, о взрыве почти немедленно доложили Сталину.

Англичане и американцы не только отвергли предложение СССР, но и выдвинули свои предложения по изменению конвенции Монтрё. Они предложили ввести принцип неограниченного прохода военного и торгового флота через проливы как в мирное, так и в военное время для всех государств.

Ясно, что внесенное США предложение по проливам, поддержанное Англией, не только не укрепляло безопасность СССР на Черном море, но, напротив, ее ослабляло. Черчилль и Трумэн хотели также лишить СССР и другие причерноморские государства даже тех небольших преимуществ, которые они имели по конвенции Монтрё.

На заседании 23 июля Сталин не стал комментировать это предложение США. Он это сделал на следующий день, 24 июля. Сталин заявил, что записка Трумэна не затрагивает вопроса о Турции и проливах. Трумэн говорит только о свободной навигации. Отметив, что в отношении проливов не удастся достичь соглашения, поскольку взгляды сильно расходятся, Сталин предложил отложить этот вопрос и заняться другими проблемами.

С 20 декабря 1945 г. и до конца 1946 г. в советской прессе и особенно в изданиях Грузии и Армении велась кампания за возвращение СССР Карса и Ардагана.

Чтобы запугать СССР, США устраивают провокацию. 5 апреля 1946 г. в Стамбул прибывает американский линкор «Миссури» (девять 406-мм орудий) в сопровождении эскорта эсминцев. Линкор привез тело покойного турецкого посла в США Мехмеда Мюнира Эртегюна. Естественно, что смерть посла была только поводом для нарушения конвенции Монтрё. Останься в живых посол, американцы бы привезли его сдохшую собачонку.

12 июля 1947 г. США предоставили Турции кредит в размере 100 миллионов долларов для закупок вооружения.

Спор об изменениях конвенции Монтрё затянулся и к началу 1947 г. совсем затих. Конвенция Монтрё сохранилась неизменной. Она регулирует режим проливов до сих пор.

3 декабря 1951 г. в Турции была введена смертная казнь за принадлежность к коммунистической партии Турции. А 18 февраля 1952 г. Турция вступает в НАТО.

После смерти Сталина в марте 1953 г. Молотов вновь стал министром иностранных дел [90].

30 мая 1953 г. Молотов сделал заявление турецкому послу Файку Хозару, в котором говорилось: «Как известно, в связи с истечением срока советско-турецкого договора от 1921 г., вопрос об урегулировании советско-турецких отношений затрагивался в официальных беседах представителей обоих государств несколько лет тому назад. В этих беседах фигурировали некоторые территориальные претензии Армянской ССР и Грузинской ССР к Турции, а также соображения Советского правительства относительно устранения возможной угрозы безопасности СССР со стороны Черноморских проливов. Правительственными и общественными кругами Турции это было воспринято болезненно, что не могло, в известной мере, не отразиться на советско-турецких отношениях.

Во имя сохранения добрососедских отношений и укрепления мира и безопасности правительства Армении и Грузии сочли возможным отказаться от своих территориальных претензий к Турции. Что же касается вопроса о проливах, то Советское правительство пересмотрело свое прежнее мнение по этому вопросу и считает возможным обеспечение безопасности СССР со стороны проливов на условиях, одинаково приемлемых как для СССР, так и для Турции».

18 июля 1953 г. посол Файк Хозар сделал ответное заявление Молотову, где говорилось об удовлетворении турецкого правительства и заботе его о сохранении добрососедских отношений и об укреплении мира и безопасности.

Чтобы и далее укреплять «мир и безопасность», Турция разрешает в 1959 г. разместить на своей территории 865-ю эскадрилью стратегических ракет армии США. На ее вооружении состояло тридцать 50-тонных ракет «Юпитер» с дальностью 3180 км. Ракеты несли моноблочные боеголовки мощностью 1 мегатонна.

Говорят, что Хрущев пришел в бешенство, когда кто-то сказал, что сейчас, мол, в Турции нацеливают «Юпитер» на его дачу.

Установка американских ракет в Турции была одной из причин посылки советских аналогов двадцати четырех пусковых установок Р-12 и шестнадцати пусковых Р-14 на Кубу.

В 1990-х гг. ряд «демократических» авторов сокрушался о том, что-де Хрущев устроил авантюру, послав ракеты на Кубу. Что, у нас не было иной возможности предотвратить вторжение американцев на Кубу, как начать тотальную войну? Такая возможность была.

В ответ на вторжение на Кубу советские войска могли бы начать операцию в проливах. И тут-то американцы мало чем могли бы помочь Турции, разве что развязать мировую войну. А размен Кубы на проливы был явно в нашу пользу.

Вообще говоря, размен все-таки состоялся, хотя и на куда более мелком уровне. СССР убрал свои Р-12 и Р-14 с Кубы, а США — свои «Юпитеры» из Турции и Италии, а «Торы»

— из Англии. Кроме того, американцы обещали не нападать на Кубу.

Мустафа Ататюрк

Мустафа Ататюрк: биография

Имя первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка стоит в одном ряду с такими преобразователями истории, как Владимир Ленин, Джавахарлал Неру, Гамаль Абдель Насер, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун. Для родной страны Ататюрк до сих пор культовая личность. Этому человеку турецкий народ обязан тем, что страна пошла по европейскому пути развития, а не осталась средневековым султанатом.

Детство и юность

Считается, что Ататюрк придумал себе и дату рождения, и имя. По одним источникам, день рождения Мустафы Кемаля — 12 марта 1881 года, повсеместно указываемую дату 19 мая — день начала борьбы за независимость Турции – он позднее выбрал сам.

Мустафа Риза родился в городе Салоники в Греции, которая в то время находилась под контролем Османской империи. Отец Али Риза-эфенди и мать Зюбейде-ханым по крови – турки. Но поскольку империя была многонациональной, среди предков могли оказаться славяне, греки и евреи.

Мустафа Ататюрк

Поначалу отец Мустафы служил в таможне, но из-за плохого здоровья уволился и занялся продажей древесины. Эта сфера деятельности не приносила больших доходов – семья жила очень скромно. Плохое здоровье отца сказалось на детях — из шести выжили только Мустафа и младшая сестра Макбуле. Позже, когда Кемаль стал главой государства, рядом с президентской резиденцией он возвел отдельный дом для сестры.

Мать Кемаля чтила Коран и поклялась, что если кто-то из детей выживет, то посвятит жизнь Аллаху. По настоянию Зюбейде начальное образование мальчика оказалось мусульманским – провел несколько лет в учебном заведении Хафыза Мехмет-эфенди.

Родители Мустафы Ататюрка

В возрасте 12 лет Мустафа уговорил мать отдать его в военную школу, на казенное существование. Там-то от учителя математики он получил прозвище Кемаль, что значит «совершенство», впоследствии сделав его фамилией. В школе и последовавших за ней Манастирской военной высшей школе и Оттоманском военном колледже Мустафа прослыл необщительным, вспыльчивым, чересчур прямолинейным человеком.

В 1902 году Мустафа Кемаль поступил в Оттоманскую академию Генштаба в Стамбуле, которую окончил в 1905-м. Во время учебы, помимо изучения основных предметов, Мустафа много читал, в основном труды Руссо, Вольтера, Гоббса, биографии исторических личностей. Отдельно выделял Наполеона. Завел дружбу с дипломатом Али Фетхи Окьяром, который познакомил молодого офицера с запрещенными цензурой книгами Шинаси и Намыка Кемаля. В это время в Мустафе начали зарождаться идеи патриотизма и национальной независимости.

По окончании академии Кемаля арестовали по обвинению в антисултанских настроениях и сослали в сирийский Дамаск. Здесь Мустафа основал партию «Ватан», что в переводе с турецкого означает «Родина». Сегодня «Ватан», пережив некоторые модификации, по прежнему стоит на позициях кемализма, остается значимой оппозиционной партией на политической арене Турции.

Мустафа Ататюрк в молодости

В 1908 году Мустафа Кемаль участвовал в Младотурецкой революции, которая ставила целью свержение режима султана Абдул-Хамида II. Под давлением общественности султан восстановил конституцию 1876 года. Но по большому счету ситуация в стране не изменилась, существенных реформ не проводилось, в широких массах росло недовольство. Не найдя общего языка с младотурками, Кемаль переключился на военную деятельность.

Как об успешном военачальнике о Кемале заговорили в годы Первой мировой войны. Тогда Мустафа прославился в сражении с англо-французским десантом в проливе Дарданеллы, за что получил звание паши (равноценно генералу). В биографии Ататюрка имеются военные победы при Киречтепе и при Анафарталар 1915 года, успешная оборона от британских и итальянских войск, командование армиями и работа в министерстве обороны.

Генерал турецкой армии Мустафа Ататюрк

После капитуляции Османской империи в 1918 году Кемаль стал свидетелем того, как вчерашние союзники принялись по кусочкам растаскивать его родину. Началось расформирование армии. Призыв о сохранении целостности и независимости страны был услышан. Ататюрк отмечал, что продолжит борьбу до тех пор, пока «не уберет вражеские знамена из очагов дедов, пока в Стамбуле гуляют вражеские войска и предатели». Подписанный в 1920-м Севрский договор, закреплявший раздел страны, Кемаль объявил незаконным.

В том же 1920-м Кемаль объявил столицей государства Анкару и создал новый парламент — Великое Национальное Собрание Турции, на котором был избран председателем парламента и главой правительства. Победа турецких войск в сражении при Измире через 2 года заставила западные страны сесть за стол переговоров.

Основатель Турецкой Республики Мустафа Ататюрк

В октябре 1923 года провозглашена республика, высшим органом государственной власти — меджлис (турецкий парламент), а Мустафа Кемаль избран президентом. В 1924 году, после упразднения султаната и халифата, Османская империя прекратила свое существование.

Добившись освобождения страны, Кемаль приступил к решению задач по модернизации экономики и социальной жизни, политического режима и формы правления. Еще находясь на военной службе, Мустафа ездил в многочисленные командировки и пришел к выводу, что Турция тоже должна стать современной и процветающей державой, и единственный путь к этому — европеизация. Последовавшие затем реформы подтвердили, что Ататюрк до конца придерживался этой идеи.

Мустафа Ататюрк выходит из здания парламента

В 1924-м принята конституция Турецкой республики, действовавшая до 1961 года, и новый Гражданский кодекс, во многом похожий на швейцарский. Турецкое уголовное право взяло основы у итальянского, а коммерческое — у германского.

В основу светской системы образования положена идея национального единства. В судопроизводстве запрещено применять законы шариата. В целях развития экономики принят закон о поощрении промышленности. В результате за первые 10 лет существования Турецкой республики создана 201 акционерная компания. В 1930 году основан Центральный банк Турции, в результате чего иностранный капитал перестал играть доминирующую роль в финансовой системе страны.

Мустафа Ататюрк на встрече с гражданами

Ататюрком введено европейское исчисление времени, суббота и воскресенье объявлены выходными днями. В приказном порядке введены европейские головные уборы и одежда. Арабский алфавит переведен на латинскую основу. Провозглашено равенство мужчин и женщин, хотя на деле по сей день мужчина сохраняет привилегированное положение. В 1934 году запрещены старые титулы и введены фамилии. Первым такой чести парламент удостоил Мустафу Кемаля, наделив фамилией Ататюрк – «отец турок» или «великий турок».

Ошибочно считать Кемаля вероотступником. Правильнее говорить о попытках приспособить ислам к ежедневным потребностям. Тем более, что кемалистам в дальнейшем пришлось пойти на уступки: открыть богословский факультет в университете, объявить день рождения пророка Мухаммеда праздничным днем. Ататюрк писал:

«Наша религия — самая разумная и самая совершенная из религий. Чтобы выполнить свою естественную миссию, она должна согласовываться с разумом, знаниями, наукой, логикой, наша религия может вполне соответствовать этим требованиям».

Мустафа Ататюрк еще трижды – в 1927, 1931 и 1935-м – переизбирался президентом. В годы его руководства Турция установила дипломатические отношения с рядом государств, получила предложение вступить в Лигу наций. Придало вес и географическое положение страны. Западноевропейские политики уже тогда оценили возможности Турции в налаживании отношений со странами Ближнего и Среднего Востока.

Мустафа Ататюрк в последние годы

По инициативе Турции утверждена Конвенция Монтрё, до сих пор успешно регулирующая режим прохождения Босфора и Дарданелл, соединяющих Черное и Эгейское моря.

С другой стороны, радикальная националистическая политика Ататюрка отмечена насаждением турецкого языка, гонениями на евреев и армян, подавлением повстанческого движения курдов. Кемаль запретил профсоюзы и политические партии (за исключением правящей – Народно-республиканской), хотя понимал недостатки однопартийной системы.

Свое изложение становления турецкой государственности Ататюрк изложил в труде под названием «Речь». Отдельной книгой «Речь» издается до сих пор, цитаты современные политики используют для придания красочности собственным выступлениям.

Личная жизнь первого президента Турции не менее бурная, чем общественная. Первую любовь Мустафы звали Елена Каринти. Девушка происходила из богатой купеческой семьи, а Кемаль в ту пору учился в военном училище. Отцу девушки не понравился бедный жених, и он поспешил найти для дочери более выгодную партию.

Мустафа Ататюрк и его жена Латифе Ушаклыгиль

Во время военной службы Кемалю пришлось жить в разных городах, и везде он находил женскую компанию. Среди его приятельниц называют устроительницу султанских приемов Рашу Петрову, дочь военного министра Болгарии Димитриану Ковачеву.

С 1923 по 1925 Ататюрк состоял в браке с Латифе Ушаклыгиль, с которой познакомился в Смирне. Латифе также принадлежала к богатой семье, получила образование в Лондоне и Париже. Своих детей у пары не было, поэтому обзавелись 7 (в некоторых источниках 8) приёмными дочерьми и сыном, а также опекали двух мальчиков-сирот.

Дочери Мустафы Ататюрка

Дочь Сабиха Гёкчен позже стала первой турецкой женщиной-пилотом и военным летчиком, сын Мустафа Демир – профессиональным политиком. Дочь Афет Инан — первая в Турции женщина-историк.

В чем была причина расставания с Латифе – неизвестно. Женщина переехала в Стамбул и каждый раз уезжала из города, если туда приезжал Ататюрк.

Ататюрк, как обычные люди, не избегал развлечений. Известно, что Кемаль пристрастился к алкоголю, смерть от цирроза печени застала его в Стамбуле в ноябре 1938 года.

Мавзолей Мустафы Ататюрка

Через 15 лет прах первого президента перевезли в мавзолей Аныткабир. Там же находится мемориальный музей, где выставлены одежда, предметы личного пользования, фотографии.

Конвенция о режиме проливов (г. Монтре, 1936)

Его Величество Король Болгар, Президент Французской Республики, Его Величество Король Великобритании, Ирландии и Британских Доминионов за морями, Император Индии, Его Величество Король Эллинов, Его Величество Император Японии, Его Величество Король Румынии, Президент Турецкой Республики, Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, Его Величество Король Югославии;

Одушевленные желанием упорядочить проход и судоходство в проливе Дарданеллы, в Мраморном море и в Босфоре, обнимаемых общим определением «Проливы», в целях ограждения, в рамках отвечающих безопасности Турции и безопасности, в Черном море, прибрежных государств, принципа, закрепленного статьей 23 Мирного договора, подписанного в Лозанне 24 июля 1923 года;

Решили заменить настоящей Конвенцией Конвенцию, подписанную в Лозанне 24 июля 1923 года, и назначили для этой цели своими Уполномоченными, а именно:

Его Величество Король Болгар:

г. д-ра Николая П. Николаева, полномочного министра, генерального секретаря Министерства Иностранных Дел и Культов;

г. Петра Неикова, полномочного министра, директора политических дел в Министерстве Иностранных Дел и Культов.

Президент Французской Республики:

г. Поль-Бонкура, сенатора, постоянного делегата Франции при Лиге Наций, бывшего председателя Совета Министров, бывшего министра иностранных дел, кавалера ордена почетного легиона и военного креста;

г. Анри Понсо, чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Анкаре, кавалера большого офицерского креста ордена почетного легиона.

Его Величество Король Великобритании, Ирландии и Британских Доминионов за морями, Император Индии:

За Великобританию и Северную Ирландию и всё части Британской империи, которые не являются отдельными членами Лиги Наций:

Достопочтенного лорда Стэнлея, Т. С., В. К., Ч. П., парламентского секретаря в Его Адмиралтействе;

За Коммонвельс Австралии:

Достопочтенного Стэнлея Мельбурна Брюса, К. 3., В. К., верховного комиссара Коммонвельса Австралии в Лондоне.

Его Величество Король Эллинов:

г. Николая Политиса, чрезвычайного посланника и полномочного министра Греции в Париже, бывшего министра иностранных дел;

г. Рауля Бибика Росетти, постоянного делегата Греции при Лиге Наций.

Его Величество Император Японии:

г. Наотаке Сато, джюсамми, большой крест ордена восходящего солнца, чрезвычайного и полномочного посла в Париже;

г. Масса-аки Хотта, джюшии, кавалера второго класса ордена восходящего солнца, чрезвычайного посланника и полномочного министра в Берне.

Его Величество Король Румынии:

г. Николая Титулеску, министра статс-секретаря Ведомства Иностранных Дел;

г. Константина Концеско, полномочного министра, делегата Румынии в Дунайских Европейской и Международной Комиссиях;

г. Веспазиана Пелла, чрезвычайного посланника и полномочного министра в Гааге.

Президент Турецкой Республики:

г. доктора Рюштю Араса, министра иностранных дел, депутата Измира;

г. Суада Даваза, чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Париже;

г. Нумана Менеменджиоглу, посла Турции, генерального секретаря Министерства Иностранных Дел;

г. Асима Гюндюза, генерала армейского корпуса, помощника начальника Генерального Штаба;

г. Неджмедина Садака, постоянного делегата Турции при Лиге Наций, депутата Сиваса, докладчика Комиссии по Иностранным Делам.

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик:

г. Максима Литвинова, члена Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик, народного комиссара иностранных дел.

Его Величество Король Югославии:

г. Ивана Субботича, постоянного делегата королевства Югославии при Лиге Наций.

Которые, по предъявлении своих полномочий, признанных составленными в должной и надлежащей форме, согласились о следующих постановлениях:

Статья 1 Править

Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают принцип права свободы прохода и мореплавания в Проливах.

Осуществление указанного права будет впредь регулироваться постановлениями настоящей Конвенции.

Раздел I. Торговые суда Править

Статья 2 Править

В мирное время торговые суда будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в Проливах, днем и ночью, независимо от флага и груза, без каких-либо формальностей, под условием соблюдения постановлений следующей ниже статьи 3. Никакие сборы или платы, иные чем те, взимание которых предусмотрено приложением 1 к настоящей Конвенции, не будут взыскиваться турецкими властями с этих судов при проходе их транзитом без остановки в одном из портов Проливов.

Для облегчения взимания этих сборов или плат торговые суда, следующие через Проливы, должны сообщать должностным лицам станции, указанной в статье 3, свои название, флаг, тоннаж, место назначения и отправления.

Проводка лоцманами и пользование буксирными судами остаются необязательными.

Статья 3 Править

Всякое судно, которое войдет в Проливы из Эгейского моря или из Черного моря, должно будет остановиться у санитарной станции при входе в Проливы, дабы подвергнуться санитарному осмотру, установленному турецкими правилами в рамках международных санитарных правил. Этот осмотр в отношении судов, имеющих чистый санитарный патент или предъявивших санитарную декларацию, удостоверяющую, что они не подпадают под действие постановлений абзаца 2 настоящей статьи, будет производиться как днем, так и ночью, с максимально возможной быстротой; упомянутые выше суда не будут обязаны останавливаться в каком-либо другом пункте Проливов во время своего прохода.

Суда, имеющие на борту случаи чумы, холеры, желтой лихорадки, сыпного тифа или оспы или имевшие таковые на борту за последние семь дней, а также суда, покинувшие зараженный порт менее как за пять суток, будут обязаны останавливаться у санитарной станции, указанной в предыдущем абзаце, для принятия на борт санитарных надсмотрщиков, если таковые будут назначены турецкими властями. В связи с этим не будет взиматься никаких сборов или плат, а надсмотрщиков будет необходимо высаживать на санитарной станции при выходе из Проливов.

Статья 4 Править

Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, торговые суда, независимо от флага и груза, будут пользоваться правом свободы прохода и плавания в Проливах, на условиях, предусмотренных в статьях 2 и 3.

Проводка лоцманами и пользование буксирными судами остаются необязательными.

Статья 5 Править

Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, торговые суда, не принадлежащие к стране, находящейся в войне с Турцией, будут пользоваться правом свободы прохода и плавания в Проливах, при условии, что (эти суда) никаким образом не оказывают содействия противнику.

Эти суда должны будут входить в Проливы днем; проход должен будет осуществляться по пути, который в каждом отдельном случае будет указываться турецкими властями.

Статья 6 Править

В случае, если Турция считала бы себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности, применение постановлений статьи 2 будут тем не менее продолжаться, с тем, однако, что суда должны будут входить в Проливы днем и что проход должен будет совершаться по пути, указываемому, в каждом отдельном случае турецкими властями.

Проводка лоцманами может, в этом случае, быть сделана обязательной, но будет бесплатной.

Статья 7 Править

Понятие «торговые суда» применяется ко всем судам, которые не предусмотрены разделом II настоящей Конвенции.

Раздел II. Военные корабли Править

Статья 8 Править

В целях настоящей Конвенции определением, подлежащим применению к военным кораблям и к их спецификации, а также к исчислению тоннажей является определение, изложенное в приложении II к настоящей Конвенции.

Статья 9 Править

Вспомогательные корабли военного флота, исключительно приспособленные для перевозки жидкого или иного топлива, не будут обязаны предуведомлением, предусмотренным в статье 13, и не будут входить в исчисление тоннажей, подлежащих ограничению в силу статей 14 и 18, при условии прохождения через Проливы в одиночку. Однако они будут подводимы под военные корабли в отношении других условий прохода.

Вспомогательные корабли, указанные в предыдущем абзаце, могут пользоваться изложенным выше отступлением, лишь если их вооружение состоит: в отношении артиллерии против плавучих целей не более чем из двух орудий максимального калибра в 105 мм; в отношении артиллерии против воздушных целей, не более чем из двух аппаратов максимального калибра в 75 мм.

Статья 10 Править

В мирное время легкие надводные корабли, небольшие боевые суда и вспомогательные суда, независимо от того, принадлежат ли они Державам, прибрежным к Черному морю, или нет, каков бы ни был их флаг, могут пользоваться правом свободы прохода через Проливы, без каких-либо сборов или плат, поскольку они входят туда днем и на условиях, предусмотренных в изложенных ниже статьях 13 и следующих.

Военные корабли, иные чем те, которые подходят под классы, указанные в предыдущем абзаце, будут иметь право прохода лишь на особых условиях, предусмотренных в статьях 11 и 12.

Статья 11 Править

Прибрежным к Черному морю Державам разрешается проводить через Проливы свои линейные корабли тоннажа, превышающего тоннаж, предусмотренный в первом абзаце статьи 14, при условии, что эти корабли следуют через Проливы в одиночку, эскортируемые не более чем двумя миноносцами.

Статья 12 Править

Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через Проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке.

Подводные лодки, принадлежащие названным Державам, могут равным образом проходить через Проливы для ремонта на верфях, расположенных вне этого моря, при условии, что точные данные по этому поводу будут даны Турции.

И в том и в другом случае подводные лодки должны будут плавать днем и притом на поверхности и проходить через Проливы в одиночку.

Статья 13 Править

Для прохода в Проливах военных кораблей Турецкому Правительству дипломатическим путем должно быть сделано предуведомление. Нормальный срок предуведомления будет восемь дней; однако является желательным, чтобы для Держав, неприбрежных к Черному морю, он был доводим до пятнадцати дней. В предуведомлении будут указываться место назначения, название, тип и количество кораблей, а также дата прохода в первоначальном направлении, и если таковое имеет место, то и при возвращении. Всякое изменение даты должно составить предмет предуведомления за три дня.

Вход в Проливы для прохода в первоначальном направлении должен иметь место в пятидневный срок со дня, указанного в первоначальном предуведомлении. По истечении этого срока должно быть дано новое предуведомление, на таких же условиях, как и для начального предуведомления.

При проходе начальник морского отряда сообщит, не будучи обязанным останавливаться, сигнальной станции, расположенной при входе в Дарданеллы или в Босфор, точный состав отряда, находящегося под его командованием.

Статья 14 Править

Общий максимальный тоннаж всех судов иностранных морских отрядов, могущих находиться в состоянии транзита через Проливы, не должен превышать 15000 тонн за исключением случаев, предусмотренных в статье 11 и в приложении III к настоящей Конвенции.

Однако отряды, указанные в предшествующем абзаце, не должны состоять более чем из девяти кораблей.

Не будут включаться в этот тоннаж корабли, принадлежащие Державам, прибрежным к Черному морю или не прибрежным, которые, согласно постановлениям статьи 17, наносят визит в один из портов Проливов.

Не будут, далее, включены в этот тоннаж военные корабли, которые потерпели бы аварию при прохождении; эти корабли будут обязаны соблюдением во время ремонта особых правил безопасности, издаваемых Турцией.

Статья 15 Править

Военные корабли, проходящие Проливы транзитом, не могут, ни в каком случае, использовать воздушные суда, которые могли бы на них находиться.

Статья 16 Править

Военные корабли, проходящие Проливы транзитом, не должны будут, за исключением аварии или несчастья на море, пребывать там свыше времени, необходимого для совершения их прохода.

Статья 17 Править

Постановления предыдущих статей не могут ни в каком случае воспрепятствовать морскому отряду любого тоннажа и состава нанести по приглашению Турецкого Правительства краткосрочный визит вежливости в порт Проливов. Этот отряд должен покинуть Проливы тем же путем, что и для входа, если только он не удовлетворяет условиям, требуемым для прохода в Проливах транзитом, согласно постановлениям статей 10, 14 и 18.

Статья 18 Править

1. Общий тоннаж, который Державы, не прибрежные к Черному морю, могут иметь в этом море в мирное время, ограничивается следующим образом:

a) За исключением случая, предусмотренного в параграфе b), следующем ниже, общий тоннаж названных держав не будет превышать 30000 тонн;

b) В случае, если, в любой данный момент, тоннаж наиболее сильного флота в Черном море превысит по крайней мере на 10000 тонн тоннаж наиболее сильного флота в этом море ко дню подписания настоящей Конвенции, то общий тоннаж в 30000 тонн, предусмотренный в параграфе а), будет увеличен настолько же, вплоть до максимальной цифры в 45000 тонн. В этих целях каждая прибрежная Держава будет сообщать, согласно приложению IV к настоящей Конвенции, Турецкому Правительству 1 января и 1 июля каждого года, общий тоннаж своего флота в Черном море, а Турецкое Правительство будет передавать эти сведения другим Высоким Договаривающимся Сторонам, равно как Генеральному Секретарю Лиги Наций;

c) Тоннаж, который какая-либо из неприбрежных Держав будет иметь право иметь в Черном море, будет ограничен двумя третями общего тоннажа, предусмотренного в изложенных выше параграфах а) и b);

d) Однако, в случае если одна из Держав, не прибрежных к Черному морю, или несколько из них пожелали бы послать туда, для гуманитарных целей, морской отряд, то этот отряд, который в целом не должен будет, ни в каком случае, превысить 8000 тонн, будет допущен ко входу в Черное море без предуведомления, предусмотренного в статье 13 настоящей Конвенции, путем разрешения, полученного от Турецкого Правительства на следующих условиях: если общий тоннаж, предусмотренный выше в параграфах а) и b), не достигнут и не будет превышен отрядом, посылка которого испрашивается, то Турецкое Правительство даст названное разрешение в кратчайший срок по получении обращенной к нему просьбы; если названный общий тоннаж окажется уже использованным или если он был бы превышен отрядом, посылка которого испрашивается, то Турецкое Правительство немедленно осведомит о просьбе дать разрешение другие прибрежные Державы Черного моря; если эти Державы через сутки после получения об этом уведомления не предъявят против этого возражения, то оно сообщит заинтересованным Державам не позднее чем в надлежащий двухсуточный срок о решении, которое будет принято им относительно их просьбы.

Всякий последующий вход в Черное море морского отряда неприбрежных Держав будет иметь место лишь в свободных рамках общего тоннажа, предусмотренного в изложенных выше параграфах а) и b).

2. Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море, военные корабли неприбрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня.

Статья 19 Править

Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в Проливах, на условиях, тождественных тем, которые указаны в статьях 10-18.

Однако военные корабли всякой воюющей Державы не будут иметь право проходить через Проливы, за исключением случаев, подпадающих под применение статьи 25 настоящей Конвенции, а также в случае помощи, оказываемой Государству, явившемуся жертвой нападения, в силу договора о взаимной помощи, обязывающего Турцию, заключенного в рамках Статута Лиги Наций, зарегистрированного и опубликованного согласно постановлениям статьи 18 названного Статута.

В исключительных случаях, предусмотренных в предшествующем абзаце, не будут применяться ограничения, указанные в статьях 10-18.

Несмотря на воспрещение прохода, установленное выше в абзаце 2, военные корабли воюющих держав, прибрежных или не прибрежных к Черному морю, отделенные от портов своей основной стоянки, могут вернуться в эти порты.

Военным кораблям воюющих воспрещается производить в Проливах всякого рода захваты, осуществлять право осмотра и производить какие-либо враждебные действия.

Статья 20 Править

Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, постановления статей 10-18 не будут применяться; проход военных кораблей будет зависеть исключительно от усмотрения Турецкого Правительства.

Статья 21 Править

В случае если Турция считала бы себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности, она будет иметь право применять постановления статьи 20 настоящей Конвенции.

Военные корабли, которые, пройдя Проливы ранее использования Турцией возможности, предоставляемой ей предшествующим абзацем, оказались бы таким образом отделенными от портов своей основной стоянки, могут вернуться в эти порты. Условлено, однако, что Турция может не дать воспользоваться этим правом кораблям Государства, позиция которого вызвала бы применение настоящей статьи.

Если Турецкое Правительство использует возможности, предоставляемые ей изложенным выше абзацем первым, она уведомит об этом Высокие Договаривающиеся Стороны, а также Генерального Секретаря Лиги Наций.

Если Совет Лиги Наций большинством в две трети голосов решит, что меры, принятые таким образом Турцией, необоснованы, и если таково будет равным образом мнение большинства Высоких Договаривающихся Сторон, подписавших настоящую Конвенцию, то Турецкое Правительство обязуется отменить данные меры, а также те, которые были бы приняты в силу статьи 6 настоящей Конвенции.

Статья 22 Править

Военные корабли, имеющие на борту случаи чумы, холеры, желтой лихорадки, сыпного тифа или оспы или имевшие таковые на борту по крайней мере за последние семь дней, а также корабли, покинувшие зараженный порт не менее как за пять суток, должны будут проходить в Проливах в карантине и применять судовыми средствами необходимые профилактические меры, для избежания всякой возможности заражения Проливов.

Раздел III. Воздушные суда Править

Статья 23 Править

Для обеспечения прохода гражданских воздушных судов между Средиземным морем и Черным морем, Турецкое Правительство будет указывать, вне запретных зон Проливов, воздушные маршруты, предназначенные для этого прохода; гражданские воздушные суда могут использовать эти пути, делая Турецкому Правительству для эпизодических воздушных рейсов, предуведомления за три дня, а для регулярных воздушных рейсов — общее предуведомление о датах прохода.

С другой стороны, несмотря на ремилитаризацию Проливов, Турецким Правительством будут предоставлены необходимые облегчения по проходу, на началах полной безопасности, гражданских воздушных судов, получивших разрешение в силу воздушной регламентации, действующей в Турции, на перелет турецкой территории между Европой и Азией. В тех случаях, когда разрешение на перелет было бы дано, периодически будет указываться маршрут, по которому надлежит следовать в зоне Проливов.

Раздел IV. Общие постановления Править

Статья 24 Править

Функции Международной Комиссии, образованной в силу Конвенции о режиме Проливов от 24 июня 1923 года, передаются Турецкому Правительству.

Турецкое Правительство обязуется составлять статистику и давать сведения, относящиеся к применению статей 11, 12, 14 и 18.

Оно должно наблюдать за выполнением любого из постановлений настоящей Конвенции, имеющего отношение к проходу военных кораблей в Проливах.

Как только оно будет предуведомлено о предстоящем проходе в Проливах иностранного морского отряда, турецкое Правительство сообщит представителям Высоких Договаривающихся Сторон в Анкаре о составе этого отряда, о его тоннаже, о дате, предусмотренной для его входа в Проливы и, если это имеет место, о вероятной дате его возвращения.

Турецкое Правительство будет ежегодно посылать Генеральному Секретарю Лиги Наций, а также Высоким Договаривающимся Сторонам доклады, указывающие на движение иностранных военных кораблей в Проливах и дающие всякие сведения, полезные для торговли, мореплавания и воздушного передвижения, которые имеются в виду в настоящей Конвенции.

Статья 25 Править

Ни одно из постановлений настоящей Конвенции не наносит ущерба правам и обязанностям, вытекающим из Статута Лиги Наций для Турции или для всякой другой Высокой Договаривающейся Стороны, являющейся членом Лиги Наций.

Раздел V. Заключительные постановления Править

Статья 26 Править

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно кратчайший срок.

Ратификационные грамоты будут сданы в архивы Правительства Французской Республики в Париже.

Японское Правительство будет иметь право ограничиться сообщением Правительству Французской Республики через своего дипломатического представителя в Париже, что ратификация последовала, и, в этом случае, оно должно будет передать ратификационную грамоту возможно скорее.

Протокол о сдаче будет составлен, как только будут сданы шесть ратификационных грамот, включая грамоту Турции. В этих целях сообщение, предусмотренное в предыдущем абзаце, будет равносильно сдаче ратификационной грамоты.

Настоящая Конвенция вступит в силу со дня подписания этого протокола.

Французское Правительство передаст всем Высоким Договаривающимся Сторонам заверенную копию протокола, указанного в предыдущем абзаце, и протоколов о сдаче последующих ратификаций.

Статья 27 Править

Со дня своего вступления в силу настоящая Конвенция будет открыта для присоединения всякой Державы, подписавшей Лозаннский Мирный Договор от 24 июля 1923 года.

О всяком присоединении будет сообщено дипломатическим путем Правительству Французской Республики, a последним — всем Высоким Договаривающимся Сторонам.

Оно вступит в силу со дня сообщения Французскому Правительству.

Статья 28 Править

Настоящая Конвенция будет иметь двадцатилетний срок действия со дня ее вступления в силу.

Однако принцип права свободы прохода и плавания, объявленный в статье 1 настоящей Конвенции, будет иметь срок действия без ограничения времени.

Если за два года до истечения указанного двадцатилетнего периода ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сообщит Французскому Правительству предуведомление о денонсиации, то настоящая Конвенция останется в силе до того, как истекут два года после посылки предуведомления о денонсиации. Это предуведомление будет сообщено Французским Правительством Высоким Договаривающимся Сторонам.

Если настоящая Конвенция была бы денонсирована согласно постановлениям настоящей статьи, то Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются быть представленными на конференции для составления текста новой конвенции.

Статья 29 Править

По истечении каждого пятилетнего периода, считая со дня вступления в силу настоящей Конвенции, каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может взять на себя инициативу предложить изменение одного или нескольких из постановлений настоящей Конвенции.

Для того, чтобы быть принятой к производству, просьба о пересмотре, заявленная одною из Высоких Договаривающихся Сторон, должна быть поддержана другой Договаривающейся Стороной, если дело идет об изменениях в статье 14 или в статье 18, и, если дело идет об изменениях во всякой другой статье, — двумя другими Высокими Договаривающимися Сторонами.

Просьба о пересмотре, таким образом поддержанная, должна быть сообщена всем Высоким Договаривающимся Сторонам за три месяца до истечения текущего пятилетнего периода. Это предуведомление будет содержать указания на предлагаемые изменения и их обоснование.

Если невозможно договориться об их предложениях дипломатическим путем, Высокие Договаривающиеся Стороны пошлют своих представителей на конференцию, которая будет созвана для этой цели.

Эта конференция будет иметь право принимать решения лишь единогласно за исключением случаев пересмотра, относящихся к статье 14 и к статье 18, по каковым будет достаточно большинства трех четвертей Высоких Договаривающихся Сторон.

Это большинство будет исчислено, включая в него три четверти Высоких Договаривающихся Сторон, прибрежных к Черному морю включая Турцию.

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Монтре, двадцатого июля тысяча девятьсот тридцать шестого года в одиннадцати экземплярах, из которых первый, имеющий печати уполномоченных, будет сдан в архивы Правительства Французской Республики, а другие будут переданы подписавшимся Державам.

(М. П.) (подп.) Н. П. Николаев

(М. П.) (подп.) Петр Неиков

(М. П.) (подп.) Ж. Поль-Бонкур

(М. П.) (подп.) А. Понсо

(М. П.) (подп.) Стэнлей

(М. П.) (подп.) С. М. Брюс

(М. П.) (подп.) Н. Политис

(М. П.) (подп.) Рауль Бибика Росетти

Нижеподписавшиеся, уполномоченные Японии, заявляют от имени своего Правительства, что постановления настоящей Конвенции не изменяют ни в чем позицию Японии как Государства, не являющегося членом Лиги Наций, как в отношении Статута Лиги Наций, так и в отношении договоров о взаимной помощи, заключенных в рамках названного Статута, и что Япония сохраняет, в частности, в отношении этого Статута и этих договоров, упомянутых в постановлениях статей 19 и 25, полную свободу оценки.

Движение на перекрестке задним ходом штраф

Штраф за движение задним ходом – ч.2 ст.12.14 КоАП

На перекрестке не успел повернуть и отъехал назад. Это увидели ДПС и оштрафовали. Законны ли их действия?

Ответ. Согласно пункту 8.12 ПДД, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения.

Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил, а именно на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах, в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м, в местах остановок маршрутных транспортных средств.

За нарушение этого правила, водитель привлекается к ответственности по ч.2 ст.12.14 КоАП, которая предусматривает только штраф.

Можно ли двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением

Распространенная ситуация: едем по улице с односторонним движением, по какой-то причине проскакиваем мимо нужного нам поворота, спохватываемся метров через 200—300. Что делать? Объезжать вновь вокруг всего квартала? Неохота — давай-ка лучше задним ходом сдадим! Отличное решение, но только если это не происходит на глазах сотрудника ДПС.

Хотя на первый взгляд с точки зрения буквы ПДД водитель, сдающий задним ходом на пустой прямой улице, ничего предосудительного не делает. Ведь пункт 8.12 ПДД говорит, что «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, когда этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц».

Там же отдельно оговариваются условия, когда двигаться задним ходом запрещается: на перекрестках, на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах; в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров и в местах остановок маршрутных транспортных средств.

Но даже если вы не нарушили все эти требования, за езду задом «против шерсти» на улице с односторонним движением вы все равно попадете под действие части 3 статьи 12.16 КоАП РФ — «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». Она грозит нарушителю либо штрафом в размере 5000 рублей, либо лишением «прав» на 4—6 месяцев.

А дело все в том, что Верховный суд РФ в своем постановлении еще от 9 февраля 2012 года разъяснил, что по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «следует квалифицировать действия водителя, выехавшего задним ходом на дорогу с односторонним движением в нарушение требований дорожного знака 3.1 („Въезд запрещен“), а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке — также и по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ». Таким образом, высшая судебная инстанция разъяснила нижестоящим, как действовать с «объезжальщиками пробок» задним ходом по «встречке» или по одностороннему дублеру большого проспекта, например.

Движение задним ходом по дороге с односторонним движением

9 февраля 2012 г. были внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ N 18 от 24 октября 2006 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Из разъяснения следует, что нарушителям, злоупотребляющим правом и использующим недоработки Правил дорожного движения в своих целях, теперь не удастся избежать ответственности. В частности, водителям, двигающимся задним ходом по дороге с односторонним движением во встречном направлении теперь грозит ответственность по части 3 статьи 12.16 Коап РФ.

Статья 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги

3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

3.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи — наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

В пункте 8.12 ПДД, который расположен в разделе «8. Начало движения, маневрирование», указано при каких условиях разрешается движение задним ходом.

8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот манёвр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил.

8.11. Разворот запрещается:

на пешеходных переходах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах;

в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

в местах остановок маршрутных транспортных средств.

В соответствии со статьёй 12.14 Коап за нарушение правил маневрирования предусмотрено следующее наказание.

Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования

2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали

3. Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали — влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 18 от 24 октября 2006 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Нарушение водителем требований любого дорожного знака, повлекшее движение управляемого им транспортного средства во встречном направлении по дороге с односторонним движением, образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ (например, нарушение требований дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.7.1 и 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением»).

При применении этой нормы следует иметь в виду, что, исходя из содержания пункта 8.12 ПДД, движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается, при условии, что этот маневр безопасен для участников дорожного движения и, с учетом сложившейся дорожной ситуации, вызван объективной необходимостью (например, объезда препятствия, парковки). Нарушение водителем указанных выше условий образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ. По этой же норме следует квалифицировать действия водителя, выехавшего задним ходом на дорогу с односторонним движением в нарушение требований дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен», а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке – также и по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ.

По тексту пункта 8.12 ПДД понятно, что движение задним ходом законодатель относит к манёвру. По тексту ПДД также понятно, что под манёвром законодатель понимает кратковременное изменение направления движения — начало движения, поворот налево или направо, разворот, перестроение и т.п. Логично предположить, что движение задним ходом, если это манёвр, также носит кратковременный характер — объезд препятствия, парковка и т.п.

Если водитель осуществляет долговременное движение по дороге задним ходом с целью объезда пробки, например, то такое движение никак нельзя отнести к манёвру, несмотря на то, что водитель предусмотрительно разворачивает автомобиль задней частью по ходу движения.

Понятно, что нарушителям такая позиция совсем не нравится, ведь так удобно ехать задней частью автомобиля вперёд там, где передней частью нельзя.

Что касается понимания смысла ПДД, а не буквального толкования, то можно привести ещё один пример с остановкой. Предположим, в направлении вашего движения три полосы и вы двигаетесь по средней полосе. Впереди пробка и вы вынуждены остановиться. Если толковать ПДД буквально, то вы совершили остановку там, где нельзя останавливаться. Вы скажете, что это вынужденная остановка, но тогда вы обязаны включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Ничего подобного ведь не происходит, так как вы находитесь в движении, хоть при этом и остановились.

Прежде всего необходимо понимать смысл ПДД, невозможно каждую ситуацию описать подробно — получится несколько томов ПДД.

Так что, друзья, не злоупотребляйте правом, хоть это порой вам очень удобно.

Сдаю экзамен по вождению город. Подъезжаю по правой полосе к светофору и начинаю останавливаться перед стоп -линией. Впереди перекресток и пешеходный переход. Инспектор говорит: выполнить поворот налево. В зеркала заднего вида видно, что на левой полосе уже машина подъезжает к светофору. Перестроиться нет возможности… Можно ли в этой ситуации включить аварийную сигнализацию, подождать пока все участники разъедутся и потом задним ходом совершить кратковременный маневр (отъехать назад и перестроиться на левую полосу?) и с разрешающим сигналом светофора выполнить поворот налево с левой полосы?

Будет нарушение пункта ПДД:

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части …

Говорите инспектору,что в данной ситуации повернуть налево не представляется возможным! Поворачиваете направо,ищете удобное место для разворота и едете в обратном направлении,куда и хотел инспектор!

Когда разрешено и когда запрещено движение задним ходом

Существует множество различных ситуаций, при которых движение задним ходом запрещено. Регулировка правомерности таких действий осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения.

Движение задним ходом является очень сложным маневром, который требует от водителя максимальной концентрации внимания. Ограниченная обзорность значительно усложняет передвижение, поэтому перед совершением приема необходимо убедиться в отсутствии других автомобилей и пешеходов, которые могут находиться сзади. При слишком плохой видимости целесообразнее всего прибегнуть к помощи других лиц.

Движение задним ходом может сопровождаться звуковым сигналом, сообщающим пешеходу о намерении водителя. Включение аварийки в данном контексте тоже рассматривается как один из дополнительных приемов оповещения. Правилами дорожного движения такие действия не предусмотрены. Современные модели автомобилей оснащаются специальной системой, которая автоматически активизирует прерывистый звуковой сигнал во время совершения данного маневра.

Где запрещено движение задним ходом?

В ПДД отмечены основные компоненты дорог, где движение задним ходом запрещено. Такой запрет обусловлен возможностью создания аварийной ситуации на дороге, которая может привести к серьезным последствиям. Ниже представлен основный перечень мест, где совершение данного маневра запрещено:

  • на перекрестке;
  • в тоннеле;
  • на пешеходном переходе;
  • по автомагистрали;
  • на ж/д переездах;
  • на остановке;
  • на участки с плохой видимостью (менее 100 м);
  • на мостах, эстакадах, путепроводах.

В пункте 8.11 ПДД также отмечается, что движение задним ходом невозможно в местах, где запрещен разворот. Там же говорится, что такой маневр возможен на дороге с односторонним движением. Езда будет возможна до появления тоннеля, моста, автомагистрали или ж/д переезда. Кратковременное маневрирование на проезжей части не запрещается ПДД.

Важно! Согласно пункту 8.12 раздела 8 ПДД, движение задним ходом разрешено при условии, если такой маневр не создаст помех другим участникам движения и будет абсолютно безопасным.

Где разрешено движение задним ходом?

Движение задним ходом разрешается на дороге с одностороннем направлением. При этом водитель обязан убедиться, что совершаемый маневр не создаст неудобств для других участников дорожного движения. Двигаясь навстречу транспортному потоку, необходимо предварительно убедиться в фактическом отсутствии посторонних предметов сзади. Такой прием не должен вынуждать других водителей снижать скорость или изменять направление движения. При выполнении маневрирования водитель обязан пропустить все другие автомобили и пешеходов.

Скорость движения должна быть минимальной. При условии, если обзор ограничен припаркованными автомобилями, очень важно вовремя остановиться без применения экстренного торможения. В таких ситуациях рекомендуется воспользоваться помощью других лиц, которые будут корректировать движение транспортного средства в зависимости от изменяемой ситуации.

Штрафы за неправильную езду задним ходом

В случае попадания в ДТП с большой долей вероятности виновником будет признан водитель автомобиля, движущегося навстречу транспортному потоку. Размер штрафа за ДТП при движении задним ходом и мера наказания зависит от деталей совершения правонарушения. Согласно пункту 12.11 КоАП, при движении задним ходом по автомагистрали с водителя взимается штраф в размере 2500 рублей.

В пункте 9.9 ПДД отмечается, что езда задним ходом по обочине или разделительным полосам запрещена. Действия такого типа влекут за собой наложение штрафа, размер которого составляет 500 рублей.

Какие знаки запрещают движение задним ходом?

Запретить движение задним ходом может знак «въезд запрещен». Его установка предполагает запрет въезда автомобилей на определенный участок дороги. При этом на маршрутные транспортные средства данный запрет не распространяется. Если водитель пренебрег этим предупреждением и совершил въезд на дорогу с односторонним движением, то это может стоить ему лишения прав на 4-6 месяцев. В качестве альтернативы можно заплатить 5000 рублей.

Выезд на маршрутную полосу в Москве и Санкт-Петербурге обойдется водитель в 3000 рублей. В регионах за идентичное нарушение придется заплатить 1500 рублей.

Движение задним ходом «под кирпич» на прилегающую территорию грозит водителю наложением штрафа в размере 500 рублей. Мера наказания, представленная в виде лишения водительских прав, здесь применяться не может.

Еще одним запрещающим обозначением является знак «движение запрещено». Он запрещает движение в обоих направлениях. Соответственно, при въезде на дорогу с односторонним движением такой знак устанавливаться не может. Нарушение этого правила грозит водителю взиманием штрафа в размере 500 рублей.

Меры предосторожности

Для избежания аварийной ситуации при движении задним ходом настоятельно рекомендуется использовать звуковой сигнал во время совершения маневра. При условии обнаружения автомобиля, который движется задним ходом, следует дождаться его остановки. Также очень важно контролировать положение транспортных средств, расположенных с обеих сторон.

Очень важно контролировать ход движения в зеркалах заднего вида. Скорость езды при этом должна быть минимальной. Спешка при выезде с парковки или со стоянки магазина является основной причиной ДТП.

Выполнение маневра, связанного с передвижением транспортного средства задним ходом, может сопрягаться с некоторыми трудностями. Это обусловлено ограничением видимости и сложностью управления. Водитель обязан соблюдать осторожность, чтобы избежать создания аварийной ситуации.

Движение задним ходом — как не лишиться прав?

Прежде всего напомню, что согласно пункту 8.12 Правил, движение задним ходом возможно лишь при условии безопасности и отсутствии помех для других участников движения. Отдельно прописан запрет на движение задним ходом на перекрестке. Замечу, что перекрестком не являются выезды с прилегающих территорий, не предназначенных для сквозного движения (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и прочее). То есть если вы двигаетесь по дороге, а справа, к примеру, въезд во двор, то это не перекресток, а значит двигаться задним ходом можно.

Другими словами, если вы не уверены, что никого не заденете или что ваши действия не вынудят других водителей остановиться, то ехать назад нельзя.

Понятно, что в жизни все немного сложнее. Выезжая с парковки, к примеру, мы часто заставляем других притормаживать. Но это нормально, водители прекрасно понимают, что выехать с места парковки задним ходом тяжело. Особенно для неопытных водителей. Тем не менее правила тут однозначны и неумолимы. Если не уверен в безопасности маневра — попроси других тебе помочь. Более того, подобное ограничение всегда делает виновным в аварии того водителя, кто двигался задним ходом.

Но это лишь общие положения. Есть и конкретные запреты. Так, движение задним ходом запрещено в тех местах, где нельзя разворачиваться (пункт 8.11 Правил):

— на пешеходных переходах;

— на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

— на железнодорожных переездах;

— в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

— в местах остановок маршрутных транспортных средств.

Кроме этого, движение задним ходом запрещено и на автомагистралях (пункт 16.1 Правил).

Никаких запретов на движение задним ходом по односторонним улицам в Правилах нет. Конечно, пятиться назад можно при соблюдении безопасности и до ближайшего перекрестка или иного ограничения, про которое я писал выше.

Правда, есть нюансы. Если вы решите заехать на одностороннюю улицу задним ходом под «кирпич» или будете ехать задом, не убедившись в безопасности, то вас могут наказать уже по «взрослой» статье. Речь идет о части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». Именно так рассудил Верховный суд в своем постановлении от 24 октября 2006 года № 18 (рассматриваемые изменения были внесены в документ в феврале 2012 года).

В остальных случаях за неправильное движение задним ходом водителя накажут штрафом в 500 рублей (за нарушение пунктов 8.11 и 8.12 Правил) или 2500 рублей (за движение задним ходом по автомагистрали).

Бывают, конечно, и изощренные нарушения. Так, некоторые водители умудряются объезжать пробки по обочине. При этом они едут задним ходом! Видимо, полагают, что движение по обочине запрещено исключительно при нормальном управлении. Но это не так. В Правилах четко прописано – движение по обочине (тротуарам и пешеходным дорожкам) запрещено. И не важно, как вы едете, — в обычном режиме или задом наперед. Тут уже штрафы серьезней, чем за общие нарушения. За обочину – 1500 рублей, за тротуар – 2000 рублей.

Фото: Руслан Шамуков, Дмитрий Клеопатров и Евгений Епанчинцев/ТАСС

Когда разрешено и когда запрещено движение задним ходом

Очень много нарушений происходит там где движение задним ходом запрещено — это одно из излюбленных приемов многих автомобилистов, далеко не всегда его применение целесообразно. Более того, по статистике такой маневр является одной из частых причин непредвиденных аварий. Это объясняется ухудшением видимости при попытке двигаться назад, поскольку в распоряжении водителя остаются, по сути, только зеркала. При этом необходимо удостовериться, что позади машины нет никого из других возможных участников движения, включая автомобилистов и пешеходов. Как следствие, гораздо лучше и правильнее будет воспользоваться помощью другого человека, будь то пешеход или другой водитель.

Некоторые водители подают звуковые сигналы, если собираются совершить движение назад. В частности, таким сигналом может выступать аварийка, хоть это и не предписано ПДД.

Горячая линия

Горячая линия

+7 (499) 350-80-61

+7 (812) 309-17-81

+7 (499) 350-80-61

+7 (812) 309-17-81

Где движение задним ходом запрещено

Согласно Правилам, выделяется определенное число мест, в которых нельзя двигаться назад, чтобы не увеличивать вероятность ДТП и не создавать опасности для остальных участников движения. В этот список входят:

  • пешеходные переходы
  • тоннели
  • остановки
  • перекрестки
  • автомагистрали
  • мосты
  • путепроводы
  • эстакады
  • железнодорожные переезды
  • участки с пониженной видимостью

Где движение задним ходом разрешено

Движение задним ходом разрешено:

  • на дорогах вне перекрестков;
  • на въездах и выездах со двора или прилегающей территории;
  • где не запрещен разворот;
  • в местах с плохой видимостью, водитель должен прибегнуть к помощи третьих лиц при движении задним ходом, для исключения ДТП, в противном случае движение запрещено.

Разрешена езда задним ходом по дороге с односторонним движением. Для этого следует убедиться, что позади автомобиля нет никаких посторонних объектов. Маневр не должен помешать движению остальных ТС, заставить снизить скорость или поменять направление движения, пересекать пешеходный переход (зебру).

Штрафы за неправильное движение задним ходом

Если произошло ДТП, причиной которого стало движение одного из ТС задним ходом, то виновным будет признан тот водитель, чей автомобиль оказался на встречном движении по отношении к основному потоку. При этом величина штрафа зависит от обстоятельств, при которых произошла авария.

  • В случае, когда автомобиль ехал задним ходом по автомагистрали, то автовладельцу полагается наказание в виде штрафа, размером не менее 2500 рублей. Данная мера регламентируется статьей 12.11 КоАП.
  • Когда же было осуществлено движение задним ходом по разделительной полосе или обочине, то водителю грозит штраф в размере не менее 500 рублей, согласно пункту 9.9 ПДД.
  • Движение задним ходом на пешеходном перекрестке — штраф 100 рублей.

Видео: движение задним ходом на перекрестке и размер штрафа.

Знаки, запрещающие движение задним ходом

Одним из таких ограничителей является знак «въезд запрещен», поскольку его нахождение на определенном участке дороги означает, что автомобили в принципе не могут туда заезжать. Однако, это ограничение не действует на маршрутный транспорт.

Если автовладелец осуществит движение задним ходом вразрез с этим предписанием знака и осуществил въезд на трассу с односторонним движением, он может лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев. Либо ему потребуется заплатить штраф, сумма которого не менее 5000 рублей.

Если был совершен въезд под « кирпич», то за проезд на прилегающую территорию водителю полагается штраф, не менее 500 рублей. Положительным моментом является то, что владельцу авто не могут в качестве административного наказания предписать лишение прав.

Еще одним ограничителем является знак «движение запрещено», который действует на обе полосы движения. Согласно Правилам, этот знак не должен быть установлен при въезде на трассу. Но наказание за данное нарушение при движении задним ходом будет составлять не менее 500 рублей.

Несколько советов, как снизить вероятность ДТП за езду задним ходом

Во время движения задним ходом водитель автомобиля, совершающего маневр, должен внимательно оценить ситуацию на дороге, а также остановиться и проверить обстановку, если раздались сигнальные звуки. Возможно, есть угроза врезаться в чье-то ТС. Точно так же, если другой водитель видит, что чужое заднее движение грозит аварией, следует подать сигнал. Если же реакции нет, то можно попробовать объехать движущееся авто, но только передним ходом. В случае ДТП виновником будет считаться тот, кто двигался назад.

При движении задним ходом на автомобиле с прицепом, то вам необходимо, в первую очередь, выровнять на одну линию машину и прицеп. Лучше всего смотреть не в зеркало заднего обзора, а в заднее стекло, чтобы лучше контролировать положение. Но если у вас высокий прицеп, то здесь потребуются боковые зеркала, и задача усложняется, особенно для новичков.

В ситуации, когда необходимо пропустить выезжающий с парковки автомобиль, стоит обращать внимание не на то авто, которому вы уступаете дорогу, а на машины, находящиеся по бокам от вашей.

Вне зависимости от того, по каким причинам вы выполняете маневр, главное — делать это спокойно и не торопясь, иначе можно спровоцировать непредвиденное ДТП. Пусть штраф за подобное действие не слишком велик, но вот в случае аварии именно вас будут считать виновным.

Имеет ли право супруга на наследство

Права на наследство гражданской жены

Гражданским браком считается добровольный союз двух людей, имеющих интимные взаимоотношения и ведущих совместное хозяйство. Но по закону гражданские супруги по отношению друг к другу никаких обязательств не имеют.

Поэтому возникают проблемы юридического характера. И при смерти супруга встает вопрос: имеет ли право на наследство гражданская жена?

Юридические особенности гражданского брака

Несмотря на удобную форму личной жизни, гражданский союз имеет негативные стороны, так как российскому законодательству сложно регулировать права и обязанности лиц, находящихся в незарегистрированном браке. Поэтому они есть только у тех супругов, которые заключили официальный брак. Следовательно, наследование гражданской женой имущества скончавшегося супруга практически исключается.

Гражданская жена не имеет права на наследство своего сожителя, даже если она прожила с ним много лет и вела совместное хозяйство. Поскольку брак не был официально зарегистрирован, все совместно нажитое имущество переходит во владение законной жены, детям и родителям умершего. Однако есть несколько исключений, при которых гражданские супруги имеют право на наследование имущества сожителя целиком или могут претендовать хотя бы на его долю.

Возможные варианты распределения имущества

Чтобы определить, можно ли претендовать на часть наследственного имущества, обратимся к гражданскому кодексу. Согласно ему, раздел имущества усопшего может осуществляться по одному из вариантов:

  • Принцип очередности (приоритетная очередь получает все);
  • Принцип свободы распоряжения (имущество получают лица, имена которых есть в завещании).

Рассмотрим каждый из способов раздела наследственного имущества и определим, какие шансы имеет незаконная жена на его получение.

Принцип очередности

Согласно ст. 1142 ГК РФ при наследовании по закону (второе имя принципа очередности) раздел имущества покойника происходит среди претендентов, находящихся в приоритетной очереди. В России насчитывается восемь очередей, распределенных в порядке убывания приоритетности:

  1. Дети, а также мать с отцом покойного гражданина, ровно, как и законная (не гражданская!) супруга;
  2. Дедушки и бабушки наряду с братьями и сестрами усопшего. При этом отсутствует разделение между родными и сводными братьями и сестрами. Все они равноправны при вступлении в права наследования на имущество покойного родственника;
  3. Родные и сводные братья с сестрами матери и отца покойника (речь идет о дядюшках и тетушках);
  4. Матери и отцы бабушек, ровно, как и дедушек;
  5. Братья и сестры бабушек, дедушек (являющиеся полнокровными по отношению к усопшему, они же двоюродные бабушки с дедушками). В этот же список входят и дети полнокровных племянников (-иц), которые по отношению к покойнику будут считаться двоюродными внучками и внуками;
  6. Потомки братьев и сестер всех бабушек с дедушками, а также дети, чьими родителями являются внуки, двоюродные племянники (-цы);
  7. Не родные родители в лице отчима или мачехи, а также неродные дети в лицах падчериц или пасынков;
  8. Нетрудоспособные иждивенцы усопшего.

Если нет завещания от покойника, его имущество в полном размере будет разделено между претендентами приоритетной очереди поровну. Всем очередям, которые лишь следуют за приоритетной, в праве наследования даже малой части имущества будет отказано.

Из выше сказанного видно, что права на наследство гражданской жены отсутствуют, за исключением, когда незаконная супруга находилась у покойника на иждивении в связи с отсутствием трудоспособности или несовершеннолетием.

Принцип свободы распоряжения

Данный принцип наследования заключается в том, что каждый гражданин вправе при жизни путем составления завещания самостоятельно указать, кто будет являться наследником после его смерти.

При этом наследником может стать любой человек, даже не состоящий в родстве с покойным и вообще не имеющий к нему никакого отношения.

Составить завещание можно двумя способами:

  • Сделать список имен наследников. Тогда все имущество поровну будет разделено между наследниками;
  • Сделать список наследников и указать для каждого долю, на которую он будет претендовать.

Согласно принципу свободного распоряжения граждан РФ имуществом незаконная жена имеет неоспоримое право на наследство покойного сожителя, если он при жизни успел написать завещание, в котором фигурирует ее имя.

Исключения из правил

Существуют отступления из правил при распределении имущества. Таким является исключение из принципов наследования – это обязательные доли в наследстве. На них притязают нетрудоспособные иждивенцы усопшего, а также наследники, которые включены в первоочередный состав:

  • Законный супруг (-а);
  • Дети (законные и внебрачные);
  • Родители (сюда не относят отчимов и мачех).

Поэтому даже если в завещании не были указаны их имена, иждивенцы и наследники первой очереди в обязательном порядке все равно получат свои доли. Это исключение является средством защиты их права на обеспечение материального характера. Оно возникает на основании того, что они до смерти родственника (попечителя) являлись финансово зависимыми от него.

Согласно закону минимальный объем обязательной доли составляет 50% от наследуемого имущества. Таким образом, если завещание покойного было составлено на имя гражданской жены, но у него находились на иждивении нетрудоспособные лица или есть наследники первой очереди, то незаконная супруга сможет вступить в права наследования максимум на половину наследуемого имущества.

Внимание! В случае, когда завещание отсутствует, наследство будет распределяться согласно принципу очередности, в котором шансы на получения доли ничтожно малы. Поэтому главный документ, выступающим в роли защиты материального обеспечения гражданской жены усопшего мужа, считается завещание, составленное им при жизни.

Ситуации, дающие право гражданской жене на наследование

Согласно правилам раздела наследства гражданская жена может притязать:

  1. На долю имущества в том случае, когда есть составленное на ее имя завещание, если у покойного мужа есть лица, которые в течение продолжительного времени находились в прямой финансовой зависимости от него, а также при наличии наследников, которые представляют собой список первой очереди. Или на имущество целиком в случае их отсутствия.
  2. На обязательную долю, если у нее есть неоспоримые факты, доказывающие, что до смерти нетрудоспособная супруга являлось иждивенцем (содержалась на средства усопшего).

Нетрудоспособной незаконная супруга усопшего признается, если:

  • Она инвалид I или II группы;
  • Достигла возраста, при котором положена страховая пенсия по старости (55 лет). При этом пенсия не обязательно должна быть назначенной.

Согласно закону, иждивенцами признаются лица, совместно проживающие с человеком, оказывающим существенную поддержку в материальном плане, от года и более. При этом нет разницы, есть ли у гражданской жены собственная заработная плата или пенсия. Но несущественная и нерегулярная финансовая помощь поддержкой признаваться не может.

Видео: Как делили наследство 2 гражданских и одна законная жена Михаила Евдокимова, кому и что досталось в итоге

Завещание, составленное совместно с супругой

26 мая 2015 года в Госдуму был внесен законопроект, при котором супруги смогут составлять завещание совместно. В силу закон вступил с 1 ноября 2015 года.

Однако гражданская жена участвовать в составлении такого документа не сможет в силу отсутствия официального брака. Но у нее сохраняются права на наследование в тех случаях, что рассмотрены выше.

Таким образом, гражданская жена не имеет прав на наследство после смерти мужа, если она трудоспособна даже в случае, когда основная доля имущества была куплена на ее средства. Но она вправе получить хотя бы часть наследства, если наследодатель указал имя незаконной супруги в завещательном листе. И обязательная доля полагается нетрудоспособной гражданской жене, если она находилась у покойного гражданина на иждивении.

Имеет ли жена права на квартиру мужа, которую он получил от своих родителей по наследству?

Какую часть унаследует жена от квартиры мужа, которую он получил от своих родителей по наследству? Она состоит с ним в браке, но не проживает вместе. В квартире прописан только он. Кроме того, у мужчины имеются двое детей: один совместный, а второй от предыдущего брака.

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 840 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Согласно ст. 36 СК РФ п. 1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Таким образом, претендовать на квартиру мужа жена не имеет права.

Консультация юриста бесплатно

Добрый день. Если речь идет о наследовании то данную квартиру супруга унаследует в равных долях с остальными наследниками — при условии что все указанные наследники будут вступать наследство получится 1/3 доля..

Жена, как наследник первой очереди, имеет право на равные с остальными доли наследства, в том числе на квартиру. Жена не имеет право на выделение супружеской доли на квартиру (1/2 от совместно нажитого имущества) , так как квартира не приобреталась за деньги, а получена по наследству.

Наследственная же масса, состоящая из всего. что числится на потенциальном наследодателе (муже) в равных долях распределяется между: детьми, родителями и женой.

Ваша доля составит 1/3 квартиры.

Официальная супруга будет наследовать все наравне с детьми и эту квартиру и другое имущество. То есть на троих. Из этой квартиры не будет выделена супружеская доля так как она не нажита в браке. То же самое если бы они разводились она бы от квартиры не получила ничего (так как квартира получена в наследство в свою очередь.) То есть 1/3 квартиры унаследует жена, 1/3 каждый ребенок. Это при условии что его родители не дожили до наших дней… они были бы тоже наследники. И при условии что он не составил завещания.

Похожие вопросы

Имеет ли жена право прописать мужа без других собственников жилплощади?

Имеет ли жена право на проживание в не приватизированной квартире, в которой покойный муж был квартиросъемщиком?

Имеет ли жена право на квартиру собственником кот.является муж

Имеет ли жена право на 50% денежных средств от продажи квартиры?

Имеет ли жена право на квартиру по ипотеке, если брак заключен после взятия ипотеки мужем?

Имеет ли право на наследство бывшая жена после смерти моего мужа?

Здравствуйте,подскажите пожалуйста как мне поступить в данной ситуации.У меня умер муж мы были в законном браке, у нас остались 2 малолетних детей.У моего мужа есть еще дети совершеннолетние от других гражданские браков .Еще не прошло пол года со дня смерти супруга как его дети пришли ко мне в дом и вынесли всю бытовую и строительную технику якобы они наследнки.Что мне делать в этой сиуации,имели ли они право что либо брать и стоит ли написать заявление в полицу за грабеж,т к эти вещи покупали мы вмести и на мужа ни чего не оформленно.?

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 840 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Еще не прошло пол года со дня смерти супруга как его дети пришли ко мне в дом и вынесли всю бытовую и строительную технику якобы они наследнки.Что мне делать в этой сиуации, имели ли они право что либо брать и стоит ли написать заявление в полицу за грабеж, т к эти вещи покупали мы вмести и на мужа ни чего не оформленно.?

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)

Статья 1142. Наследники первой очереди1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Статья 1150. Права супруга при наследованииПринадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом

Статья 1152. Принятие наследства1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Статья 1153. Способы принятия наследства1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Статья 1154. Срок принятия наследства
1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства
Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Выносить всю бытовую и строительную технику, они не имели право, поскольку на день смерти супруга (то есть на день открытия наследства) Вы проживали совместно с ним, и половина от этого имущества является Вашим единоличным имуществом, кроме того Вы и Ваши дети, имеете преимущественное право на получение в счёт Вашей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода, которой является бытовая техника.

Заявление в полицию, написать нужно, но не для того чтобы их привлечь к ответственности, поскольку скорее всего будет отказ в возбуждении уголовного дела, а для того чтобы этот факт был зафиксирован (чтобы они признали под протокол, что действительно эти вещи вынесли из дома), а Вы в свою очередь (при наличии чеков) сможете взыскать с них часть суммы или обязать вернуть (скорее первое) за эти предметы.

Что касается принятия наследства, нотариусу необходимо подать заявление о принятии наследства в течении 6 месяцев со дня смерти (то есть не нужно ждать пока истекут 6 месяцев). То имущество, которое приобреталось в браке (хоть оно и записано только на Вас) является совместно нажитым и подлежит разделу, а именно 1/2 доли имущества не будет подлежать разделу, поскольку является Вашей единоличной собственностью как пережившей супруга, и 1/2 доли будет наследоваться по закону (если не обнаружиться завещание), всеми наследниками по закону, то есть Вами, Вашими совместными детьми и детьми от первых браков.

Юридическая компания Аймрайт

Вопрос: Здравствуйте, имеет ли право жена при разводе на дом, если тот был приобретен в браке, оформлен на отца мужа, а потом был оформлен на мужа после смерти отца?

Ответ: Мария, здравствуйте!

В указанной вами ситуации, после передачи дома в собственность отцу, супруги утратили свое право собственности на дом. Новым собственником стал отец мужа.
В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования во время брака, является личной собственностью данного супруга.
Таким образом, дом, перешедший мужу по наследству от отца, является его единоличной собственностью. То есть, такое имущество не подлежит разделу между супругами после расторжения брака.
Итак, супруга не может претендовать на дом после расторжения брака, так как он получен мужем в качестве наследства и поэтому является его личной собственностью.

С уважением,
Юрист по семейным вопросам, Санкт-Петербург
Юридическая компания «Аймрайт»

Имеет ли право жена умершего на наследование его имущества, приобретенного до брака?

несовместно нажитое имущество квартира, гараж, машина, имеет ли новая жена (оформлена в загс) на долю после смерти мужа, если имущество полностью его собственность и у него двое детей от первого брака и он уже оформил завещание на квартиру, гараж, машину, на одного ребенка

Ответы юристов (3)

только если имеет право на обязательную долю.​

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).​

​т.е. если пенсионерка или инвалид

Есть вопрос к юристу?

Дмитрий, здравствуйте. На завещанное имущество будут иметь права наследования только наследники по завещанию, за исключением случаев признания завещания недействительным по иску заинтересованной стороны, либо признания наследника по завещанию недостойным наследником, либо если кто-либо имеет право на обязательную долю​ в наследстве.

Статья 1117 ГК РФ

1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

​Основаниями недействительности завещания переислены в параграфе 2 главы 9 ГК РФ. Наиболее часто завещания оспариватся на основании недееспособности наследодателя либо совершения завещания в таком состоянии, когда он был не способен понимать значение своих действий или руководить ими​

Согласно статье 36 Семейного кодекса:

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Таким образом, если имущество прибретено мужем до брака с новой супругой, то это:

— либо его исключительная собственность;

— либо, если это имущество приобретено по возмездным сделкам (купле-продаже, мене) во время предыдущего брака — совместное с предыдущей супругой имущество.

Что касается завещания:

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 28.03.2017)

Статья 1119. Свобода завещания

1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).
2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Вторая супруга может претендовать на обязательную долю:

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Статья 1150. Права супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Имеет ли жена право на наследство мужа, если 10 лет не проживала с ним?

Здравствуйте! Моя мать и брат (к сожалению месяц назад умер) имеет в собственности двухкомнатную квартиру. Брат состоял в браке, но с женой последние десять лет вместе не жил, никаких отношений не имел. Имеет ли она права наследовать его долю в квартире? Заранее благодарен, Вадим.

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 840 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной собственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие положения либо супруги заключили соглашение о разделе имущества (ст. ст. 33 — 34, 38 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).

По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:
— доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например, суммы материальной помощи;
— движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов;
— любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Обратите внимание на то, что имущество, полученное одним из супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).
Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (ст. 1150 ГК РФ). По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными.
Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
Для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Выясните, составлялось ли завещание. При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя (ст. ст. 1118 — 1119 ГК РФ). Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель не может лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (ст. 1149 ГК РФ).

Шаг 2. Учтите особенности наследования по закону (если завещание не составлялось). Если умерший супруг не составил завещание, наследование осуществляется по закону. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ). Лица, указанные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, которые чаще всего наследуют имущество (ст. 1142 ГК РФ). Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества (ст. 39 СК РФ). Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между ними в равных долях.
Когда кто-то из наследников по закону умер до дня открытия наследства, доля переходит к потомкам и делится поровну. Например, после смерти матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной массы (ст. 1146 ГК РФ).

Шаг 3. Примите наследство. Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению. Обычно в заявлении о принятии наследства пишется просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не потребуется представления отдельного заявления о выдаче свидетельства. Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. п. 18 — 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006). Уточнить контактные данные нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в нотариальной палате соответствующего территориального образования. Принять наследство можно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, возможны иные варианты приобретения наследства: восстановление пропущенного срока или признание права на наследственное имущество в судебном порядке, а также признание наследника вступившим в наследство всеми иными наследниками путем подачи соответствующего заявления нотариусу (ст. ст. 1154 — 1155 ГК РФ; п. п. 42 — 44 Методических рекомендаций от 28.02.2006).

Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и представьте их нотариусу. Это нужно для того, чтобы нотариус мог выдать свидетельство о праве на наследство. Нотариусу должны быть представлены документы и сведения, подтверждающие (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате; п. 14 разд. IX Методических рекомендаций от 27 — 28.02.2007):
— факт и дату смерти наследодателя — свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС;
— основания для призвания к наследованию: завещание (при наследовании по завещанию) или, например, свидетельство о заключении брака (при наследовании по закону);
— принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписка из ЕГРП, свидетельство о регистрации транспортного средства);
— стоимость имущества, которая может подтверждаться независимой оценкой соответствующих организаций. Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с наследников документы, выданные такими организациями. Например, стоимость квартиры может быть подтверждена документами, выданными БТИ, в которых будет указана ее инвентаризационная стоимость.
Кроме того, необходимо уплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство и представить квитанцию нотариусу. Размер пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя составляет 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ). Для других наследников размер пошлины составляет 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб. Нотариус вправе потребовать другие документы, так как исчерпывающего перечня необходимых документов не существует.

Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наследство. Получить свидетельство о праве на наследство можно по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус выдает его, если вы представили все необходимые документы. Он может выдать свидетельство до истечения указанного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и других возможных наследников (ст. 1163 ГК РФ).

Приведенный порядок оформления наследственных прав на долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов имущества — от недвижимости до денежных вкладов. Однако для оформления в наследство некоторых видов имущества, например, долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010)).

Обратите внимание! Для оформления наследственных прав вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь специалиста, стоимость которой в зависимости от вида наследственного имущества.

Льготы для мобилизированых

Социальные гарантии для мобилизованных: выплаты, отпуск, работа, кредиты

Шестая волна мобилизации в разгаре. Многие молодые люди, отправляющиеся на фронт, хотят знать, какие гарантии мобилизованным дает государство и на что могут рассчитывать их родственники.

О них bigmir)net рассказала юрист ЮФ “Москаленко и Партнеры“ Наталья Паламарчук.

Льготы

Мы уже не раз писали о льготах для участников АТО. Все они прописаны в законах Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ и “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты“.

Например, военнослужащие и члены их семей имеют право не чаще одного раза в год на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины и т.п. с льготной оплатой стоимости путевок в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины.

Таким же правом пользуются члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

К таким членам семей относятся: родители, жена (муж), несовершеннолетние дети, а также дети — инвалиды с детства (независимо от их возраста). Это льгота предоставляются военнослужащим и членам их семей при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:

  1. в командировку;
  2. в отпуск в пределах Украины (опять же при условии, если соблюден размер среднемесячного совокупного дохода семьи);
  3. при переводе на новое место военной службы или в связи с передислокацией воинской части;
  4. к месту жительства, избранного при увольнении с военной службы, в пределах Украины.

Работа

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе“, ч. 3 ст. 119 Кодекса законе о труде Украины за сотрудниками, которые мобилизованные, на строк до окончания особого периода или до дня фактической демобилизации сохраняется место работы, должность и компенсируется из бюджета средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали во время призыва, в независимости от формы собственности и подчинения.

Если мобилизованный после службы пожелал остаться на контракт, за ним также сохраняется место работы, должность и компенсируется из бюджета средний заработок, но не более, чем на строк заключенного контракта.

Если мобилизованный является частным предпринимателем, то на строк до окончания особого периода или до оглашения решения про демобилизацию, государственная регистрация предпринимательской деятельности частных лиц-предпринимателей не прекращается.

“Если в период мобилизации указанными гражданами предпринимательская деятельность не осуществлялась, то им не начисляются налоги и сборы“, — говорит юрист.

Отпуск

По законодательству военнослужащим, которые имеют выслугу в календарном исчислении до 10 лет, и которыми, как правило, и являются мобилизованные, полагается ежегодный основной отпуск в размере 30 календарных дней с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения (ч. 1 ст. 10-1 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“, ч. 1 ст. 40 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе“).

Время для проезда к месту проведения указанного отпуска и обратно обычно входит в него. Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности ежегодных основных отпусков не учитываются.

В законодательстве предусмотрено ряд нюансов, которые касаются отпуска мобилизованным, отмечает юрист.

Во-первых, предоставление указанного отпуска осуществляется при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Во-вторых, военнослужащим предоставляется отпуск из расчета 1/12 части продолжительности отпуска, на который они имеют право, за каждый полный месяц службы в году увольнения. То есть, если человек, который был мобилизован, прослужил 6 месяцев, то он имеет право на отпуск в размере 30*1/12*6=15 дней.

В-третьих, если продолжительность отпуска таких военнослужащих составляет более 10 календарных дней, им оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска в пределах Украины.

В-четвертых, если военнослужащим не предоставлялся ежегодный основной отпуск, то он имеет право на денежную компенсацию за каждый неиспользованный день отпуска.

Также ст. 10-1 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ предусматривается, что отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия предоставляется военнослужащему в следующих случаях:

  1. заключения им брака — продолжительностью до 10 дней;
  2. тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку — до 7дней;
  3. тяжелого состояния здоровья или смерти других родных — до 3 дней;
  4. пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или родных — до 15 дней;
  5. в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира — до 3 дней.

Что касается нюансов отпуска, которые зависят от специальности и места службы, то на сегодня такие факторы ни на что не влияют, поскольку ежегодный дополнительный отпуск военнослужащим на время мобилизации не предоставляется.

Кредиты

Напомним, что . 15 ст. 14 Закону Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ предусмотрено, что с момента призыва по мобилизации и до окончания особенного периода штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.

Но в законе не указано ничего о теле кредита. То есть обязательства по его выплате сохраняются. Однако, даже если заемщик-мобилизованный и не будет платить тело кредита, то санкций за это не будет.

Чтобы воспользоваться указанной льготой, Министерство обороны Украины рекомендует направить в банк письмо соответствующего образца.

Также с ним нужно предоставить документ, подтверждающий призыв. Это военный билет, в котором в соответствующих разделах осуществляются служебные отметки, справка о призыве военнообязанного на военную службу, выданная военкоматом или военной частью, а для резервистов — выписка из приказа или справка о зачислении в списки воинской части, которые выдаются военной частью.

Указанные документы могут выдаваться семьям военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.

Отдельно стоит сказать о кредитах на жилье и их погашении в случае гибели военнослужащего.

В случае гибели должника или члена семьи должника — военнослужащего, из бюджета погашается сумма обязательств по кредиту на момент смерти, говорится в п. 30-1 Порядка погашения кредита и возмещения расходов на его обслуживание Постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2001 г. № 584 “О порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья“.

И хотя на сегодня порядок такого погашения не предусмотрен, родственникам погибшего все равно рекомендуют обратиться в Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству и сообщить о факте гибели.

Выплаты

Мы подробно писали о процедуре получения денежных выплат членам семей погибших военнослужащих, а также о льготах для них.

Хотим отметить, что в случае получения инвалидности во время службы, военнослужащий также может рассчитывать на выплаты. Тут действуют два закона — “О борьбе с терроризмом“ и “О социальной защите военнослужащих и членов их семей“. Юристы советуют воспользоваться последним, поскольку согласно нему суммы выплат больше.

Так, в случае получения:

  • I группы инвалидности — это 250 прожиточных минимумов для трудоспособного лица (сейчас составляет 1218 грн, поэтому размер такой помощи составляет 1218 грн * 250 = 304 500 грн),
  • II группы инвалидности — 200 прожиточных минимумов (1218 грн * 200 = 243 600 грн),
  • III группы инвалидности — 150 прожиточных минимумов (1218грн * 150 = 182 700 грн).

В случае получения ранения, которая не привело к инвалидности, военнослужащий может рассчитывать на сумму 70-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц (1218 грн. * 70 = 85 260 грн). Если такое ранение получил военнослужащий срочной службы — 50-е кратное возмещение (1218 грн.*50 = 60 900 грн).

Смотрите также, как проходит мобилизация в Харькове:

Льготы для мобилизированых

Интересное в блоге:

Льготы для мобилизованных предпринимателей

Вопрос о том, получат ли мобилизованные предприниматели налоговые льготы волнует многих. В ноябре 2014 года Главное управление Государственной фискальной в Киеве службы дало ответ на данный вопрос. В частности, в ее разъяснении указано, что в течение 10 дней после демобилизации предприниматели обязаны предоставить в фискальный орган по месту своей налоговой регистрации заявление и копию военного билета или другого документа, где указаны данные про призыв на военную службу во время мобилизации в «особый период». Данные документы послужат основой для списания таким плательщикам налогового долга как безнадежного без начисления штрафных санкций и пени. Кроме этого, предприниматель будет освобожден от оплаты Единого социального взноса за себя.

Особенности правового статуса мобилизованных

В связи с внешнеполитической напряженностью в украинско-российских отношениях, аннексией Россией Крыма, а также проведением антитеррористической операции на юго-востоке Украины, на территории государства действует частичная мобилизация, объявленная указом Президента «О частичной мобилизации» от 17.03.2014 № 303/2014. Кроме того, Верховной Радой было принято постановление «О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации» № 4519, которым фактически восстанавливается призыв в Вооруженные силы Украины. Исходя из этого, возникает необходимость очертить круг прав, гарантированных действующим законодательством Украины для мобилизованных граждан.

Согласно статье 65 Конституции Украины,защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины. Граждане несут военную службу в соответствии с законом.

Порядок проведения мобилизации в Украине регулируется Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Согласно данного закона, мобилизация — это комплекс мероприятий, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях особого периода, а Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты — на организацию и штаты военного времени. Мобилизация может быть общей или частичной и проводится открыто или скрыто.

Статьей 23 данного закона установлен перечень лиц, которые не подлежат призыву на военную службу: не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

— забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

— признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

— мужчины, на иждивении которых находятся пять и больше детей возрастом до 16 лет (такие мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия только по месту жительства);

— женщины, на содержании которых находятся дети в возрасте до 16 лет (такие женщины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

— занятые постоянным уходом за лицами, которые его требуют, согласно законодательству Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

— народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

— другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законами случаях.

Права и обязанности военнообязанных во время прохождения сборов и резервистов во время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве устанавливаются Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативно-правовыми актами.

В общем, весь объем прав мобилизованных можно распределить на следующие группы:

1. Трудовые права:

— На зачет времени пребывания на военной службе до их страхового стажа, стажа работы по специальности, а также к стажу государственной службы. Согласно ч. 1 ст. 8 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», время нахождения граждан на военной службе засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также к стаж государственной службы. Время прохождения срочной военной службы засчитывается в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, если на момент призыва на срочную военную службу лицо училось по специальности в профессионально-техническом учебном заведении, работало по профессии или занимала должность, которая предусматривала право на пенсию на льготных условиях до введения в действие Закона Украины «О пенсионном обеспечении» или на пенсию по возрасту на льготных условиях до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Время обучения в профессионально-техническом учебном заведении и время прохождения срочной военной службы, которое зачисляются в льготный стаж, не должно превышать имеющегося стажа работы, дающего право на пенсию на льготных условиях.

— На сохранение после увольнения с военной службы права на трудоустройство на предыдущем рабочем месте. За военнослужащими срочной службы, которые до призыва работали на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности и хозяйствования, сохраняется при увольнении с военной службы и право на трудоустройство их в трехмесячный срок на то же предприятие, в учреждение или организацию или их правопреемники на должность не ниже той, которую они занимали до призыва на военную службу. В течение месяца со дня взятия на военный учет по месту жительства по представлению военный комиссариат в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Украины, оказывает им материальную помощь в размере средней месячной заработной платы по последнему месту работы за счет средств государственного бюджета. Они пользуются при прочих равных условиях преимущественным правом на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда в течение двух лет со дня увольнения с военной службы.

— На сохранение за время пребывания на военной службе места работы (должности) и среднего заработка (при условии призыва во время мобилизации на период не более одного года). Согласно ст. 119 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), на время выполнения государственных или общественных обязанностей, если по действующему законодательству Украины эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной (невоенной) службе», предоставляются гарантии и льготы в соответствии с этими законами. Работникам, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период, но не более одного года, гарантируется сохранение места работы, должности и среднего заработка.

— На досрочное освобождение в случае, если семья военнослужащего срочной службы потеряла кормильца, и не имеет других трудоспособных членов и членов семьи с самостоятельным заработком (предусмотрено ч. 3 ст. 8 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»).

— На достаточное денежное, материальное и иные виды обеспечения, которое отвечает условиям военной службы, стимулирует закрепление квалифицированных военных кадров. Согласно ст. 9 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в состав денежного обеспечения входят:

— должностной оклад, оклад по воинскому званию;

— ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, которые имеют постоянный характер, премия);

— единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

Денежное обеспечение определяется в зависимости от должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего. Денежное обеспечения подлежит индексации в соответствии с законом.

— Право на отпуск. Согласно ч. 12 ст. 10 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», военнослужащим срочной военной службы, которые проходят военную службу на кораблях, судах и в береговых частях боевого обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, за весь период прохождения военной службы предоставляется отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не ранее чем через 3 месяца прохождения ими срочной военной службы. Частью 13 настоящей статьи этого закона устанавливается, что супруге (супругу) военнослужащего ежегодный основной отпуск по ее желанию предоставляется в удобное для нее (него) время одновременно с ежегодным основным отпуском военнослужащего.

2. Социальные права:

— Право на продовольственное и вещевое обеспечение по нормам и в сроки, которые устанавливаются Кабинетом Министров Украины. Согласно статье 29 Закона «О воинской обязанности и военной службе», призванные на сборы военнообязанные и резервисты, которые выполняют обязанности службы в военном резерве, обеспечиваются материальными средствами в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины. [9]

— На сохранении за военнослужащими срочной службы, жилых помещений, которые они занимали до призыва на военную службу. Такие военнослужащие не могут быть сняты с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

— На зачисление для продолжения обучения до того учебного заведения, где военнослужащий учился до призыва по мобилизации.

— На бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом: в командировку, в отпуск в пределах Украины (такой вид льгот предоставляется при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины),при переводе на новое место прохождения военной службы или в связи с передислокацией воинской части, места проживания, выбранного при увольнении с военной службы в пределах Украины.

— Право на бесплатный проезд всеми видами транспорта общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения (за исключением такси) имеют исключительно военнослужащие срочной военной службы.

Отдельно следует обратить внимание на предусмотренные статьями 19 и 20 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» право военнослужащих на обжалование неправомерных решений и действий (бездействия) органов военного управления и командиров (начальников) в порядке, предусмотренном законом, уставами Вооруженных Сил Украины и другими актами, а также на защиту прав и законных интересов в предусмотренном законодательством Украины порядке.

Рада с третьей попытки ввела льготы для мобилизованных украинцев

За данное решение проголосовали 250 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационных вопросов во время проведения мобилизации» (регистрационный номер 4785).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был поддержан с третьего раза, так как не хватало голосов.

Законом предусмотрено, что военнослужащим, резервистам и военнообязанным с начала и до окончания особого периода не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Также закон предусматривает, что самозанятые лица (физические лица — предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые не имели наемных работников, призванные на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на весь срок их воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

В соответствии с законом, если самозанятое лицо, призванное на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период имеет наемных работников и на срок своей воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период, уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или других доходов, то обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физических лиц с таких выплат на срок воинской службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

В законе предусмотрено, что налог на доходы физических лиц, который был начислен и удержан уполномоченным лицом с таких выплат физическим лицам, платится в бюджет демобилизованным самозанятым лицом на протяжении 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное самозанятое лицо в заявлении, предусмотренном в этом пункте, указывает данные о суммах начисленного и удержанного уполномоченным лицом налога с наемных работников на протяжении срока воинской службы самозанятого лица.

В законе предусмотрено, что плательщики единого взноса, призванные на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на весь срок их воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период, освобождаются от выполнения своих обязанностей.

В соответствии с законом, единый взнос, который был начислен уполномоченным лицом с таких выплат, платится в бюджет демобилизованным физическим лицом — предпринимателем на протяжении 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное физическое лицо — предприниматель в заявлении, предусмотренном в этом пункте, указывает данные о начисленном едином взносе на сумму таких выплат уполномоченным лицом на протяжении срока воинской службы физического лица — предпринимателя.

Также рекомендовано президенту Украины спланировать поэтапную замену военнослужащих, призванных во время мобилизации, за счет лиц, призванных на воинскую службу по призыву лиц офицерского состава, военнослужащих воинской службы по контракту и военнослужащих срочной воинской службы после их соответствующей подготовки.

Данным законом предусмотрено, что на время особого периода действие любых принятых до наступления этого периода нормативно-правовых актов, которые предусматривают сокращение численности, ограничение комплектования или финансирования Вооруженных сил Украины, других воинских формирований или правоохранительных органов специального назначения, останавливается.

Кроме того, предусмотрено, что выполнение военно-транспортной обязанности во время мобилизации, если не введен правовой режим военного или чрезвычайного положения, осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем бесплатного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других воинских формирований на условиях их возвращения владельцам после объявления демобилизации. Возвращение транспортных средств владельцу осуществляется на протяжении 90 календарных дней с момента объявления демобилизации. Порядок компенсации вреда, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом министров Украины.

Также законом предусмотрено, что военнообязанные и резервисты, которые находятся на сборах, в случае объявления мобилизации продолжают находиться на сборах. При необходимости указанные лица призываются на воинскую службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также вносятся изменения в Закон Украины “О воинской обязанности и воинской службе”. Ими предусмотрено, что для военнослужащих, принятых на воинскую службу в случае возникновения кризисной ситуации, которая угрожает национальной безопасности Украины, объявляется решение о проведении мобилизации и (или) введении правового режима военного положения — на особый период, но не меньше одного месяца.

Во время действия особого периода с воинской службы освобождаются от мобилизации военнослужащие: женщины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 16 лет, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к воинской службе в мирное время, ограниченной пригодности в военное время, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке; в связи с обвинительным приговором суда, который вступил в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; в силу семейных обстоятельств или других уважительных причин.

Права, льготы мобилизованных

ответы частозадаваемые на вопросы

  1. Кого не призывают на военную службу во время мобилизации?
  2. права мобилизованных
  3. Льготы для мобилизованных
  4. Подлежит ли мобилизованный увольнению с работы?
  5. Вправе ли мобилизованные получать пенсию?
  6. Прекращается ли предпринимательская деятельность физлица в случае его мобилизации?
  7. Засчитывают ли время военной службы в стаж?
  8. Кого признают участниками АТО?
  9. Какие социальные гарантии установлены для военнослужащих, участвующих в АТО и призванных во время мобилизации?
  10. Какой документ подтверждает статус участника АТО?
  11. Данные о ком включают в реестр участников АТО?
  12. Какие дополнительные льготы установлены для участников АТО?
  13. Участники боевых действий: статус и льготы
  14. Как статус участника боевых действий предоставляют за участие в АТО?
  15. Какие документы дают участнику АТО право на получение статуса участника боевых действий?
  16. Какие льготы имеет участник боевых действий?
  17. получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и надворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства п. 15 ч. 1 ст. 12 Закона о ветеранах войны
  18. первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом п. 14 ч. 1 ст. 12 Закона о ветеранах войны
  19. всем, кто переселился из зоны АТО в статусе беженца, а также участников антитеррористической операции ожидает отмена по уплате процентов по кредиту на жилье.
  20. Как участнику боевых действий предоставляют жилищно-коммунальные льготы?
  21. Какие льготы имеют члены семей участников боевых действий?
  22. Какие вознаграждения выплачивают участникам АТО?

«Дочка» ВЭБа ввела льготные кредиты для солдат украинской нацгвардии

Украинская «дочка» российского Внешэкономбанка — Проминвестбанк объявил о запуске льготного кредитования для военнослужащих, мобилизованных для ведения боевых действий на востоке страны. Как следует из официального сообщения на сайте банка под названием «Проминвестбанк стал на защиту финансовых интересов военнослужащих», банком утверждены «особые условия обслуживания кредитов заемщиков, призванных в ряды вооруженных сил Украины в период мобилизации».

В частности, на кредиты, выданные военнослужащим (в том числе и воюющим против сторонников Новороссии на юго-востоке), не будут начисляться проценты, за просрочку не будет штрафных санкций, а невозврат кредита не будет фиксироваться в кредитной истории, пока заемщик находится на военной службе. Как указывается в сообщении кредитной организации, такие меры были приняты по рекомендации Национального банка Украины.

Для получения льготы достаточно отправить в банк соответствующее заявление и копию повестки о призыве. Сообщение на сайте появилось в тот же день, когда США объявили о включении Внешэкономбанка в новый секторальный санкционный список: американским компаниям запрещено выдавать ВЭБу и его «дочкам» новые кредиты на срок более 90 дней.

Как заявили в пресс-службе ВЭБа, введение Проминвестбанком программы льготного кредитования для военнослужащих продиктовано законом, который обязывает банки, работающие в стране, ввести льготы для мобилизованных заемщиков.

— Что и было сделано. Это никак не соотносится ни с чем, кроме выполнения банком-резидентом Украины требований ее законодательства, — заявляют в ВЭБе.

— Проминвестбанк не слишком активен на рынке розничного кредитования, — считает начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий. — В последнее время он сокращал розничный портфель. Так что в данном случае, скорее всего, речь идет только о выполнении буквы закона.

Кроме льготного кредитования военнослужащих «дочка» ВЭБа в I квартале текущего года серьезно нарастила кредитование украинской экономики, в том числе и оборонки: так, согласно данным, опубликованным на сайте Национального банка Украины, Проминвестбанк за первые три месяца текущего года смог увеличить свой кредитный портфель сразу на 24,7%, до 35,4 млрд гривен. В ВЭБе такой рост объяснили падением гривны.

— Это связано исключительно с падением гривны, — заявил «Известиям» официальный представитель ВЭБа. — Портфель поддерживается на уровне начала года, а разница происходит из-за изменения валютных курсов.

Впрочем, несмотря на падение курса национальной валюты, другие банки таких же показателей достичь не смогли: так, крупнейший украинский Приватбанк смог увеличить кредитный портфель всего лишь на 4,3%, а Ощадбанк — на 13%. Своих заемщиков Проминвестбанк не раскрывает, однако ими вполне могут оказаться производители вооружений и продукции «двойного назначения». В частности, среди клиентов Проминвестбанка ранее называли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, ОАО «Мотор Сич» (производство авиадвигателей), харьковский машиностроительный завод ФЭД, Судостроительный завод имени 61 коммунара и другие.

Вероятнее всего, активно наращивать кредитование украинских предприятий Проминвестбанку помогают деньги, полученные от материнской структуры — Внешэкономбанка. Так, Национальный банк Украины зафиксировал рост обязательств Проминвестбанка перед другими кредитными организациями более чем на 6%, до 25,5 млрд гривен. Ранее ВЭБ обращался к правительству России с просьбой докапитализации: по оценке экспертов, до 2020 года ему потребуется 1,1 трлн рублей из госбюджета.

— Эта информация просто шокирует, — говорит глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов. — В ситуации с Украиной уже не знаешь, откуда ждать удара. А это удар даже не в спину, а, как говорится, ниже пояса. Думаю, что кредитная политика дочернего банка ВЭБа должна стать предметом тщательного депутатского расследования: значит, для российской экономики и российских граждан льготных кредитов нет, а на Украине военным — пожалуйста.

— Пусть Россия не является участником конфликта на Украине и никаких законодательных ограничений на кредитование для наших компаний на этом рынке нет, тем не менее в ВЭБе должна быть проведена проверка на предмет финансирования преступной деятельности в свете возбужденных Следственным комитетом уголовных дел по поводу убийств мирных граждан на Украине, — соглашается член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов. — И если связь будет найдена, то должностные лица банка будут нести не только моральную, но и уголовную ответственность.

В пресс-службе Проминвестбанка не ответили на запрос «Известий».

ВЭБ купил Проминвестбанк в 2008 году. Всего госкорпорация инвестировала в банк порядка $2 млрд: около $1 млрд было потрачено на выкуп пакета у предыдущих акционеров и допэмиссию (в настоящее время доля ВЭБа — 98,6%). А в сентябре 2011 года ВЭБ открыл своей «дочке» мультивалютную кредитную линию с лимитом $800 млн.

Алименты на трех и более детей взыскиваются в размере

Статья 81 СК РФ. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке

Новая редакция Ст. 81 СК РФ

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Комментарий к Статье 81 СК РФ

1. Долевое взыскание алиментов, о котором идет речь в комментируемой статье, освобождает и взыскателя, и должника от необходимости периодического обращения в суд с иском об изменении размера взысканных алиментов в связи с изменением дохода должника.

2. Суд может с учетом материального или семейного положения сторон или иных заслуживающих внимания обстоятельств уменьшить или увеличить размер алиментов.

Под материальным положением сторон понимается уровень обеспеченности получателя и плательщика. При этом учитываются все виды заработков или доходов, получаемых этими лицами; наличие у них имущества, приносящего доход; обязательные выплаты, производимые этими лицами в соответствии с решением суда или по иным основаниям.

Когда речь идет о семейном положении, то имеется в виду наличие членов семьи, которых по закону обязан содержать потенциальный плательщик алиментов.

Под иными заслуживающими внимания интересами сторон понимается обычно состояние здоровья плательщика и получателя, их возраст, степень утраты трудоспособности, а также другие факты, которые суд сочтет достаточно серьезными.

Другой комментарий к Ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации

Согласно п.14 Постановления N 9 от 25 октября 1996 г. при определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (п.2 ст.81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п.1 ст.119 СК РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью).

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу ответчика, размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении) размера алиментов также должен быть определен в долях, а не в твердой денежной сумме, за исключением взыскания алиментов в случаях, предусмотренных ст.83 СК РФ (см. комментарий к ней).

Статья 81 СК РФ. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Комментарии к ст. 81 СК РФ

1. Норма, устанавливающая порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в виде ежемесячных платежей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу алиментообязанного родителя, является традиционной для отечественного правопорядка. Традиционным является и размер этих долей: на одного ребенка — 1/4, на двух детей — 1/3, на трех и более детей — 1/2 заработка родителей и (или) иного дохода родителей. Впервые данное правило было введено Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» . Позднее указанные размеры долей исчисления алиментов на детей были воспроизведены и в ст. 68 КоБС.

СЗ СССР. 1936. N 34. Ст. 309.

Существование долевого принципа исчисления алиментов с родителей на содержание несовершеннолетних детей имеет в своей основе следующие идеи: 1) уровень жизни детей должен зависеть от материального положения родителей; 2) применение данного принципа наиболее целесообразно при взыскании алиментов с лиц, обладающих постоянным среднего уровня доходом, а таковых большинство; 3) указанный способ позволяет защитить интересы получателя и плательщика алиментов и обеспечивает автоматическую индексацию размера алиментов при изменении заработка или дохода плательщика. По обозначенным причинам способ определения размера алиментов в долях к заработку или доходу плательщика является основным и применяется во всех случаях, если суд не признает необходимым произвести взыскание алиментов в твердой денежной сумме в соответствии со ст. 83 СК РФ. При взыскании алиментов с обоих родителей их размер определяется в соответствующих долях заработка и (или) иного дохода каждого из них.

Следует иметь в виду, что законодатель предусматривает установление размера алиментов, взыскиваемых с родителей на несовершеннолетних детей, именно в долевом отношении к заработку (иному доходу). В связи с этим ошибочными следует признать решения тех судов, которые при взыскании алиментов с родителей на несовершеннолетних детей или при изменении их размера указывают этот размер в процентах.

Алименты в размере, установленном п. 1 комментируемой статьи, взыскиваются лишь в судебном порядке только при отсутствии оформленного надлежащим образом соглашения об уплате алиментов, в котором могут быть предусмотрены иные доли заработка и (или) иного дохода родителей либо установлена выплата алиментов в твердой денежной сумме или иным способом (см. комментарий к ст. ст. 103, 104 СК РФ). Однако указанный размер является минимальным при их уплате по соглашению. Поэтому если размер алиментов в соглашении будет ниже указанного в п. 1 ст. 81 СК РФ, оно может быть признано недействительным.

2. Ныне действующее законодательство отказалось от установления минимального и максимального размера алиментов. С учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе уменьшить или увеличить размеры долей, предусмотренные ст. 81 СК РФ. Для принятия судом решения об уменьшении или увеличении размера долей юридически значимыми являются материальное и семейное положение сторон и другие заслуживающие внимания обстоятельства. В порядке толкования данного положения Пленум Верховного Суда РФ дал следующие разъяснения: «При определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (п. 2 ст. 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п. 1 ст. 119 СК РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью)» (п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9).

Суду предоставлены весьма широкие полномочия по изменению долей заработка или дохода родителей, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей. В данном случае имеет место классический пример так называемого ситуационного регулирования. Право уменьшать или увеличивать размер долей заработка или иного дохода, взыскиваемых в виде алиментов, позволяет суду осуществлять индивидуальный подход к определению размера алиментов с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Материальное положение сторон (родителя и ребенка) характеризуется размером дохода (учитываются все источники дохода), а также стоимостью принадлежащего им имущества. Достаточно распространена точка зрения о возможности уменьшения или увеличения размера алиментов, если доход родителя-плательщика чрезвычайно высок или слишком низок . Если родитель получает чрезвычайно высокий доход, взыскание на одного ребенка 1/4 всех его доходов может привести к тому, что сумма алиментов будет столь велика, что намного превысит все разумные материальные потребности ребенка. А потому может возникнуть проблема нецелевого использования сумм алиментов. В этом случае суд вправе уменьшить долю дохода, подлежащую взысканию на содержание ребенка, до таких пределов, чтобы это отвечало интересам и плательщика, и ребенка. Другой способ решения данной проблемы предложен п. 2 ст. 60 СК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе, исходя из интересов детей, по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних в банках.

См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. И.М. Кузнецова. М., 2000. С. 243; Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.М. Нечаева. М., 2008. С. 265; Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М., 1999. С. 368.

Напротив, если доходы родителя крайне низки, это может послужить основанием для принятия судом противоположных решений: размер алиментов может быть как уменьшен, так и увеличен. Решение суда будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. Если родитель, получающий незначительный доход, нетрудоспособен и сам не в состоянии себя обеспечить, а ребенок обладает, например, значительным имуществом, приносящим доход, размер доли, взыскиваемой на ребенка, может быть уменьшен. В другом случае, если ребенок не имеет другого достаточного источника средств к существованию, а заработок или доход родителя-плательщика настолько низок, что не позволяет обеспечить ребенку даже минимального уровня обеспеченности, размер доли может быть увеличен . В данном случае распределение заработка или дохода плательщика должно быть осуществлено, исходя из принципа преимущественной защиты интересов ребенка. Преимущественная защита интересов ребенка объясняется тем, что несовершеннолетний ребенок по закону считается нетрудоспособным и не может обеспечить себя средствами к существованию, в то время как его родитель, как правило, имеет возможность улучшить свое материальное положение.

См.: Антокольская М.В. Семейное право. М., 2004. С. 267.

При взыскании алиментов с родителей материальное положение ребенка, как правило, во внимание не принимается, поскольку алиментная обязанность родителей не зависит от нуждаемости ребенка. Однако наличие у ребенка самостоятельного заработка или дохода от предпринимательской деятельности может быть учтено судом при определении размера алиментов и послужить основанием для уменьшения доли заработка (иного дохода), подлежащей взысканию с родителя.

Под семейным положением родителя-плательщика понимается наличие у него на иждивении несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, которые вправе требовать от него содержания (другие несовершеннолетние дети, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители, несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры и др.). Наиболее распространенной ситуацией, требующей отступления от общих правил определения размера алиментов, является наличие у плательщика других несовершеннолетних детей, которые могут оказаться в худшем положении, чем получатель алиментов. Так, А. обратился с иском к С. о снижении размера алиментов с 1/4 до 1/6 части заработка (иного дохода) на содержание дочери 2002 года рождения, поскольку у него на иждивении находится еще один ребенок (сын) — И., 2006 года рождения, отцом которого истец признал себя добровольно. Решением мирового судьи исковые требования удовлетворены. Отменяя решение мирового судьи и вынося новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции сослался на то, что А. совместно с сыном не проживает и не выплачивает алименты (алименты в судебном порядке не взысканы) в пользу его матери Ю. Однако президиум Свердловского областного суда отметил ошибочность выводов суда апелляционной инстанции и указал, что дети имеют право на получение равного содержания от родителя независимо от того, проживают они совместно с ним или отдельно от него, а также от того, содержатся они добровольно или в судебном порядке .

Постановление президиума Свердловского областного суда от 12 января 2007 г. по делу N 44-Г-161/2007 // Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского областного суда за четвертый квартал 2007 года. Утв. Постановлением президиума Свердловского областного суда от 5 марта 2008 г. // http://www.ekboblsud.ru/sud_practic2.php.

Прекращение алиментной обязанности в отношении одного или нескольких несовершеннолетних детей влечет увеличение размера алиментов, взыскиваемых на содержание остальных. Так, при достижении одним из детей совершеннолетия размер алиментов, взыскиваемых на второго ребенка, увеличивается с 1/6 до 1/4.

Возможно, что в семье родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетних детей, имеются иные лица, которым он по закону обязан предоставлять содержание и которые фактически находятся на его иждивении (нетрудоспособные нуждающиеся родители, супруг и т.д.). В таком случае выплата алиментов может привести к столь существенному снижению его материального положения, что он не сможет обеспечить себя средствами к существованию. Это также является основанием к снижению размера алиментов. Прекращение обязанности в отношении одного или нескольких нетрудоспособных нуждающихся членов семьи (в результате их смерти, восстановления трудоспособности, улучшения материального положения или по иным основаниям), в свою очередь, влечет увеличение размера алиментов на несовершеннолетних детей .

См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. И.М. Кузнецова. М., 2000. С. 245.

Под семейным положением ребенка следует понимать наличие или отсутствие у него второго родителя. Наличие у ребенка второго родителя и уровень его обеспеченности по сложившейся практике не принимаются во внимание при определении размера алиментов с другого родителя, поскольку обязанность по предоставлению содержания своим несовершеннолетним детям родители несут независимо друг от друга. Однако если родитель, требующий уменьшения размера алиментов, является нетрудоспособным и малообеспеченным, семейное положение ребенка учитывается.

Иными заслуживающими внимания обстоятельствами признаются любые факты, которые оказывают влияние на материальное положение сторон и которые суд посчитает достаточно серьезными в данном конкретном случае. В качестве таковых может рассматриваться неспособность родителя найти работу, наличие у него инвалидности или нетрудоспособности по возрасту, болезнь родителя или ребенка, потребность в постороннем уходе. К заслуживающим внимания обстоятельствам специалисты также относят уничтожение или повреждение имущества одной из сторон в результате явлений стихийного характера, хищения и т.п., смерть близких, необходимость ухода за ними, наличие у одной из сторон лиц, которых она хотя и не обязана по закону содержать, но является их единственным кормильцем (малолетняя племянница, престарелая тетя и т.п.) .

См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.М. Нечаева. М., 2008. С. 266.

Вопрос об увеличении или об уменьшении размера доли заработка и (или) иного дохода плательщика алиментов может быть разрешен судом как при рассмотрении дела о взыскании алиментов, так и при предъявлении какой-либо из сторон иска об уменьшении или об увеличении их размера уже после их взыскания.

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу ответчика, размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении) размера алиментов также должен быть определен в долях (п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9).

Алименты на четверых детей

Время чтения: 5 минут

Хотя и не часто, но все-таки можно встретить ситуации, когда родитель оставляет семью с четырьмя детьми либо имеет четверо детей от разных браков, все из которых были расторгнуты по той или иной причине. В любом случае такой отец обязан позаботиться о материальном благополучии несовершеннолетних, что достигается посредством использования такого инструмента финансовой поддержки как алименты.

81 статья Семейного кодекса содержит общее правило, гласящее, что на трех и большее число детей взыскивается сумма в размере половины дохода покинувшего их родителя.

Какого-либо повышенного размера алиментов на четвертых детей закон не устанавливает. Рост суммы алиментов пропорционально числу детей завершается с формулировкой «трех и более», а значит, 50% от всех доходов получат как трое, так, например, пятеро детей.

Пример: при наличии у отца регулярных доходов в размере 60 000 рублей, дети могут претендовать на помощь в размере 30 000 рублей, поделенную пропорционально их числу. Если у такого родителя будет двое детей от одного, и двое детей от другого брака, то получатели алиментов (как правило, матери несовершеннолетних), получат по 15 тысяч рублей.

Данное правило актуально для случаев взыскания алиментов в судебном порядке. Конечно же, иной размер платежей бывшие супруги могут определить в соглашении.

Размер алиментов на четверых детей – 50% не предел

Базой для исчисления алиментов выступает не только официальный заработок, а также иные доходы, обнаруженные приставами в рамках взыскания алиментов либо перечисленные в заявлении матери в суд и подтвержденные фактами в ходе судебного заседания.

ВАЖНО: чтобы получать алименты паре не обязательно официально расторгать брачные отношения, достаточно доказать, что второй супруг не проявляет должной заботы по отношению к детям, что проявляется в его нежелании участвовать в их содержании.

Несмотря на то, что закон ограничивает возможности взыскания половиной дохода отца, на практике существуют механизмы, позволяющие матери, оставшейся с четырьмя детьми получить с мужчины даже больше средств.

99 статья закона, регулирующего вопросы исполнительного производства, говорит о нераспространении ограничений максимального размера удержания в 50 % на отношения, связанные с получением алиментов на несовершеннолетних. Здесь устанавливается особая граница в 70 %. Кроме того, возможно одновременное взыскание финансов на содержание матери и несовершеннолетних.

89 статья Семейного кодекса перечисляет случаи возможного добавления к сумме взыскания алиментов на содержание самой матери, которая заботится об оставленных детях:

  • если супруга нуждается в постоянном уходе и является нетрудоспособной;
  • она беременна, или ухаживает за малышом, который не достиг возраста 3 лет;
  • малообеспеченная бывшая жена ухаживает за ребенком, имеющим инвалидность.

Итак, в перечисленных ситуациях супруга может сначала использовать механизм взыскания алиментов на себя, а потом получить максимальный размер алиментов на 4 детей через суд.

На жену в декрете алименты всегда начисляются в твердой сумме.

Здесь можно говорить о столкновении противоположно направленных интересов разных членов семьи – с одной стороны матери выгодно максимальное участие родителя в обеспечении детей всем необходимым, а с другой – отец должен иметь возможность содержать и себя либо новую семью на адекватном уровне.

Вероятной является и такая ситуация, когда отец четырех детей не имеет официального заработка, либо его доход нерегулярен, к примеру, носит сезонный характер или же получается в натуральной форме, в иностранной валюте. Все эти обстоятельства названы в 83 статье кодекса в качестве оснований для применения иного метода определения размера содержания.

Здесь суд прибегнет к такому механизму, как установление твердой суммы алиментных платежей, которая формируется с учетом индивидуальных обстоятельств дела и кратно такому показателю, как прожиточный минимум.

Когда в конкретном регионе имеется своя величина прожиточного минимума, то применяется именно она, однако в обратной ситуации базовым критерием становится аналогичный федеральный показатель по стране в целом.

Соответственно, при заработной плате в 60 000 рублей, как в нашем первом примере, алименты могут быть определены как 30 000 руб., так и в виде иной суммы, менее или более данного показателя.

При необходимости в дополнительной консультации, а также в случае, если вы нуждаетесь в квалифицированной юридической помощи по вопросу взыскания алиментов, обращайтесь к юристам МЦПИ «Планета Закона». Благодаря комплексной программе юридических услуг «Алименты? – Элементарно!» мы поможем взыскать алименты в любой ситуации с максимальным результатом! Звоните прямо сейчас + 7 (495) 722-99-33.

Размер алиментов семейный кодекс

В соответствии со ст. 119 СК РФ возможно определить размер алиментов либо в твердой денежной сумме, либо одновременно в долях и твердой денежной сумме, исключив при этом взыскание алиментов по прежнему исполнительному документу.
А возможно НЕ исключать при этом взыскание алиментов по прежнему исполнительному листу, т.е оставить исп. лист на 1/4 части от дохода и выдать новый исп. лист на твердую денежную сумму. Я непонимаю какая разница в одном исп. листе суд пропишет одновременное взыскание алиментов в доле и твердой доле либо это будет два отдельных исп. листа на долю и твердую долю. Была у кого — нибудь такая практика?

Нет такое невозможно «Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015) При разрешении судом требований об изменении размера алиментов или об освобождении от уплаты алиментов суды в целом правильно применяли положения пункта 1 статьи 119 СК РФ, учитывая при этом разъяснения, содержащиеся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. N 9, согласно которым при определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (пункт 2 статьи 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (пункт 1 статьи 119 СК РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью). Это не логично уменьщить размер алиментов и оставить старый исполнительный лист тут Уголовный кодекс может появится статья 159 УК РФ.

В соответствии со ст. 119 СК РФ возможно определить размер алиментов либо в твердой денежной сумме, либо одновременно в долях и твердой денежной сумме, исключив при этом взыскание алиментов по прежнему исполнительному документу.
А возможно НЕ исключать при этом взыскание алиментов по прежнему исполнительному листу, т.е оставить исп. лист на 1/4 части от дохода и выдать новый исп. лист на твердую денежную сумму Была у кого — нибудь такая практика?

Я уверен что так нельзя, потому что статья 119 Семейного кодекса для того и приведена в нем, чтобы можно было защитить права тех, кто уплачивает алименты, а реализация вашей задумки нарушит права того, кто эти алименты выплачивает.

Хочу подать на б. мужа алименты в размере 1/6 части за предшествующие 3 года по ст.107 СК РФ.

Но у него есть уже и.лист, где он должен выплачивать алименты первой жене 6000 руб. ежемесячно, что составляет 0,83 величины прожиточного минимума. Если я выиграю в суде алименты за 3 года, получается первой жене будет перерасчет алиментов за прошлые года и ей поменяют размер алиментов также на 1/6 часть?

Здравствуйте! Никакого перерасчета не будет и не изменят размер алиментов. Если он считает, что его материальное положение изменилось, то он имеет право подать иск об уменьшен алиментов в отношении первой жены.

Здравствуйте, алименты сможете взыскать только с момента обращения в суд, независимо от того, что он платит уже на других детей.

А вступили ли поправки к семейному кодексу о минимальном размере алиментов?

Добрый день! нет, поправок пока не было.

Здравствуйте. Нет таких поправок

Поясните
Семейный Кодекс.
Статья 81.
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Я не работаю, имею счёт в банке долгий вклад, например 1 млн руб. Под 10% годовых. Мой единственный постоянный доход 100.000 руб в год., 8333 в месяц. Законно ли, мне платить алименты с этой суммы. Может ли пристав всё равно высчитывать алименты исходя из средней зарплаты по РФ, а счёт в банке рассматривать как дополнительный доход.?
И может ли, если счёт в банке считать основным доходом, сумма будет меньше например 100.000 руб под 10% с доходом 833 в месяц, из них платить алименты. Понятно что это существенно нарушит права ребёнка, и модно оспорить, но всё таки, можно ли иметь счёт в банке и предоставить его приставам как единственный основной доход.?

Может ли пристав всё равно высчитывать алименты исходя из средней зарплаты по РФ, а счёт в банке рассматривать как дополнительный доход.? Именно так. Это будет и (или) иным доходом. Правда, возможно одно исключение. Но необходимо видеть Решение суда. приставы только по нему работают.

Извините, вопрос. Я якобы получаю доход в размере 5.500 руб Указ Президента № 175 от 26.02.20113 г.. по уходу за ребенком-инвалидом детства. Он перечисляется на счет бывшей супруги. Суд присудил мне еще алименты в размере прожиточного минимума. Здоровье и возраст не позволяют мне зарабатывать на такие алименты. Любой заработок исключит эти 5,5 тыс. Что я могу сделать дальше? Мое официальное трудоустройство на мин. зарплату повлечет снятие 5,5 тыс. будет только 1,2 от чужих людей. Подскажите как поступить. С Сынишкой не разводился, только с супругой. Других доходов не имею, только пенсия мамы после достижения 80 лет. Заранее благодарю за ответ.

Подавали в суд на снижение размера алиментов ссылаясь на 81 ст. СК РФ. суд отказал. Стоит ли писать апелляцию. Платим 41% на 2 детей.

Вот! Я так и думал. А статья 81 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ при снижении алиментов. Поэтому Вам и должны были отказать. Это только кажется, что можно из интернета скачать шаблон иска и дело выиграно. Нет, это не так. Бессмысленно подавать апелляцию — откажут. Нужно подавать новое, юридически правильно обоснованное исковое заявление. Напишите мне, отец детей работает официально?

да, стоит подать апелляционную жалобу. Целесообразно обратиться к адвокату для этого.

Прочитал п.2 ст.119 СК РФ Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты алиментов 2.Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или в случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в семье. Понимаю так: если, например, жена подала на мужа иск на алименты, но совершила против него преступление, то суд ей отказывает в назначении оных. Я правильно понимаю суть этого пункта?

Да вы все правильно понимаете. но преступление должно быть зафиксировано приговором суда

Подал иск о приведении алиментов к размерам, установленным ст.81 ск рф. Требование изменить долю алиментов с 1/4 до 1/6 всвязи с наличием решения другого суда о взыскании алиментов на двоих других детей. Пошлину оплатил в размере 300 р. Прислали определение, что иск требует оценки, его надо оценить и доплатить. Не совсем понял, в сети куча примеров подобных исков, все они проходят как не требующие оценки. Оценивать?

Цена иска — сумма, на которую просите уменьшить размер алиментов, за год.

Чтобы уменьшить размер алиментов на какую ссылаться статью. 119 СК РФ или 81 СК РФ.

Можете указать и ту, и другую. По 81 был установлен решением (соглашение) по 119 в связи с такими-то обстоятельствами подлежит изменению.

Могу ли я подать заявление по 119 ст СК РФ об изменении размеров алиментов, если кассационный суд отказал ребенку в алиментах в твердой денежной сумме?

Читайте Обобщение судебной практики от 2015 г. на их сайте по данной категории дел. Не ознакомившись с судебными актами трех инстанций затруднительно о чем-то рассуждать.

На невыплаченные алименты по семейному кодексу можно зыскапть неустойку в размере 0,5% а день от суммы долга. Это ответ юриста. А какие документы мне нужно подготовить и в какой орган власти предоставить?

Вам необходимо составить исковое заявление и обратиться в суд.

Возьмите у пристава помесячный расчет задолженности, произведите расчет неустойки и обращайтесь с иском в суд.

Как правильно взыскать неустойку по алиментам, согласно, ст.115 п.2. Семейного кодекса, МРОТ,5965, с учётом индексации, для подачи иска в суд? Что важно учитывать для доказательств?

Здравствуйте! получить от судебного пристава задолженность по алиментам и рассчитывать неустойку

Вступила ли в силу поправка в СК РФ к ст.81 о минимальном и максимальном размере алиментов?

Добрый день. Пока в такой редакции Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке 1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей. 2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Согласно семейного кодекса, перед судом о разводе, можно составить соглашение о размере алиментов. Оно должно быть в письменном или в устном виде? Если в письменном, то какая должна быть форма?

В письменном виде составляйте у нотариуса

Соглашение об алиментах подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Его можно составить в любой момент

В соответствии со статьей 81 Семейного кодекса на одного ребенка взыскиваются алименты в размере одной четверти заработка и (или) иного дохода родителя не проживающего с ним.
1. Если у родителя не проживающего с ребенком от первого брака родится ребенок в новой семье (второй брак), то изменится или размер алиментов на ребенка от первого брака?
2. Если родитель проживающий с ребенком и получающий алименты вступит в новый брак, то повлияет ли это на выплату или размер выплаты алиментов на ребенка от первого брака, родителем который с ребенком не проживает?
Заранее благодарю!

1. Да, если по второму ребенку подадут в суд. (ст. 81 СК РФ) 2. Нет не повлияет

Автоматически ничего не изменить. Придется судится (ст. 131, 132 ГПК РФ)

Папа платит ребенку алименты в размере 15,000 р. подал иск в суд и в соответствии с ст. 60 п.2 СК РФ и просит суд пересылать 50% от алиментов на книжку ребенка. Ребенку 2 г 9 м. Вопрос: как можно этому возразить чтобы суд отказал ему в иске? И если суд удовлетворит иск, при каких условиях можно будет снять накопленную сумму?

Если суд удовлетворит иск, то снять сумму можно будет только с разрешения опеки. Если в вашем регионе прожитчный минимум не превышает 7500 рублей, то вам доказать необходимость получения 15000р. на руки будет проблематично.

П.4 ст.113 СК РФ: . задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Вопрос: где узнать размеры средней зарплаты за последние несколько лет?

На сайте Росстата. Только почему за несколько лет? — на момент взыскания.

Снова подхожу к вопросу: ст.81 Семейного кодекса РФ-Ежемесячный размер алиментов на детей: на одного — 1/4, на двух детей — 1/3,три и более-1/2. По решению суда мне присудили 1/4 на одного ребёнка от первого брака и 1/4 второго от второго действующего брака. На суде говорят, что правильно. Но если сложить 1/4 и 1/4 получиться 1/2 (1/4+1/4=1/2). То есть не соответствует ст.81 (на двоих детей 1/3). Почему так получается на практике? Или я в математике не разбираюсь? Есть ли какое-то разъяснение к этому? На суде не хотят слушать про сумму двух частей.

Почему так получается на практике? Потому, что вы не обратились в вышестоящий суд с апелляционной жалобой.

Советую обратиться к юристу, принести на консультацию все документы, имеющиеся решения суда. Тогда можно будет что-то сказать конкретно.

Сергей, проблема решается очень просто, нужно обратиться в суд с иском об уменьшении раз ерша алиментов

Согласно ч.2 ст. 117 СК РФ размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме в целях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума в соответствии с п. 1 настоящей статьи, в т.ч. размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума.
Кратным величине прожиточного минимума — это сколько? Какого размера доля величины прожиточного минимума? Как правильно в иске написать?

НЕмного не так. Теперь твёрдую сумму привязывают не к МРОТ, а к Прожминимуму на ребёнка. Это не очень хорошо, потому что у нас МРОТ стал расти быстрее прожминимума по инициативе Путина. Может Парфёнчиков (главный пристав России) и хотел как лучше, а получилось хуже — МРОТ вырос ( с 4611 до 5200), а алики нет — так как их с 2012 года «отвязали» от МРОТа и привязали к прожминимуму, который очень медленно растёт ( с 8124 до 8283 в Москве). Так что лучше бы он со своей инициативой повременил. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПИСЬМО от 21 декабря 2011 г. N 12/01-31164-АП О ПОРЯДКЕ ИНДЕКСАЦИИ АЛИМЕНТОВ Федеральным «законом» от 30.11.2011 N 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения и дополнения в Гражданский «кодекс» Российской Федерации, Семейный «кодекс» Российской Федерации (далее — СК РФ), в Федеральный «закон» от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в Федеральный «закон» от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон), затрагивающие деятельность ФССП России. Так, в соответствии с «частью 1 статьи 102» Закона и «частью 1 статьи 117» СК РФ в случае, если по решению суда алименты взысканы в твердой денежной сумме, судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, производящие удержание алиментов из зарплаты (иного дохода) должника, производят индексацию алиментов пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты. При отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины производят эту индексацию пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по Российской Федерации. В соответствии с «частью 2 статьи 117» СК РФ размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в соответствии с правилами «пункта 1» указанной статьи, в том числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации — в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, и определяется ежеквартально. Согласно «постановлению» Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 772 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2011 г.» прожиточный минимум в целом по России за II квартал 2011 г. составил на душу населения 6 505 руб., для трудоспособного населения — 7 023 руб., пенсионеров — 5 141 руб., детей — 6 294 руб. В случае индексации алиментов судебным приставом-исполнителем он выносит соответствующее постановление. При индексации алиментов судебному приставу-исполнителю в первую очередь необходимо определить, какой сумме была равна величина прожиточного минимума по месту жительства лица, получающего алименты, на момент вынесения судом решения. Затем судебный пристав-исполнитель должен определить, какому количеству величин прожиточного минимума кратен размер алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме. Получившееся кратное число умножается на величину прожиточного минимума на момент расчета. В случае, если в исполнительном документе размер алиментов указан пропорционально минимальному размеру оплаты труда, рекомендуем судебному приставу-исполнителю разъяснять взыскателю его право на обращение в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения исполнительного документа. В связи с изложенным информируем об отмене письма ФССП России от 05.06.2008 N 12/01-7076-НВ о порядке индексации алиментов. Просим довести настоящую информацию до сведения судебных приставов-исполнителей, начальников отделов — старших судебных приставов, работников аппаратов управления территориальных органов ФССП России. Директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации А.О.ПАРФЕНЧИКОВ __________________ Примерно так.

Как объединить ст 81 и ст 84 СК РФ,суд просит составить заявление хочу взыскать алименты в размере 2-х прожиточных минимумов, у нас равен — 6852 руб. на ребенка и 1\4 со всех видов заработка и дохода одновременно, возможно ли это и как правильно составить ходатайство рассмотрение дела через неделю, время не терпит отлагательств, прошу вашей помощи!

Добрый день, Виктор, могу помочь в составлении.

Мой бывший супруг по статье 81 СКРФ хочет уменьшить размер алиментов с 1/4 на 1/6. Помогите мне какие документы я должна принести в суд. Он платит алименты по 3 тыс. в месяц. Куда может быть еще меньше. Ребенку 6 лет. У него свой бизнес. Зарание спасибо.

Вам надо идти в суд не только с документами. А прежде всего с юристом или адвокатом. Если, конечно, вы хотите выиграть дело. Желаю удачи.

Что бы сказать Вам какие документы нужны, нужно знать по каким основанием он желает уменьшить размер алиментов и какими доказательствами аргументирует.

Здравствуйте. Нужна помощь — звоните.

Подал иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 до 1/3, согл. Ст. 81 СК РФ. Сейчас плачу по 25% на двоих детей (бывшей жене и супруге=50%). Может ли суд на одного ребенка уменьшить, а на другого нет? По какой причине суд может так сделать? Просто не согласие бывшей жены на уменьшение % может ли повлиять на то, что мне откажут в уменьшении?

Здравствуйте Иван при рассмотрени иска будет учитываться материальное положение детей, которое не должно быть хуже у каждого ребенка.

Согласно ст. 81 Семейного кодекса, алименты на ребенка взыскиваются в размере заработка и (или) иного дохода.
А если родитель, обязанный уплачивать алименты, ежемесячно возвращает Банку сумму по ипотеке и она составляет существенную часть его дохода, может ли он принести в суд кредитный договор и подтверждение расчета своих кредитных платежей, чтобы эту сумму вычли из его ежемесячного дохода, а на алименты рассчитывали от остатка?
Заранее спасибо.

Юлия, это невозможно. Алименты удерживаются не с остатка, а с заработка плательщика. Удачи Вам.

Согласно Ст. 81. Семейного Кодекса РФ,
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, взыскиваются
«ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти. заработка и (или) иного дохода родителей».
Я имею фиксированный оклад, с которого удерживаются подоходный налог и пенсионные взносы.
Очень прошу Вас пояснить содержание Ст.81: эти 1/4 мне нужно платить с номинального оклада, или же с суммы за вычетом удержаний, т.е. с суммы, которую я получаю ежемесячно на руки?
Большое Вам спасибо!
С уважением,
Сергей Никаноров.

Уважаемый Сергей. С вашей заработной платы сначала вычитается НДФЛ, остаётся сумма начисленная к выдаче. Вот из этой суммы и будет удерживаться 1/4. С уважением Тимошенко Владимир Андреевич.

На какую статью семейного кодекса надо ссылаться при подаче заявления об уменьшении размера алиментов, выплачиваемого на содержание первого ребенка (1/4 з/п), если на другого судом установлена 1/6 з/п.

Уважаемая Алла. На статью 119 СК РФ. В соответствии с которой, если после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес стороны. Под изменением материального положения понимается как резкое уменьшение доходов плательщика, так и резкое увеличение доходов получателя алиментов. (Например, снижение доходов плательщика в связи с получением инвалидности и уходом в связи с этим на пенсию либо потеря работы). В то же время получатель алиментов может получить наследство и стать в результате этого более обеспеченным, чем плательщик. Изменение семейного положения также может повлечь уменьшение возможностей плательщика выплачивать алименты (например, КАК У ВАС РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА). Под иными заслуживающими внимания интересами сторон понимается обычно состояние здоровья плательщика и получателя, их возраст, степень утраты трудоспособности, а также другие факты, которые суд сочтет достаточно серьезными. СУД РЕШИТ НА СКОЛЬКО УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ Удачи Вам Алла.

Вопрос для ЧИЖОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВИЧА, а как же статья 91 СК РФ, где сказало, что размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно? Судя по Вашему ответу, для женщины котороая сидит с 7 месячным ребёнка и имея второго ребёнка деньги не нужны, на, что она должна жить (есть, пить и т. д.) или ей лечь и протянуть ноги.

Если у вас ребенок 7 месяцев, то вы вправе взычскать с супруга или бывшего супруга алименты и на свое содержание до исполнения ребенку 3 лет.

Вопрос касается размера алиментов. Известно, что СК РФ устанавливает размер алиментов на одного ребенка в 25 % от зарплаты или другого дохода родителя. Но если посмотреть с точки зрения здравого смысла, алименты должны уплачиваться в размере, достаточном для содержания и воспитания ребенка и не более. Вопрос такой — в случае когда родитель имеет большие доходы и алименты в размере 25% явно превышают суммы, необходимые для содержания и воспитания ребенка, в этом случае есть ли какая-либо возможность уменьшить размер алиментов. Например, установить фиксированную сумму, подлежащую уплате?

Семейное законодательство предусматривает возможность взыскания алиментов в твердой денежной сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Так же, этот порядок применяется, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон. Прошу прощения за поверхностный ответ, но это максимум того что можно сказать исходя из представленной информации. Возникнут вопросы – обращайтесь лично, буду рад Вам помочь. Моя контактная информация и адрес моего сайта в «Каталоге юристов» на этом сайте.

СК РФ не только устанавливает алименты в 1/4 от заракботка,Ж но и указывает возможность — как вы хотите. ст. 81 СК РФ. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке 1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей. 2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. В связи с этим размер может быть изменен судом. Что касается фиксированной суммы, то она обычно устанавливается либо по нотариальному соглашению с супругой, либо судом при невозможности определить заработок. Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме. 2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Согласно ст.83 СК, конечно, можно просить суд установить размер алиментов в твердой сумме, но при определенных условиях, почитайте сами, вам привели текст данной статьи. Исходя из опыта: суд все равно назначает 25% либо твердую сумму, не менее 25% заработка алиментоплательщика. Ни разу еще за время моей практики с иными случаями мне не приходилось сталкиваться. С уважением,

Объясните пожалуйста ст.117 СК РФ. Алименты присуждены в твердой денежной сумме-3 МРОТ с последующей индексацией. Что это за индексация и когда она происходит, когда увеличивается МРОТ или когда увеличивается базовая сумма от МРОТ?

Величина МРОТ устанавливается Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда». Индексация означает в данном случае изменения величины МРОТ, которая производится путем внесения изменений в этот Федеральный закон. Когда будет следующее увеличение МРОТ пока неизвестно. С уважением,

Здравствуйте! При изменении минимального размера оплаты труда автоматически увеличивается и размер подлежащих взысканию алиментов. Например, в исполнительном листе указано, что алименты присуждены в размере 3 МРОТ. В момент получения исполнительного листа минимальный размер оплаты труда составлял 500 руб., следовательно, взысканию подлежало 1500. (3*500 руб.). Затем минимальный размер оплаты труда был повышен до 600 руб., вследствие чего размер подлежащих удержанию алиментов автоматически возрос до 1800. руб. (3*600 руб.). Размер МРОТ устанавливается федеральным законом

Индексация происходит тогда, когда принимаются соответствующие поправки к Закону о минимальном размере оплаты труда. С уважением,

Будет ли производиться взыскание алиментов в соответствии со ст.81 СК РФ со всего размера начисленной зарплаты, если из зарплаты производятся удержания в размере 60% от начисленной зарплаты по кредитному обязательству (ссудный договор) возникшему до расторжения брака. То есть реальный доход составляет 40% начисляемой зарплаты. Ведь в этом случае при определении размера алиментов в размере 30%, супругу остается 10% ?
Размер алиментов будет определяться с размера зарплаты или реального дохода?
С уважением, Олег.

Сумма алиментов удерживается, как правило, из официального дохода алиментоплательщика, если только алиментополучатель либо пристав-исполнитель не сможет доказать, что кроме официального источника существуют иные формы доходов. В соответствии с законом из заработной платы по решению суда не могут удерживаться платежи в размере большем, чем 50% дохода. Однако кредитные обязательства Вы взяли на себя добровольно, поэтому данная норма на Вас не распространяется. С уважением,

Арбитражный суд форма доверенности

Доверенность в арбитражный суд

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом «Доверителем» другому лицу «Доверенному представителю» для представительства перед третьими лицами. Доверенность – односторонняя сделка, фиксирующая содержание и пределы полномочий доверенного, действия которого на основе Доверенности создают права и обязанности непосредственно для доверителя.

Образец Доверенности на ведение дел в арбитражном суде

Город ____ «___» ___________ 201__ года

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью

_______________________ (ООО ___) (ИНН ______________, КПП ___________,

ОГРН _______________), в лице Генерального директора __________________________,

действующего на основании Устава, уполномочивает:

ФИО, паспорт, прописка

вести гражданские дела во всех судебных учреждениях, в том числе в третейских судах, со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом подачи искового заявления, кассационной жалобы, предъявления встречного иска, окончания дела миром, признания или отказа полностью или частично от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменения предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалования решения суда, получения исполнительного листа и предъявления его к взысканию, без права получения имущества или денег, быть представителем в исполнительном производстве, совершать все необходимые действия, связанные с исполнительным производством, в том числе предъявлять и отзывать исполнительные документы, обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, заключать мировые соглашения или отказываться от взыскания в исполнительном производстве, с правом получения копии решения суда, а также собирать все необходимые документы и справки, подавать жалобы, ходатайства, заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

300025, г. Тула, пр. Ленина, 96
телефон: 8 (4872) 71-79-01

Первый Арбитражный третейский Суд/ Первое Арбитражное Учреждение
© Все права защищены. 2009 — 2019
Перепечатка допускается со ссылкой на первоисточник
Соглашение об обработке персональных данных

Образец Доверенности в арбитражный суд от юридического лица

Размещенный Образец доверенности в арбитражный суд от юридического лица составлен с учетом последних изменений законодательства РФ. Посмотреть сведения адвокате составившем доверенность от юридического лица в арбитражный суд можно в разделе настоящего сайта «Арбитражный адвокат».

Доверенность в арбитражный суд от юридического лица № ______

г. Новосибирск Первое марта две тысячи шестнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Наименование общества» (ООО «Наименование общества»), в лице генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, уполномочивает Фамилия Имя Отчество (паспорт серии ____ № ______ выдан _____________________ 01.02.2016) представлять интересы доверителя и вести от его имени и в его интересах все дела с участием в качестве истца, заявителя, ответчика, третьего лица во всех арбитражных судах, в том числе при рассмотрении дела по существу, а также в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях и на стадии исполнительного производства.

В рамках настоящей доверенности поверенный имеет право на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, право осуществлять все полномочия и совершать все процессуальные действия от имени доверителя, предоставляемые лицам, участвующим в деле, в том числе: право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать судебные акты; пользоваться иными правами и выполнять все формальности, связанные с данным поручением.

Доверенность действительна по 31 декабря 2017 г. (Тридцать первое декабря две тысячи семнадцатого года) без права передоверия.

Подпись Фамилия И.О. _________________________________________ удостоверяю.

Арбитражный суд форма доверенности

Образец доверенности на ведение дела в арбитражном суде, выданная юридическим лицом

ДОВЕРЕННОСТЬ
на ведение дела в арбитражном суде

город Москва, 12 октября две тысячи семнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», ОГРН ______, ИНН _________, в лице Генерального директора Груздева Василия Ивановича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

гражданина Ивашкина Виктора Андреевича «__»_______ ___ г. рождения, паспорт серии _____ № ______, выдан «__»_______ ____ г. _______________ (указать наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), зарегистрированного по адресу: __________________,

представлять интересы общества с ограниченной ответственностью «Гранит» при рассмотрении в арбитражном суде на всех стадиях судебного процесса, в том числе при рассмотрении дела по существу, в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, при пересмотре судебных актов по делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

В рамках настоящего поручения Ивашкин Виктор Андреевич имеет право осуществлять все полномочия и совершать все процессуальные действия от имени общества с ограниченной ответственностью «Гранит», предоставляемые стороне в арбитражном процессе, в том числе

  • право подписывать исковое заявление и отзыв на исковое заявление, предъявлять его в суд,
  • подписывать заявление об обеспечении иска,
  • передавать спор на рассмотрение третейского суда,
  • предъявлять встречный иск,
  • полностью или частично отказываться от исковых требований, уменьшать их размер, признавать иск, изменять предмет или основание иска,
  • заключать мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам,
  • обжаловать судебные постановления, в том числе определения, решения,
  • подписывать заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
  • обжаловать действия судебного пристава-исполнителя,
  • предъявлять и отзывать исполнительный лист и другие документы,
  • расписываться от имени общества с ограниченной ответственностью «Гранит»
  • и совершать иные действия, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Доверенность выдана сроком на ______________ месяца(ев) (вариант: год(а), лет) с правом (вариант: без права) передоверия.

Генеральный директор ООО «Гранит» Груздев Василий Иванович / ____________/ (подпись)

Оформление полномочий в арбитражном суде

Об оформлении и подтверждении полномочий представителя в арбитражном суде см. ст. 61 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Согласно п. 7 ст. 187 ГК РФ передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.

Печать организации

С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать. См. подробнее вложения к публикации «Образцы доверенностей от юридического и физического лица. Виды, форма, сроки доверенности»

Арбитражный суд форма доверенности

Образец доверенности для стороннего представителя (не для штатного юриста) на ведение дел компании в арбитражном суде .

Такую доверенность подписывает и заверяет печатью компании руководитель организации.

на ведение дела в арбитражном суде

(место и дата выдачи доверенности прописью)

_______________________________________________ в лице _________________________________

(полное наименование организации)

_______________________, действующ____ на основании _______________________________________,

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку) _______________________________________

_____________________ ________ года рождения, паспорт серии __________, N _____________________,

выдан ____________________ «__»_________ _____ г., код подразделения ___________________________,

проживающ____ по адресу: __________________________________________________________________,

представлять интересы ____________________________________ при рассмотрении в арбитражном суде

на всех стадиях судебного процесса, в том числе при рассмотрении дела по существу, в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

В рамках настоящего поручения ___________________________________ имеет право осуществлять все полномочия и совершать все процессуальные действия от имени ___________________________, предоставляемые стороне в гражданском процессе, в том числе право подписывать исковое заявление, предъявлять его в суд, передавать спор на рассмотрение третейского суда, предъявлять встречный иск, полностью или частично отказываться от исковых требований, уменьшать их размер, признавать иск, изменять предмет или основание иска, заключать мировое соглашение, обжаловать судебные постановления, в том числе определения, решения, обжаловать действия судебного пристава- исполнителя, предъявлять и отзывать исполнительный лист и другие документы, получать присужденное имущество или деньги.

Доверенность выдана сроком на ____________________ года с/без правом(а) передоверия и действительна по ___________________________________________.

Совершена в ______ экземплярах.

Подпись гр. _________________________ ____________________ удостоверяю.

Доверенность в арбитражный суд

Подборка наиболее важных документов по запросу Доверенность в арбитражный суд (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Доверенность в арбитражный суд

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Доверенность в арбитражный суд

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Доверенность в арбитражный суд

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Образец доверенности в арбитражный суд

Подборка наиболее важных документов по запросу Образец доверенности в арбитражный суд (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Образец доверенности в арбитражный суд

Документ доступен: с 20 до 24 ч. (выходные, праздники — 24 часа)

Документ доступен: с 20 до 24 ч. (выходные, праздники — 24 часа)

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Образец доверенности в арбитражный суд

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Образец доверенности в арбитражный суд

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс